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Diritto societario. Cheat sheet: in breve, il più importante

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Sommario

  1. Il concetto e le caratteristiche del diritto societario
  2. Oggetto del diritto societario
  3. Metodo del diritto societario
  4. Funzioni e finalità del diritto societario
  5. Sistema di diritto societario
  6. Il diritto societario come disciplina scientifica e accademica
  7. Diritto societario e società civile
  8. Fonti del diritto societario
  9. Il concetto di norme aziendali e loro tipologie
  10. Il concetto e le tipologie dei rapporti giuridici aziendali
  11. Soggetti dei rapporti giuridici aziendali
  12. Caratteristiche della capacità giuridica e della capacità giuridica di una persona giuridica
  13. Il contenuto dei rapporti giuridici d'impresa: obblighi e diritti legali
  14. Oggetti dei rapporti giuridici aziendali
  15. Il concetto e le caratteristiche di una persona giuridica
  16. Tipi di persone giuridiche previste dalla legislazione della Federazione Russa
  17. Documenti costitutivi di una persona giuridica
  18. Nome della persona giuridica e del suo ufficio di rappresentanza
  19. Responsabilità di una persona giuridica
  20. Riorganizzazione di una persona giuridica
  21. Liquidazione di una persona giuridica
  22. Ordine di soddisfazione dei crediti dei creditori
  23. Il concetto di partnership commerciali e società (società)
  24. Diritti e obblighi delle società di persone e società (società)
  25. Trasformazione di società di persone e società (società)
  26. Il concetto e il contenuto giuridico del fallimento
  27. Avviso di fallimento
  28. Procedura di osservazione
  29. Diritti e doveri di un manager ad interim
  30. Primo incontro dei creditori
  31. Procedimenti delle cause fallimentari in tribunale arbitrale
  32. recupero finanziario
  33. Diritti e doveri del responsabile amministrativo
  34. Gestione esterna
  35. Diritti e doveri di un responsabile esterno
  36. Sospensione ed esonero del responsabile esterno dall'esercizio delle funzioni
  37. Piano di gestione esterno
  38. Relazione del responsabile esterno
  39. Il concetto di procedura fallimentare nel fallimento
  40. Diritti e doveri del curatore fallimentare
  41. Conclusione di un accordo
  42. Il concetto di piena partnership e le sue caratteristiche
  43. Gestione di società in nome collettivo
  44. Membri di una società in nome collettivo
  45. Liquidazione di una società in nome collettivo
  46. Il concetto di partenariato sulla fede, le sue caratteristiche
  47. Società a responsabilità limitata
  48. Documenti costitutivi di una società a responsabilità limitata
  49. Liquidazione e riorganizzazione di una società a responsabilità limitata
  50. Società a responsabilità aggiuntiva
  51. Società per azioni
  52. Tipi di società per azioni
  53. Costituzione di una società per azioni
  54. Charter di una società per azioni
  55. Liquidazione e riorganizzazione di una società per azioni
  56. Il concetto di società controllate e dipendenti, le loro tipologie

1. Il concetto e le caratteristiche del diritto societario

Il diritto societario è un sottoramo del diritto civile, le cui norme sono volte a regolare le relazioni pubbliche nell'organizzazione e nelle attività delle imprese e delle organizzazioni che sono oggetto di diritto civile. La parola "corporate" deriva dalla radice latina, che significa associazione, corporazione, società, unione, applicazione di sforzi congiunti, presenza di un comune.

Il termine "diritto societario" viene inteso in due modi: in senso ampio e in senso stretto. In senso lato, il diritto societario è un insieme di norme giuridiche che regolano lo status giuridico, la procedura per le attività e la creazione di società e società di persone. In senso stretto, il diritto societario è un sistema di regole stabilite dal proprietario o dall'amministrazione di un'organizzazione commerciale e che regolano i rapporti giuridici all'interno di tale organizzazione. Nell’ambito di questo studio risulta di maggiore interesse il diritto societario in senso lato.

Inoltre, ci sono diversi rami correlati del diritto e dei concetti, come il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto cooperativo, il diritto economico. Per una corretta comprensione della natura dei rapporti giuridici regolati da questi settori, è necessario distinguerli. Tutti questi settori hanno caratteristiche comuni, ma ci sono anche alcune differenze.

Il diritto societario ha le seguenti caratteristiche:

1) è un sottoramo del diritto civile russo, vale a dire ha un significativo grado di autonomia rispetto al diritto civile della Federazione Russa;

2) регулирует общественные отношения, касающиеся создания, деятельности и правового статуса хозяйствующих субъектов в РФ, т. е. корпоративные отношения;

3) состоит из корпоративных норм, объединенных в институты.

Il diritto societario non ha né un soggetto di regolamentazione indipendente, né metodi speciali di regolamentazione giuridica diversi dai metodi di regolamentazione del diritto civile. Inoltre, il diritto societario disciplina le questioni relative alla categoria della composizione disciplinare del diritto civile, pertanto il diritto societario non può essere riconosciuto come un ramo autonomo del diritto, il che non toglie in alcun modo la sua importanza.

Ad oggi, il diritto societario è una delle aree di attività più rilevanti dei servizi legali. Una nuova pietra miliare nello sviluppo del diritto societario è iniziata con l'adozione del nuovo codice civile della Federazione Russa.

Se l'attività di un'organizzazione straniera viene svolta nella Federazione Russa, il suo status di organizzazione è riconosciuto nella Federazione Russa o è determinato da un trattato internazionale della Federazione Russa. In questo caso, un'organizzazione straniera deve conformare le proprie attività alla legislazione russa. Allo stesso tempo, le attività delle organizzazioni straniere si basano sulla legislazione russa e, pertanto, sono soggette alla regolamentazione legale del diritto societario.

2. Oggetto del diritto societario

Oggetto del ramo del diritto sono le relazioni sociali a cui è diretta la regolamentazione giuridica di questo ramo. La complessità della determinazione dell'oggetto del diritto societario risiede nel fatto che esso non è una succursale, ma un sottoramo del diritto, cioè agisce come se fosse parte integrante del diritto civile. Pertanto, il diritto societario è inteso a regolare non tutti i rapporti sociali legati al diritto civile, ma solo una parte dei rapporti di diritto civile. In questo caso, il sottosettore è una sfera di specializzazione piuttosto ristretta. Pertanto, gli avvocati aziendali sono specializzati principalmente in questioni societarie.

La materia del diritto societario è più ampia di quella della disciplina del diritto societario, poiché la disciplina del diritto societario comprende la disciplina di altre organizzazioni economiche, e non solo le società di capitali.

Il diritto economico è un sottoramo del diritto civile che regola i rapporti che nascono nel processo di svolgimento dell'attività economica e di gestione della stessa. Il diritto economico è molto vicino al concetto di diritto societario, in quanto è inteso anche a disciplinare rapporti giuridici simili e, per molti aspetti, coincidenti. Tuttavia, il diritto economico in senso lato implica la regolamentazione giuridica di tutte le entità economiche, compresi gli imprenditori senza costituire un'entità giuridica, mentre il diritto societario implica solo le entità collettive.

Quanto al diritto commerciale, è sinonimo di diritto economico, ma più moderno.

La materia del diritto societario ha una portata molto più ampia rispetto, ad esempio, alla disciplina del diritto cooperativo, poiché la disciplina del diritto cooperativo comprende solo la costituzione, il funzionamento e lo status giuridico delle cooperative, e il diritto societario disciplina le attività di un numero molto maggiore di altri partecipanti alle relazioni legali civili. I soggetti di regolamentazione di queste due industrie sono simili, ma non identici, poiché anche gli oggetti di regolamentazione giuridica di questi sottosettori sono molto simili, ma non per nulla equivalenti.

Oggetto del diritto societario è l'insieme dei rapporti giuridici riguardanti la costituzione, le attività e lo status giuridico delle entità economiche.

L'elenco delle entità economiche è stabilito dal codice civile della Federazione Russa. Le entità economiche in senso giuridico aziendale comprendono le entità collettive (organizzazioni) impegnate in attività commerciali. Di particolare importanza quando si fa riferimento all'argomento della regolamentazione giuridica del diritto societario è la corretta correlazione dell'organizzazione con concetti come attività imprenditoriale, attività economica, profitto, forma di proprietà dell'organizzazione, ecc.

3. Metodo del diritto societario

Il diritto societario è un sottoramo del diritto civile, le cui norme sono volte a regolare le pubbliche relazioni nell'organizzazione e nelle attività delle imprese e delle organizzazioni che agiscono come soggetti di diritto civile.

La parola "corporate" deriva dalla radice latina, che significa associazione, corporazione, società, unione, applicazione di sforzi congiunti, presenza di un comune.

Il termine "diritto societario" viene inteso in due modi: in senso ampio e in senso stretto. In senso lato, il diritto societario è un insieme di norme giuridiche che regolano lo status giuridico, la procedura per le attività e la creazione di società e società di persone.

In senso stretto, il diritto societario è un sistema di regole stabilite dal titolare o dall'amministrazione di un'organizzazione commerciale e che regolano i rapporti giuridici all'interno di tale organizzazione. Nei termini di questo studio, il diritto societario è di grande interesse in senso lato.

Il metodo di regolamentazione giuridica è un mezzo e un modo per influenzare un gruppo di relazioni sociali.

Il metodo della regolamentazione legale è il modo in cui l’influenza sulle pubbliche relazioni è più efficace. La metodologia del settore è un insieme di mezzi e metodi di regolamentazione legale di determinate relazioni giuridiche sociali. Poiché il diritto societario fa parte del diritto civile, è pienamente soggetto ai metodi del diritto civile.

Il metodo fondamentale di regolamentazione giuridica del diritto civile, e quindi societario, è il metodo dispositivo di regolamentazione giuridica.

L'essenza del metodo dispositivo sta nel fatto che il legislatore utilizza il permesso in relazione alle materie di diritto, di norma, prevede diverse opzioni di comportamento per i soggetti, la scelta del comportamento possibile. Il metodo dispositivo si esprime, in particolare, nel fatto che i soggetti hanno il diritto di scegliere una forma di attività tra quelle previste dal diritto civile.

Tuttavia, nell'attuazione della regolamentazione legale dei rapporti aziendali, è impossibile utilizzare solo il metodo dispositivo, pertanto viene utilizzato anche il metodo imperativo della regolamentazione legale.

Il metodo imperativo comporta l'obbligo del soggetto di agire in un certo modo nella legge o il divieto di compiere determinate azioni.

Per quanto riguarda il diritto societario, va notato che il metodo imperativo nella regolazione dei rapporti giuridici relativi alle attività, alla creazione e allo status giuridico delle organizzazioni economiche è più importante che nella regolazione giuridica dei rapporti giuridici civili generali.

Ad oggi, il diritto societario è una delle aree di attività più rilevanti dei servizi legali. Una nuova pietra miliare nello sviluppo del diritto societario è iniziata con l'adozione del nuovo codice civile della Federazione Russa.

4. Funzioni e finalità del diritto societario

Ogni ramo del diritto svolge determinate funzioni nella società e nello stato. Le funzioni del ramo del diritto sono molto importanti, poiché consentono di individuare e studiare le direzioni di regolamentazione giuridica di un particolare ramo. Le funzioni del ramo sono strettamente legate a concetti come gli obiettivi della regolamentazione giuridica di un certo tipo di relazioni sociali, i compiti del ramo del diritto.

Tra le funzioni del diritto societario della Federazione Russa ci sono:

1) prognostico;

2) epistemologico;

3) ideologico;

4) altre funzioni.

La funzione epistemologica per il diritto societario della Federazione Russa, così come per qualsiasi altra scienza, è la principale. La funzione epistemologica della scienza deriva dalla possibilità per una persona di conoscere il mondo che lo circonda, compresi i suoi fenomeni sociali. Allo stesso tempo, vengono rivelate le caratteristiche e le caratteristiche distintive di questi fenomeni, i modelli del loro sviluppo. Il diritto societario della Federazione Russa come scienza crea la propria base teorica, forma un apparato concettuale, sviluppa categorie legali.

La funzione prognostica è strettamente connessa con la funzione epistemologica del diritto societario della Federazione Russa e si basa sulla capacità della scienza di evidenziare i modelli di sviluppo di determinati fenomeni giuridici. Come risultato della generalizzazione delle fasi di sviluppo di questo fenomeno, è possibile prevedere le fasi successive del suo sviluppo.

La funzione ideologica del diritto societario della Federazione Russa è che durante lo studio del diritto societario della Federazione Russa, lo studente sviluppa opinioni legali e ideologia giuridica.

Il concetto più generale è il concetto degli obiettivi del ramo del diritto.

Il diritto societario dovrebbe regolare i rapporti giuridici nella creazione e nel funzionamento di organizzazioni economiche, nonché determinarne lo status giuridico, in altre parole, il diritto societario regola i rapporti di status relativi a questo tipo di materie di diritto civile della Federazione Russa.

Gli obiettivi del diritto societario sono i seguenti:

1) istituzione dello status giuridico delle organizzazioni economiche;

2) determinazione della procedura per la formazione delle organizzazioni economiche;

3) determinazione della procedura per le attività delle organizzazioni economiche.

I compiti del ramo del diritto sono le questioni che sono determinate dagli obiettivi del ramo del diritto e richiedono una decisione del legislatore. Se uno degli obiettivi del diritto societario della Federazione Russa è, ad esempio, determinare lo status giuridico delle organizzazioni economiche, allora questo obiettivo corrisponde a una serie di compiti per raggiungere questo obiettivo.

Ad esempio, i compiti attraverso i quali si raggiunge questo obiettivo sono: determinare la forma giuridica delle società per azioni, delle cooperative di produzione, delle società a responsabilità limitata, delle società di persone e di altre organizzazioni economiche.

Il completamento del compito è la chiave per raggiungere gli obiettivi del diritto societario.

5. Sistema di diritto societario

La coerenza è uno dei principali segni di diritto. ^ Il segno di coerenza è insito nelle norme giuridiche.

Al centro del sistema del diritto c'è il desiderio di presentarlo in una sequenza logica, di snellire.

L'applicazione delle norme legali è notevolmente facilitata dal fatto che le norme legali si trovano in uno stato sistematizzato. Il significato dell'ordinamento giuridico è quello di dividere il ramo del diritto in sottosettori, istituzioni e sottoistituzioni.

Il diritto civile della Federazione Russa è riconosciuto come una branca del diritto, mentre il diritto societario della Federazione Russa è riconosciuto come una branca secondaria. Per quanto riguarda l'istituto giuridico, ad esempio, in relazione al diritto societario sono riconosciuti come tali gli istituti dell'accordo costitutivo di una società in nome collettivo, della registrazione statale delle persone giuridiche, della responsabilità di una persona giuridica, ecc. è una regola di diritto; gruppi di norme sono combinati in istituzioni legali, istituzioni - nell'industria, ecc.

Il sistema del diritto è la struttura interna del diritto, che ne riflette il contenuto. Il sistema del diritto è strettamente connesso con il contenuto interno del diritto.

Per una comprensione corretta e più completa dell'essenza del sistema di diritto societario, è necessario comprendere il suo posto nel sistema di diritto civile, perché il diritto societario è principalmente una parte del diritto civile.

Il sistema di scienze del diritto societario è la struttura interna della scienza del diritto societario. Il sistema della scienza del diritto societario differisce in modo significativo dal sistema del ramo del diritto. Il diritto societario occupa una parte abbastanza esigua dell'ordinamento civilistico, nemmeno relativo alle persone giuridiche in genere, ma ad alcuni organismi coinvolti nella circolazione civile, detti enti imprenditoriali, cioè impegnati nell'attività imprenditoriale come principale.

Il sistema del diritto societario come sottoramo del diritto civile comprende le seguenti sezioni:

1) disposizioni generali in materia di società di persone e società;

2) la forma giuridica di una società in nome collettivo;

3) la forma giuridica della società in accomandita semplice;

4) la forma giuridica di società a responsabilità limitata;

5) la forma giuridica della società con responsabilità aggiuntiva;

6) forma giuridica della società per azioni;

7) forma giuridica delle società controllate e dipendenti.

La regolamentazione legale delle attività delle cooperative di produzione, delle imprese unitarie statali e municipali e delle organizzazioni senza scopo di lucro non riguarda l'oggetto della regolamentazione legale del diritto societario e pertanto non è inclusa nel sistema del diritto societario della Federazione Russa. Ogni elemento separato del sistema di diritto societario costituisce il proprio sottosistema.

Il sistema della scienza del diritto societario differisce dal sistema del settore sia per contenuto che per portata.

La natura sistematica del diritto contribuisce alla corretta applicazione del diritto, a un processo logicamente strutturato di studio del diritto e ad un'adeguata percezione.

6. Il diritto societario come scienza e disciplina accademica

Il diritto societario della Federazione Russa come scienza, disciplina accademica e sottoramo del diritto sono strettamente interconnessi e interdipendenti. La scienza del diritto societario della Federazione Russa studia quelle relazioni sociali che il ramo del diritto regola. La disciplina accademica offre i materiali della scienza per lo studio.

Il primario in relazione alla disciplina accademica "diritto societario della Federazione Russa" è la scienza.

Il diritto societario della Federazione Russa come scienza, disciplina accademica e sottoramo del diritto sono strettamente interconnessi e interdipendenti. La scienza del diritto societario della Federazione Russa studia quelle relazioni sociali che il ramo del diritto regola. La disciplina accademica offre i materiali della scienza per lo studio.

La scienza in senso lato, la scienza in quanto tale è un insieme di conoscenze riguardanti qualsiasi fenomeno della realtà. La scienza giuridica è un sistema di conoscenza su qualsiasi fenomeno giuridico.

Что касается системы науки корпоративного права РФ, то необходимо отметить, что эта система производна от системы отрасли гражданского права РФ в части правовых институтов, относящихся к подотрасли корпоративного права РФ.

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Это является одним из проявлений второго основного признака науки - достаточной степени теоретизированности. Теоретическая база является необходимым атрибутом науки. Доводы науки оцениваются не только с точки зрения их практического значения, но и с точки зрения их теоретической обоснованности. Само существование науки обусловлено существованием теории этой науки.

La scienza, come una branca del diritto, svolge determinate funzioni nella società.

Anche la disciplina accademica del diritto societario della Federazione Russa ha un proprio sistema, funzioni e obiettivi. La disciplina educativa del diritto societario della Federazione Russa viene insegnata negli istituti di istruzione specializzata superiore e secondaria di profilo giuridico ed economico, nonché nelle facoltà giuridiche ed economiche di vari istituti di istruzione speciale. La disciplina accademica differisce in una serie di parametri dalla scienza del diritto societario della Federazione Russa. Gli obiettivi della disciplina accademica sono insegnare allo studente, dargli una comprensione di un certo gruppo di relazioni sociali e le basi della loro regolamentazione legale. La disciplina accademica è importante, perché infatti è attraverso di essa che le disposizioni della scienza del diritto societario della Federazione Russa vengono portate all'attenzione delle masse. Il diritto societario della Federazione Russa come disciplina accademica viene insegnato nell'ambito del corso "Diritto societario della Federazione Russa".

7. Diritto societario e società civile

La presenza di rapporti giuridici aziendali sviluppati basati sulle norme del diritto societario è uno dei segni della società civile.

La società civile è un sistema di relazioni e istituzioni sociali, la cui caratteristica essenziale è garantire la vita dei cittadini. Una caratteristica delle relazioni sociali che interessa dal punto di vista dello studio della società civile è il fatto che possono realizzarsi senza l'intervento dello Stato. La società civile nel suo insieme ha bisogno di un certo livello di sviluppo sociale, e questo livello è piuttosto alto.

Nella Federazione Russa, le forme di proprietà private, statali, municipali e di altro tipo sono riconosciute e protette allo stesso modo.

Il diritto di proprietà privata è protetto dalla legge. La base economica dell'attività delle corporazioni è la proprietà privata nelle sue più svariate manifestazioni. La tutela del patrimonio aziendale è presupposto per l'efficacia delle proprie attività.

Ogni individuo ha il diritto di possedere proprietà, possederla, utilizzarla e disporne sia individualmente che congiuntamente ad altre persone. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per decisione del tribunale. L'esproprio di beni per esigenze demaniali può essere effettuato solo a condizione di preventivo ed equivalente risarcimento. Questa disposizione è molto importante, poiché è direttamente correlata alla tutela del proprietario dei beni, e tutela non solo il proprietario individuale, ma anche quello collettivo, e incoraggia la libera disposizione dei beni. Ciò crea le condizioni per l'attuazione dell'attività imprenditoriale, che è l'attività delle entità aziendali.

Il rapporto della società civile con i problemi del diritto societario della Federazione Russa è ovvio, poiché, come sapete, la società civile e la sua esistenza riguardano principalmente la sfera degli interessi dei soggetti privati ​​di questa società, agendo di fronte a varie organizzazioni . Queste organizzazioni hanno status diversi, ma in ultima analisi sono tutte interessate all'esistenza della società civile. La società civile è chiamata a riflettere gli interessi del soggetto che attua la personalità giuridica privata nella società. Per le organizzazioni corporative-soggetti di diritto societario della Federazione Russa, è necessaria la presenza della società civile, perché al di fuori della società civile sarà difficile per loro realizzare la propria personalità giuridica a causa della mancanza sia di un'adeguata tutela dei propri interessi che della base economica per tale protezione. Tuttavia, proprio come le società hanno bisogno della società civile, la società civile ne ha bisogno, poiché la società civile non può essere "installata dall'alto", per una società civile in normale sviluppo è necessaria l'iniziativa privata.

L'iniziativa privata dovrebbe essere attuata da soggetti privati ​​- individui, società.

8. Fonti del diritto societario

1. La Costituzione della Federazione Russa funge da base per tutta la legislazione, compresa la legislazione societaria. La Costituzione della Federazione Russa contiene norme direttamente correlate al diritto societario.

2. Il Codice Civile della Federazione Russa, poiché è sulla base del Codice Civile della Federazione Russa che vengono stabilite le basi dello status giuridico delle persone giuridiche - entità commerciali e società di persone. Il Codice Civile della Federazione Russa sviluppa le disposizioni della Costituzione della Federazione Russa sui partecipanti alle transazioni civili e stabilisce i diritti e gli obblighi di questi partecipanti, comprese le società. Il Codice Civile della Federazione Russa è una fonte universale del diritto societario della Federazione Russa.

3. Le seguenti leggi federali sono più direttamente correlate allo status giuridico delle società:

1) Legge federale "Sulla protezione dei diritti delle persone giuridiche e dei singoli imprenditori nel corso del controllo statale (supervisione)";

2) la legge federale "Sull'insolvenza (fallimento)", in base alla quale un'organizzazione commerciale viene liquidata sulla base del fallimento di questa organizzazione;

3) Legge federale "Sulla licenza di determinati tipi di attività";

4) Legge federale "Sulla registrazione statale delle persone giuridiche e degli imprenditori individuali";

5) Legge federale "Sulle società a responsabilità limitata";

6) Legge federale "Sulle società per azioni".

4. Le norme aziendali sono contenute anche nei trattati internazionali:

1) Convenzione "Sui contratti di compravendita internazionale di merci" (Vienna, 11 aprile 1980);

2) Accordo di cooperazione nel campo del sostegno all'imprenditorialità tra il Ministero della Federazione Russa per le Politiche Antimonopolistiche e il Sostegno all'Imprenditorialità e il Ministero Federale dell'Economia e del Lavoro della Repubblica d'Austria (Vienna, 8 febbraio 2001);

3) Trattato dell'8 dicembre 1999 "Sulla creazione dello Stato Unione".

5. Statuto:

1) Decreto del Presidente della Federazione Russa del 18 agosto 1996 n. 1210 "Sulle misure per proteggere i diritti degli azionisti e garantire gli interessi dello Stato come proprietario e azionista";

2) Decreto del governo della Federazione Russa del 30 ottobre 1997 n. 1373 "Sulla riforma delle imprese e di altre organizzazioni commerciali";

3) Il Codice di condotta aziendale contenuto nell'ordinanza della Commissione federale per il mercato mobiliare del 4 aprile 2002 n. 421/r "Sulla raccomandazione per l'applicazione del codice di condotta aziendale". È solo condizionalmente una fonte di diritto, poiché le norme in esso contenute sono di natura consultiva. Tuttavia, nel testo del Codice di Condotta Aziendale ci sono consuetudini del diritto societario. Allo stesso tempo, l'esistenza stessa di un tale documento è molto indicativa, di per sé stimola l'iniziativa privata nel campo del diritto societario.

6. Pratica giudiziaria: atti emessi dalla Corte Suprema della Federazione Russa, dalla Corte Suprema Arbitrale della Federazione Russa e dalla Corte Costituzionale della Federazione Russa.

7. Una delle caratteristiche del diritto societario della Federazione Russa è che, secondo il codice civile della Federazione Russa, gli accordi normativi tra soggetti di rapporti giuridici societari sono riconosciuti come fonti del diritto societario della Federazione Russa.

9. Il concetto di norme aziendali e loro tipologie

La regola del diritto societario della Federazione Russa è riconosciuta come una regola di condotta stabilita (ad esempio mediante l'emanazione di una legge) o sanzionata (concedendo il diritto di concludere un accordo normativo) dallo Stato, che è generalmente vincolante e formalmente definito, che stabilisce gli obblighi e definisce i diritti dei partecipanti ai rapporti giuridici aziendali.

Le norme del diritto societario sono contenute nelle fonti del diritto societario della Federazione Russa: leggi, statuti, atti normativi, accordi normativi di soggetti di diritto societario della Federazione Russa.

La struttura dello Stato di diritto è la struttura interna dello Stato di diritto. La struttura dello Stato di diritto comprende elementi dello Stato di diritto. Il numero e le caratteristiche di tali elementi nella struttura dello Stato di diritto dipendono dalle caratteristiche dei rapporti giuridici regolamentati. Tradizionalmente, ci sono tre componenti nella struttura dello Stato di diritto: ipotesi, disposizione e sanzione.

Un'ipotesi è una parte di una norma di diritto che determina le condizioni per il funzionamento della norma. Una disposizione, per definizione, è una regola di condotta. La sanzione è indicativa del tipo e della misura della responsabilità per la violazione delle regole previste dalla disposizione, alle condizioni specificate nell'ipotesi.

Quanto alla classificazione delle norme societarie, per loro natura si riferiscono a norme di diritto civile. Il diritto societario della Federazione Russa è caratterizzato da norme-principi, norme-definizioni e norme-regole di condotta.

A seconda del metodo di regolamentazione legale, si distinguono norme imperative e disposizioni. Le norme imperative richiedono obbedienza incondizionata, quelle disposizioni prevedono la possibilità di scegliere opzioni di comportamento da parte di soggetti di rapporti giuridici aziendali.

Le norme di diritto societario della Federazione Russa si riferiscono a quelle stabilite a livello federale, poiché la regolamentazione dei rapporti giuridici civili è di competenza della Federazione Russa.

Secondo il livello della regolamentazione legale, le norme del diritto societario della Federazione Russa possono essere correlate alle norme delle leggi e degli statuti.

Esistono norme autorizzative, vincolanti e proibitive del diritto societario della Federazione Russa.

Quanto alle modalità di presentazione delle norme di diritto, esistono modalità di presentazione delle norme dirette, generali e di riferimento.

Un esempio di affermazione diretta di uno stato di diritto, quando tutti e tre gli elementi di uno stato di diritto (ipotesi, sanzione, disposizione) sono riportati in un articolo di un atto normativo.

Nella modalità di presentazione referenziale, il legislatore rinvia ad altro articolo dello stesso atto normativo o ad altro atto normativo specifico, le cui norme regolano anche i medesimi rapporti giuridici. Il metodo di presentazione di riferimento è tipico della normativa societaria in particolare e del diritto civile in generale.

Con il metodo generale di presentazione di una norma di diritto, un articolo di un atto normativo contiene un riferimento non a uno specifico articolo o atto normativo, ma alla legislazione.

10. Il concetto e le tipologie dei rapporti giuridici d'impresa

Un rapporto legale aziendale è un tale rapporto pubblico che è regolato dalle norme del diritto societario della Federazione Russa.

I rapporti giuridici aziendali sono protetti dallo Stato e sono di natura volitiva, poiché in una certa misura esprimono la volontà dei partecipanti ai rapporti giuridici, nonché la volontà dello Stato al riguardo.

I rapporti giuridici aziendali sono di natura specifica, ovvero rappresentano sempre il rapporto di qualcuno con qualcuno, e non soggetti astratti.

I rapporti giuridici aziendali comportano determinate conseguenze legali per i loro partecipanti. I soggetti di diritto societario che agiscono in qualità di partecipanti ad un rapporto giuridico societario esercitano i propri poteri in conseguenza del rapporto giuridico.

I rapporti giuridici aziendali sono legati ai rapporti di diritto civile, ciò predetermina le modalità di regolazione di tali rapporti giuridici.

Per quanto riguarda i tipi di rapporti giuridici societari, a seconda dei motivi, questi rapporti giuridici sono solitamente classificati in modo diverso. Esistono rapporti giuridici societari relativi e assoluti. Differiscono nel grado di certezza dei soggetti del rapporto giuridico. Nei rapporti giuridici relativi i soggetti sono definiti con sufficiente chiarezza per individuarli. Nei rapporti giuridici relativi esistono più soggetti dotati di diritti e responsabilità gli uni rispetto agli altri, pertanto ai diritti di un soggetto del rapporto giuridico corrispondono le responsabilità di un altro, e viceversa. I rapporti giuridici assoluti presuppongono la presenza dell'indicazione di un solo soggetto: l'oggetto dei rapporti giuridici societari, dotato di determinati diritti (o diritti) in relazione a un numero indefinito di persone. Questo soggetto ha un diritto soggettivo, e a questo diritto soggettivo si oppone l'obbligo legale di un numero indefinito di persone.

Esistono anche rapporti giuridici societari semplici e complessi. Differiscono nella composizione dei partecipanti. Nei rapporti giuridici semplici sono coinvolti due soggetti, in quelli complessi - più di due.

Una caratteristica dei rapporti giuridici in generale e dei rapporti giuridici societari in particolare è che sorgono solo se sussistono determinati motivi. Pertanto, per l'esistenza di un rapporto giuridico aziendale, è necessaria l'esistenza di due componenti: materiale (relazioni pubbliche) e legale (diritto societario della Federazione Russa che disciplina le pubbliche relazioni).

I rapporti giuridici aziendali hanno un assetto interno (struttura). La struttura dei rapporti giuridici societari è composta dai seguenti elementi:

1) soggetti dei rapporti giuridici societari;

2) oggetti dei rapporti giuridici societari;

3) contenuto dei rapporti giuridici.

11. Soggetti dei rapporti giuridici societari

I soggetti dei rapporti giuridici aziendali sono soggetti di specifici rapporti che godono dei diritti previsti dalle norme aziendali e sono dotati di diritti e doveri ai sensi di tali norme.

I soggetti dei rapporti giuridici aziendali devono avere personalità giuridica.

Una caratteristica del diritto societario della Federazione Russa è che le sue specifiche sono entità collettive. È questo momento organizzativo che costituisce la base per l'unificazione delle norme aziendali in un sottoramo del diritto societario della Federazione Russa all'interno del diritto civile della Federazione Russa. Una caratteristica delle materie di diritto societario della Federazione Russa di questo gruppo è che implementano la personalità giuridica privata.

Tra i soggetti dei rapporti giuridici aziendali, vi sono collettivi e individuali, realizzando personalità giuridica privata.

Tra i temi delle relazioni societarie rientrano le società di persone economiche e le società.

Le società commerciali rappresentano un'associazione di capitali e le partnership commerciali sono organizzazioni che rappresentano principalmente un'associazione di individui.

Una società di persone può esistere in due forme: una società in accomandita semplice e una società a pieno titolo.

Хозяйственные общества создаются в одной из трех предусмотренных ГК РФ форм: общество с ограничейной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью и акционерное общество.

Una società commerciale è riconosciuta come dipendente se un'altra società (prevalente, partecipante) detiene più del 20% delle azioni con diritto di voto di una società per azioni o il 20% del capitale sociale di una società a responsabilità limitata.

I soggetti individuali delle relazioni legali aziendali sono individui che hanno diritti e obblighi determinati dalle norme del diritto societario della Federazione Russa.

Una società in accomandita semplice implica l'esistenza di due tipi di soggetti individuali dei rapporti giuridici aziendali: soci accomandanti e soci accomandanti.

Le società a responsabilità limitata e le società a responsabilità aggiuntiva comprendono i partecipanti che hanno diritti e obblighi in relazione alla società.

I membri di una società per azioni sono chiamati fondatori o azionisti.

Gli organi di una persona giuridica sono soggetti speciali dei rapporti giuridici aziendali (articolo 53 del codice civile della Federazione Russa). Sono soggetti a pieno titolo dei rapporti giuridici aziendali.

Oggetto dei rapporti giuridici d'impresa può essere un singolo imprenditore, ma solo in una certa veste, in questo caso, il suo status giuridico acquisisce una sfumatura alquanto specifica rispetto al diritto civile generale. Tale soggetto svolge una funzione piuttosto specifica nei rapporti giuridici societari.

Con decisione dell'assemblea generale degli azionisti, i poteri dell'organo esecutivo della società possono essere trasferiti in virtù di un accordo a un'altra organizzazione commerciale oa un singolo imprenditore (direttore).

12. Caratteristiche della capacità giuridica e della capacità giuridica di una persona giuridica

I soggetti dei rapporti giuridici societari devono essere dotati di personalità giuridica. Poiché per quanto riguarda lo studio del diritto societario, soggetti speciali sono le organizzazioni commerciali, la loro personalità giuridica è di natura unica.

Il concetto di soggetto di rapporti giuridici societari è strettamente correlato a concetti come personalità giuridica, capacità giuridica e capacità giuridica. La personalità giuridica è la capacità di essere soggetto di diritto. Per essere soggetto di diritto è necessario possedere caratteristiche quali la capacità giuridica, la capacità giuridica e la capacità delittuale. Solo la presenza di tutte queste componenti senza eccezione può costituire la base della personalità giuridica.

Capacità giuridica significa che una determinata persona è in grado di avere i diritti e gli obblighi previsti dalla legge.

Inoltre, tale capacità deve essere riconosciuta dallo Stato. In termini di determinazione della capacità giuridica di soggetti collettivi di diritto, persone giuridiche, la capacità giuridica ha caratteristiche piuttosto specifiche. Esistono diversi tipi di capacità giuridica: generale, settoriale e speciale.

La capacità giuridica generale è una capacità giuridica che presuppone la capacità di avere i diritti e gli obblighi previsti dalla legge in linea di principio, in generale, indipendentemente dalla presenza o dall'assenza di diritti specifici di una determinata persona. La capacità giuridica di settore è una capacità giuridica la cui attuazione è pienamente possibile all'interno di un settore, ad esempio fiscale, del lavoro, ecc. La capacità giuridica speciale è una capacità giuridica che richiede, per l'attuazione, la presenza di caratteristiche aggiuntive del soggetto, espresso nella conoscenza da lui acquisita, nel passaggio di eventuali procedure, nell'avere una certa esperienza, ecc.

Capacità giuridica - la capacità di una determinata persona di esercitare i diritti concessi dalla legge e di svolgere i doveri con le sue azioni.

Delicatezza: la capacità di una determinata persona di assumersi la responsabilità legale per aver commesso un reato da parte sua. L'illecito è un attributo essenziale della personalità giuridica, in quanto l'inclusione di alcuni soggetti irresponsabili nella cerchia dei soggetti dei rapporti giuridici societari arrecherebbe un danno rilevante ai rapporti giuridici societari.

La capacità giuridica di una persona giuridica è speciale, poiché la sua acquisizione richiede l'acquisizione di uno status speciale: la registrazione statale di una persona giuridica. Per le persone giuridiche, i momenti di acquisizione della capacità giuridica e della capacità giuridica coincidono effettivamente, poiché sorgono e sono dotati di diritti e obblighi come persone giuridiche nello stesso momento.

Particolare è anche la capacità giuridica dei singoli soggetti delle relazioni giuridiche societarie, in quanto la sua presenza è sempre legata ad alcune circostanze specifiche, ad esempio con la partecipazione di un soggetto al capitale sociale di una società di persone. In presenza di tale sua partecipazione, acquisisce lo status di partecipante.

13. Il contenuto dei rapporti giuridici d'impresa: obblighi e diritti di legge

Содержание корпоративных правоотношений: складывается из юридических обязанностей и субъективных прав. Законодательное регулирование корпоративных правоотношений происходит именно через установление определенных прав и обязанностей для предусмотренных законом субъектов.

Il diritto societario (in senso stretto) include la capacità di una determinata persona di scegliere autonomamente un modello di comportamento.

La componente principale di un'obbligazione aziendale è l'esistenza di un obbligo di compiere o astenersi dal compiere una determinata azione nell'interesse di un'altra persona. Doveri e diritti si completano a vicenda.

I diritti e gli obblighi derivanti dagli argomenti dei rapporti giuridici aziendali sono regolati dalle norme del diritto societario della Federazione Russa. L'inadempimento di un obbligo può comportare una coercizione all'adempimento, l'insorgere di una responsabilità, che, nell'ambito dei rapporti giuridici aziendali, può esprimersi in vari modi.

Nei rapporti giuridici aziendali, un obbligo, così come un diritto, può derivare da norme di legge o da norme locali dell'organizzazione.

Корпоративные права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим корпоративные права и обязанности возникают:

1) dai contratti e dalle altre operazioni previste dalla legge, nonché dai contratti e dalle altre operazioni, ancorché non previste dalla legge, ma non ad essa contrarie;

2) dagli atti degli organi statali, che sono previsti dalla legge come base per l'emergere di diritti e obblighi civili;

3) da una decisione del tribunale che ha stabilito i diritti e gli obblighi delle società;

4) per opera di cittadini e persone giuridiche;

5) a causa di eventi con i quali la legge o altro atto giuridico collega l'insorgere di conseguenze di diritto civile.

I diritti e gli obblighi aziendali sorgono sulla base di fatti giuridici.

Le persone giuridiche esercitano i propri diritti civili a propria discrezione. Il rifiuto da parte delle persone giuridiche di esercitare i propri diritti non comporta la cessazione di tali diritti, salvo nei casi previsti dalla legge. I diritti civili delle persone giuridiche non sono illimitati; sono esercitati entro limiti tali da incidere minimamente sui diritti di altre persone - entità aziendali e individuali. Nell'esercizio dei propri diritti, un'organizzazione aziendale può limitare i diritti di altre persone, pertanto il Codice Civile della Federazione Russa è previsto all'art. 10 “Limiti all'esercizio dei diritti civili”.

La protezione dei diritti di un'organizzazione aziendale può essere effettuata con qualsiasi mezzo non vietato dalla legislazione della Federazione Russa e non è affatto necessario che questi metodi siano previsti dalla legge.

14. Oggetti dei rapporti giuridici aziendali

Tra i soggetti di tale rapporto giuridico sussiste sempre un rapporto giuridico a pieno titolo riguardo ad alcuni oggetti. Oggetto del rapporto giuridico è quel fenomeno della realtà circostante verso il quale sono diretti i diritti e gli obblighi soggettivi.

Il diritto societario della Federazione Russa fa parte del diritto civile della Federazione Russa, pertanto, nel determinare gli oggetti dei rapporti giuridici societari, è necessario tenere conto delle disposizioni sugli oggetti dei rapporti giuridici e della procedura per l'attuazione di tali relazioni del codice civile della Federazione Russa.

Ciò significa che se l'oggetto di un rapporto giuridico civile sono i rapporti di proprietà, l'oggetto di un rapporto giuridico aziendale sono i rapporti di proprietà all'interno di un'organizzazione economica, ad esempio i rapporti di proprietà tra i fondatori di un'organizzazione in relazione alle azioni di capitale sociale. Se per le relazioni civili è importante lo status giuridico dei partecipanti al giro d'affari civile, per i rapporti giuridici aziendali non tutti i soggetti del giro d'affari civile sono di primaria importanza, ma solo gli argomenti del diritto societario della Federazione Russa, ovvero le società e i singoli soggetti delle società legge della Federazione Russa.

Se il diritto civile nel suo insieme è caratterizzato dalla regolamentazione degli oggetti di diritti esclusivi, per il diritto societario della Federazione Russa, i diritti esclusivi possono essere di interesse in termini di introduzione del diritto di utilizzarli come una quota da parte di una persona con il suo partecipazione a una società o società di affari.

Gli oggetti della regolamentazione delle norme aziendali sono lo status giuridico, la procedura per la creazione e il funzionamento delle organizzazioni economiche, nonché le componenti incluse in tali rapporti. Pertanto, è possibile designare i segni degli oggetti dei rapporti giuridici aziendali:

1) i rapporti in ordine a tali oggetti, di regola, si sviluppano tra soggetti di diritto societario;

2) questi oggetti agiscono come proprietà, la procedura per l'organizzazione delle attività e altri componenti dell'oggetto della regolamentazione legale del diritto societario della Federazione Russa.

Il diritto societario della Federazione Russa può essere definito una legge sullo status, poiché l'istituzione dello status delle organizzazioni economiche è di fondamentale importanza in essa.

Come si evince dalle caratteristiche dell'oggetto dei rapporti giuridici aziendali, allo stato attuale è impossibile isolarlo dall'oggetto del diritto civile senza pregiudizio per entrambe le parti, pertanto, in termini di diritto societario della Federazione Russa, non siamo parlando di un ramo del diritto indipendente, ma di un ramo secondario.

La particolarità degli oggetti del diritto societario della Federazione Russa è che gli oggetti dei rapporti giuridici aziendali sono, di regola, il comportamento dei soggetti e le conseguenze di tale comportamento. In alcuni casi, a seguito di un determinato comportamento del soggetto di un rapporto giuridico societario, appare un fatto giuridico che ha determinate conseguenze legali per il soggetto.

15. Il concetto e le caratteristiche di persona giuridica

Secondo il codice civile della Federazione Russa, una persona giuridica è riconosciuta come un'organizzazione che possiede, gestisce o gestisce proprietà separate ed è responsabile dei propri obblighi con questa proprietà, può acquisire ed esercitare diritti di proprietà e non di proprietà per conto proprio per conto, sopportare obblighi, essere attore e convenuto in tribunale.

Segni di una persona giuridica:

1) è un'organizzazione;

2) ha proprietà separata;

3) имущество принадлежит организации на праве собственности, хозяйственного ведения или oneративного управления;

4) è responsabile dei propri obblighi con questa proprietà;

5) può esercitare e acquisire per proprio conto diritti patrimoniali e non patrimoniali;

6) può svolgere compiti per proprio conto;

7) avere il diritto di essere attore e convenuto in giudizio. Le persone giuridiche devono essere indipendenti

saldo o preventivo. Tale equilibrio o stima è uno dei segni dell'isolamento della proprietà di una persona giuridica e dell'indipendenza dell'organizzazione. Le suddivisioni di una persona giuridica possono anche avere un proprio bilancio, tuttavia, tale stato patrimoniale non può essere riconosciuto come indipendente, poiché non riflette tutti i costi di una suddivisione di una persona giuridica.

Una persona giuridica in quanto partecipante alle transazioni civili ha capacità giuridica e capacità giuridica. La capacità giuridica e la capacità giuridica di una persona giuridica sono per molti aspetti diverse dalla capacità giuridica e dalla capacità giuridica civile.

La capacità giuridica di una persona giuridica significa che una persona giuridica può avere diritti civili corrispondenti agli obiettivi dell'attività previsti nei suoi atti costitutivi e sopportare gli obblighi associati a tale attività.

Distinguere tra capacità giuridica generale e speciale.

La capacità giuridica di una persona giuridica sorge al momento della sua creazione e cessa al momento del completamento della sua liquidazione.

Il diritto di una persona giuridica a svolgere attività per le quali è richiesta una licenza sorge dal momento in cui tale licenza viene ricevuta o entro il termine in essa specificato e cessa alla scadenza del suo periodo di validità, salvo diversa disposizione di legge o altro atti.

Una persona giuridica è soggetta alla registrazione statale presso un ente statale autorizzato secondo le modalità determinate dalla legge federale dell'8 agosto 2001 n. 129-FZ "Sulla registrazione statale delle persone giuridiche e degli imprenditori individuali". I dati di registrazione statale sono inclusi nel Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato, aperto al pubblico.

I documenti relativi alla registrazione statale di una persona giuridica sono contenuti nel file di registrazione di questa persona giuridica, che fa parte del registro statale.

16. Tipi di persone giuridiche previste dalla legislazione della Federazione Russa

Ai sensi dell'art. 50 del codice civile della Federazione Russa, le persone giuridiche possono essere organizzazioni che perseguono il profitto come obiettivo principale delle loro attività (organizzazioni commerciali) o che non hanno il profitto in quanto tale e non distribuiscono i profitti ricevuti tra i partecipanti ( organizzazione no profit). Le persone giuridiche che sono organizzazioni commerciali possono essere create sotto forma di società e società economiche, cooperative di produzione, imprese unitarie statali e municipali. Le persone giuridiche che non hanno fini di lucro possono essere costituite sotto forma di cooperative di consumo, organizzazioni pubbliche o religiose (associazioni), istituzioni finanziate dal titolare, fondazioni di beneficenza e altre, nonché in altre forme previste dalla legge.

Le forme di svolgimento delle attività delle organizzazioni senza scopo di lucro sono disciplinate in modo più dettagliato dalla legge federale del 12 gennaio 1996 n. 7-FZ "Sulle organizzazioni senza scopo di lucro" e dalla legge federale dell'11 agosto 1995 n. 135 -FZ "Sulle attività di beneficenza e sulle organizzazioni di beneficenza".

Le organizzazioni pubbliche e religiose (associazioni) sono riconosciute come associazioni di volontariato di cittadini che, secondo la procedura stabilita dalla legge, si sono unite sulla base dei loro comuni interessi per soddisfare bisogni spirituali o altri bisogni immateriali. Le organizzazioni pubbliche e religiose (associazioni) hanno il diritto di svolgere attività imprenditoriali corrispondenti agli scopi per cui sono state create. Una caratteristica delle organizzazioni pubbliche e religiose (associazioni) è che i partecipanti (membri) non conservano i diritti sulla proprietà da loro trasferita a queste organizzazioni in proprietà, comprese le quote associative. I partecipanti (membri) di organizzazioni pubbliche e religiose non sono responsabili per gli obblighi di queste organizzazioni e queste organizzazioni non sono responsabili per gli obblighi dei loro membri.

Tutte le partnership commerciali e le società sono organizzazioni commerciali.

I tipi di persone giuridiche possono essere determinati in base ai poteri del suo fondatore (partecipante) in relazione alla proprietà di una persona giuridica. Esistono tre tipi di persone giuridiche:

1) le persone giuridiche rispetto alle quali i loro partecipanti hanno diritto di obbligo (società e società economiche, cooperative);

2) le persone giuridiche sui cui beni il fondatore ha diritto di proprietà o altro diritto di proprietà (imprese unitarie statali e comunali, comprese le società controllate e gli enti finanziati dal proprietario);

3) persone giuridiche sui cui beni i partecipanti non hanno diritti patrimoniali (enti pubblici, religiosi, fondazioni di vario genere).

17. Atti costitutivi di una persona giuridica

A seconda del tipo di persona giuridica, il suo status giuridico può essere caratterizzato da diversi documenti costitutivi. I documenti costitutivi di una persona giuridica sono un analogo dei documenti di identità civile.

Esistono diversi tipi di documenti costitutivi:

1) statuto;

2) atto costitutivo;

3) disposizioni generali sull'organizzazione. Una persona giuridica agisce sulla base di una carta, o di un accordo costitutivo e di una carta, o solo di un accordo costitutivo.

Sulla base di quali documenti specifici opera una persona giuridica, è determinato nell'atto legislativo pertinente.

Nei casi previsti dalla legge, una persona giuridica che non sia un'organizzazione commerciale può agire sulla base del regolamento generale sulle organizzazioni di questo tipo. La principale differenza tra organizzazioni commerciali e senza scopo di lucro è che i requisiti per la loro forma di documenti costitutivi sono più severi di quelli previsti per le organizzazioni senza scopo di lucro.

Il memorandum di associazione di una persona giuridica è concluso e la carta è approvata dai suoi fondatori (partecipanti).

Una persona giuridica creata da un fondatore agisce sulla base della carta approvata da questo fondatore.

Gli atti costitutivi di una persona giuridica devono definire:

1) il nome della persona giuridica;

2) la sua ubicazione;

3) la procedura per la gestione delle attività di una persona giuridica;

4) altre informazioni previste dalla legge per le persone giuridiche del tipo rilevante.

Gli atti costitutivi delle organizzazioni non commerciali e delle imprese unitarie, e nei casi previsti dalla legge anche di altre organizzazioni commerciali, devono definire l'oggetto e le finalità dell'attività di una persona giuridica. L'oggetto e determinati scopi delle attività di un'organizzazione commerciale possono essere previsti dagli atti costitutivi e nei casi in cui ciò non sia obbligatorio per legge.

Per quanto riguarda il contenuto dell'accordo istitutivo, i fondatori si impegnano a creare un'entità giuridica, determinare la procedura per le attività congiunte per crearla, le condizioni per trasferirvi i loro beni e partecipare alle sue attività. L'accordo definisce anche le condizioni e la procedura per la distribuzione degli utili e delle perdite tra i partecipanti, la gestione delle attività di una persona giuridica, il ritiro dei fondatori (partecipanti) dalla sua composizione.

Le modifiche agli atti costitutivi diventano efficaci per i terzi dal momento della loro registrazione statale e, nei casi previsti dalla legge, dal momento in cui l'ente di registrazione statale viene notificato di tali modifiche. Tuttavia, le persone giuridiche e i loro fondatori (partecipanti) non possono fare riferimento all'assenza di registrazione di tali modifiche nei rapporti con i terzi che agiscono subordinatamente a tali modifiche.

18. Denominazione della persona giuridica e del suo ufficio di rappresentanza

Il diritto civile prevede le regole per il nome e l'ubicazione di una persona giuridica. I nomi delle organizzazioni non commerciali e, nei casi previsti dalla legge, i nomi delle organizzazioni commerciali devono contenere l'indicazione della natura delle attività della persona giuridica. Il nome e l'ubicazione di una persona giuridica sono di grande importanza nella responsabilità di una persona giuridica.

Ogni organizzazione commerciale deve avere una ragione sociale, che è iscritta nel Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato. Un'altra ditta non può essere registrata con lo stesso nome. L'uso del nome di una persona giuridica è arbitrariamente inaccettabile, è possibile solo con il consenso del titolare del copyright.

L'uso illegale del nome di una persona giuridica è considerato concorrenza sleale e comporta responsabilità ai sensi della legislazione della Federazione Russa.

L'ubicazione di una persona giuridica è determinata dal luogo della sua registrazione statale.

Il nome e l'ubicazione di una persona giuridica sono indicati nei suoi documenti costitutivi. Una persona giuridica che è un'organizzazione commerciale deve avere il nome di una società. Una persona giuridica il cui nome commerciale è registrato secondo la procedura stabilita ha il diritto esclusivo di utilizzarlo. Una persona che utilizza illegalmente la ragione sociale registrata di qualcun altro, su richiesta del titolare del diritto alla ragione sociale, è obbligata a cessare di usarla ea risarcire le perdite causate. La procedura per la registrazione e l'uso dei nomi delle società è determinata dalla legge e da altri atti legali in conformità con il codice civile della Federazione Russa. In alcuni casi, il diritto a un nome può essere limitato dalla legge.

Una persona giuridica ha il diritto di avere uffici di rappresentanza e succursali. Gli uffici di rappresentanza e le succursali sono parti costitutive di un'entità giuridica, la loro capacità giuridica civile deriva dalla capacità giuridica civile di una persona giuridica, non ne hanno di per sé e quindi non possono esercitarla.

Rappresentanza - una suddivisione separata di una persona giuridica, situata al di fuori della sua ubicazione, che rappresenta gli interessi della persona giuridica e li protegge.

Filiale - una suddivisione separata di una persona giuridica situata al di fuori della sua ubicazione e che svolge tutte o parte delle sue funzioni, comprese le funzioni di un ufficio di rappresentanza. Una succursale è autorizzata a svolgere più funzioni di un ufficio di rappresentanza, comprese le funzioni di un ufficio di rappresentanza.

Gli uffici di rappresentanza e le filiali non sono persone giuridiche. Sono dotati di proprietà dalla persona giuridica che li ha creati e agiscono sulla base delle disposizioni da essa approvate. I capi degli uffici di rappresentanza e delle succursali sono nominati da una persona giuridica e agiscono sulla base della sua procura. Gli uffici di rappresentanza e le succursali devono essere indicati negli atti costitutivi della persona giuridica che li ha creati.

19. Responsabilità di una persona giuridica

La delicatezza implica la capacità di rispondere dei propri obblighi verso gli altri, di essere attore e imputato in tribunale.

La presenza di soggetti irresponsabili nel diritto civile e societario è inaccettabile. A differenza delle sue suddivisioni, una persona giuridica è soggetta a delinquenza e si assume la responsabilità da sola.

La responsabilità legale è l'insorgenza di conseguenze negative per una persona a causa della violazione di determinate norme da parte sua.

Per quanto riguarda la capacità illecita delle scissioni di una persona giuridica, la persona giuridica sarà responsabile delle sue operazioni, sebbene un reclamo in caso di controversia civile sarà proposto presso la sede della persona giuridica.

In primo luogo, la responsabilità di una persona giuridica nei casi derivanti da rapporti di diritto civile sarà rilevante ai sensi dell'art. 56 del Codice Civile della Federazione Russa.

L'impresa statale e l'ente finanziato dal titolare rispondono delle proprie obbligazioni nei modi e nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 113, art. 115 e 120 del codice civile della Federazione Russa.

Una caratteristica speciale di una persona giuridica è che tale persona ha proprietà separate. Una persona giuridica è un partecipante indipendente nelle transazioni civili; i suoi obblighi non sono collegati agli obblighi del fondatore o di altri partecipanti. Il fondatore (partecipante) di una persona giuridica o il proprietario dei suoi beni non è responsabile degli obblighi della persona giuridica, e la persona giuridica non è responsabile degli obblighi del fondatore (partecipante) o del proprietario, ad eccezione dei casi previsti dal Codice Civile della Federazione Russa o dai documenti costitutivi della persona giuridica.

La responsabilità di una persona giuridica può essere integrata dalla responsabilità dei fondatori o di altri partecipanti alla persona giuridica solo se sono colpevoli, il che non è così facile da provare.

In caso di fallimento del debitore per colpa dei fondatori (partecipanti) del debitore, del proprietario dei beni del debitore - un'impresa unitaria, o di altre persone, inclusa la colpa del capo del debitore, che hanno il diritto di dare istruzioni vincolanti per il debitore o avere la possibilità di determinare altrimenti le sue azioni, i fondatori ( partecipanti) del debitore o altre persone, in caso di insufficienza della proprietà del debitore, la responsabilità sussidiaria per i suoi obblighi può essere imposto.

Nei casi stabiliti dalla legge federale, il capo del debitore è un individuo, i membri degli organi di gestione del debitore sono individui, così come un cittadino debitore può essere sottoposto a responsabilità penale o amministrativa. Una persona giuridica non può in nessun caso essere ritenuta penalmente responsabile, ma nei suoi confronti possono essere adottate misure amministrative. Molto spesso, la responsabilità finanziaria viene applicata alle persone giuridiche come un tipo di responsabilità civile.

20. Riorganizzazione di una persona giuridica

La riorganizzazione di una persona giuridica comporta un cambiamento significativo della forma giuridica di una persona giuridica nei casi di separazione, adesione e trasformazione e la cessazione di una persona giuridica nei casi di fusione e scissione.

Tipi di riorganizzazione di una persona giuridica:

1) fusione, quando due o più persone giuridiche si fondono in un'unica persona giuridica;

2) adesione, quando una persona giuridica ne assorbe un'altra e continua a funzionare essa stessa;

3) scissione, quando un'entità giuridica a seguito della scissione forma più nuove entità giuridiche e l'entità giuridica originariamente esistente cessa di esistere;

4) separazione, in cui un'altra persona giuridica è separata da una persona giuridica, e la persona giuridica originariamente esistente continua ad esistere; questo tipo di riorganizzazione è più spesso utilizzato quando si separa una persona giuridica in caso di separazione di una succursale di una persona giuridica;

5) trasformazione, in cui una persona giuridica passa da una forma giuridica all'altra.

Esistono due tipi di riorganizzazione di una persona giuridica: volontaria e forzata.

La riorganizzazione di una persona giuridica può essere effettuata per decisione dei suoi fondatori (partecipanti) o dall'organismo della persona giuridica autorizzata a farlo dagli atti costitutivi. Nei casi previsti dalla legge, la riorganizzazione di un'entità giuridica nella forma della sua scissione o separazione di una o più persone giuridiche dalla sua composizione è effettuata con decisione di organi statali autorizzati o con decisione del tribunale. L'obbligatorietà della separazione o scissione di una persona giuridica è effettuata dal giudice su iniziativa dell'organismo antimonopolistico nei casi previsti dalla normativa antimonopolistica.

Передаточный акт и разделительный баланс: должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. Передаточный акт и разделительный баланс составляются после проведения инвентаризации, поскольку на момент реорганизации юридического лица должны быть получены полные сведения о составе имущества юридического лица и его счетах.

L'atto di trasferimento e il bilancio di separazione sono approvati dai fondatori (partecipanti) della persona giuridica o dell'organismo che ha preso la decisione sulla riorganizzazione delle persone giuridiche e sono presentati insieme ai documenti costitutivi per la registrazione statale delle persone giuridiche di nuova costituzione o modifiche agli atti costitutivi delle persone giuridiche esistenti.

Nella riorganizzazione di una persona giuridica devono essere garantiti i diritti dei suoi creditori.

21. Liquidazione di una persona giuridica

La liquidazione di una persona giuridica comporta la sua cessazione senza trasferimento di diritti e obblighi per successione ad altre persone.

Una persona giuridica può essere liquidata:

1) per decisione dei suoi fondatori (partecipanti) o di un organismo di persona giuridica a ciò autorizzato dagli atti costitutivi, anche in connessione con la scadenza del periodo per il quale la persona giuridica è stata costituita, con il raggiungimento dello scopo di cui è stato creato;

2) по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении общественной или религиозной организацией (объединением), благотворительным или иным фондом деятельности, противоречащей его уставным целям, а также в иных случаях, предусмотренных ГК РФ.

Si distingue tra liquidazione volontaria e forzata (i fondi non possono essere liquidati volontariamente); i motivi di liquidazione sono generali e speciali. I motivi generali si applicano a tutti i tipi di persone giuridiche, quelli speciali - alle singole persone giuridiche e sono contenuti nella Parte Speciale del diritto societario della Federazione Russa.

I fondatori (partecipanti) di una persona giuridica o l'organismo che ha deciso di liquidare una persona giuridica sono obbligati a notificare immediatamente per iscritto all'ente statale autorizzato al fine di inserire nel Registro dello Stato unificato delle persone giuridiche le informazioni che il legale ente è in fase di liquidazione.

Questo obbligo nasce dalla necessità di garantire la pubblicità nella liquidazione di una persona giuridica, poiché la liquidazione di una persona giuridica può ledere gli interessi di una gamma molto ampia di persone. Quando si liquida una persona giuridica, è necessario, se possibile, escludere violazioni dei diritti di terzi e degli interessi della persona giuridica stessa e dei suoi fondatori.

La commissione di liquidazione e il liquidatore sono direttamente coinvolti negli aspetti organizzativi della liquidazione di una persona giuridica.

Il bilancio di liquidazione provvisoria è approvato dai fondatori (partecipanti) della persona giuridica o dall'organismo che ha deciso di liquidare la persona giuridica.

Il pagamento delle somme monetarie ai creditori di una persona giuridica liquidata è effettuato dalla commissione di liquidazione nell'ordine di priorità stabilito dall'art. 64 del codice civile della Federazione Russa, in conformità con il bilancio intermedio di liquidazione, a partire dalla data della sua approvazione, ad eccezione dei creditori di quinta priorità, i cui pagamenti vengono effettuati dopo un mese dalla data di approvazione del bilancio di liquidazione provvisoria.

La liquidazione di una persona giuridica è considerata completata e la persona giuridica è considerata cessata dopo che è stata effettuata un'iscrizione al riguardo nel Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato.

22. Ordine di soddisfazione dei crediti dei creditori

Uno degli obiettivi principali della procedura di liquidazione di una persona giuridica è soddisfare i requisiti dei creditori. Le attività della commissione di liquidazione sono volte a garantire che nessun creditore di una persona giuridica rimanga senza soddisfazione. In caso di liquidazione di una persona giuridica, i crediti dei suoi creditori sono soddisfatti nel seguente ordine:

1) in primo luogo, le pretese dei cittadini nei confronti dei quali la persona giuridica liquidata è responsabile di un danno alla vita o alla salute sono soddisfatte mediante la capitalizzazione delle corrispondenti rateizzazioni temporali;

2) in secondo luogo, si procede alla liquidazione del trattamento di fine rapporto e della retribuzione con soggetti che lavorano con contratto di lavoro, anche subordinato, e al pagamento del compenso di diritto d'autore;

3) in terzo luogo, sono soddisfatte le pretese dei creditori per obbligazioni garantite dal pegno di proprietà della persona giuridica liquidata;

4) in quarto luogo, viene rimborsato il debito per pagamenti obbligatori al bilancio e fondi fuori bilancio;

5) in quinto luogo, gli accordi transattivi sono effettuati con altri creditori a norma di legge.

Quando si liquidano banche o altri istituti di credito che attirano fondi dai cittadini, in primo luogo, le pretese dei cittadini creditori di banche o altri istituti di credito che attirano fondi dai cittadini, nonché i requisiti di un'organizzazione che svolge le funzioni di l'assicurazione dei depositi, in connessione con il pagamento dell'indennità sui depositi, sono soddisfatte in conformità con la legge sull'assicurazione dei depositi dei cittadini nelle banche.

I requisiti di ciascuna coda sono soddisfatti dopo che i requisiti della coda precedente sono stati completamente soddisfatti. Se il patrimonio di una persona giuridica liquidata è insufficiente, esso è distribuito tra i creditori della corrispondente priorità in proporzione all'ammontare dei crediti da soddisfare, salvo diversa disposizione di legge.

Se la commissione di liquidazione rifiuta di soddisfare le pretese del creditore o elude la loro considerazione, il creditore ha il diritto di agire in giudizio contro la commissione di liquidazione prima dell'approvazione del bilancio di liquidazione della persona giuridica.

Con decisione del tribunale, le pretese del creditore possono essere soddisfatte a spese dei beni residui della persona giuridica liquidata. Le pretese del creditore depositate dopo la scadenza del termine stabilito dalla commissione di liquidazione per la loro presentazione sono soddisfatte dai beni della persona giuridica liquidata residua dopo la tempestiva soddisfazione dei crediti depositati dai creditori. Le pretese dei creditori non soddisfatte per insufficienza del patrimonio della persona giuridica in liquidazione si intendono estinte. Si considerano estinte anche le pretese dei creditori che non sono state riconosciute dalla commissione di liquidazione, se il creditore non ha presentato istanza al tribunale, nonché le pretese che sono state negate soddisfazione da una decisione del tribunale.

23. Il concetto di società di persone e società (società)

In conformità con il codice civile della Federazione Russa, le società e le società commerciali sono riconosciute come organizzazioni commerciali con un capitale (azioni) autorizzato diviso in azioni (conferimenti) di fondatori (partecipanti). Pertanto, le entità economiche hanno le seguenti caratteristiche:

1) si creano partnership economiche sotto forma di società di persone o società;

2) le società di persone e le società sono organizzazioni commerciali;

3) le società di persone hanno un capitale sociale suddiviso in azioni dei fondatori.

Le organizzazioni economiche sono intese come organizzazioni impegnate in attività economiche. L'attività economica comprende l'imprenditorialità, i soggetti dei rapporti giuridici aziendali svolgono attività imprenditoriale.

Nella Federazione Russa esistono due tipi di entità economiche: società di persone e società, tra le quali esistono diverse sottospecie.

Una società commerciale è un'associazione basata sul capitale, una società di persone è un'associazione di determinate persone, dove viene preso come base il fattore personale. L'atto costitutivo di una società di persone è l'accordo costitutivo. In una società commerciale: la carta. La gestione in una partnership commerciale viene effettuata direttamente dai partecipanti alla partnership, ma nell'azienda opera un complesso apparato gestionale. Solo le organizzazioni commerciali e i singoli imprenditori possono partecipare al partenariato. La responsabilità finanziaria dei partner non è limitata. La responsabilità dei soci è limitata alla quota di loro partecipazione al capitale sociale.

Le società economiche e le società sono dotate di beni di loro proprietà in base alla proprietà. La proprietà delle società economiche e delle società è costituita dai contributi dei loro fondatori (partecipanti).

Le partnership commerciali e le società hanno una diversa composizione dei partecipanti.

Esistono due tipi di partnership commerciali. Le società di persone possono essere create sotto forma di società in nome collettivo e società in accomandita semplice (società in accomandita semplice).

Le società commerciali possono essere create sotto forma di società per azioni, società a responsabilità limitata o società a responsabilità aggiuntiva.

I partecipanti in società in nome collettivo e i soci in società in accomandita possono essere singoli imprenditori e (o) organizzazioni commerciali.

Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере могут быть граждане и юридические лица. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере, если иное не установлено законом.

La legge può vietare o limitare la partecipazione di determinate categorie di cittadini a società di persone e società, ad eccezione delle società di capitali aperte.

24. Diritti e doveri delle società di persone e delle società (società)

Le società e le società economiche sono dotate di capacità e competenza giuridica propria.

In termini di studio del diritto societario della Federazione Russa, non sono tanto i diritti civili generali di queste persone ad essere importanti, ma i diritti di queste persone associati al loro status speciale. La presenza di tali diritti in relazione a un'organizzazione aziendale è dovuta al fatto che i partecipanti a un'organizzazione aziendale sono fonti del capitale dell'organizzazione, contribuiscono al capitale sociale dell'organizzazione. Dare responsabilità ai partecipanti è associato alla loro capacità di svolgere attività manageriali e prendere decisioni. Dovrebbero essere ritenuti responsabili di tali decisioni.

La concessione di diritti e obblighi ai partecipanti non è la stessa nelle diverse organizzazioni, l'ambito dei poteri dei vari soggetti dei rapporti giuridici aziendali non coincide, poiché le quote di proprietà dei partecipanti alla società, la natura e la portata dei loro poteri all'interno della società, ecc., non corrispondono in volume. Tuttavia, i diritti e gli obblighi dei partecipanti alle società possono ancora essere unificati. Sono di fondamentale importanza dal punto di vista degli interessi statali. Il codice civile della Federazione Russa prevede i diritti e gli obblighi dei partecipanti a una partnership commerciale o società.

I partecipanti a una partnership commerciale o società hanno il diritto di:

1) partecipare alla gestione degli affari della società o della società, fatti salvi i casi previsti dal comma 2 dell'art. 84 del codice civile della Federazione Russa e la legge sulle società per azioni;

2) ricevere informazioni sull'attività della società di persone o società e conoscere i suoi libri contabili e altra documentazione secondo le modalità previste dagli atti costitutivi;

3) partecipare alla distribuzione degli utili;

4) ricevere, in caso di liquidazione della società o della società, parte del patrimonio residuo dopo le transizioni con i creditori, o il suo valore.

I partecipanti a una società o società d'affari possono anche avere altri diritti previsti dal codice civile della Federazione Russa, dalle leggi sulle società commerciali, dai documenti costitutivi della società o della società.

I diritti dei partecipanti a società di persone e società corrispondono a obblighi, poiché è impossibile conferire diritti senza imporre determinati obblighi, compresi gli obblighi di natura patrimoniale.

I partecipanti a una partnership commerciale o società sono tenuti a:

1) erogare contributi con le modalità, l'importo, le modalità ei termini previsti dagli atti costitutivi;

2) a non divulgare informazioni riservate sull'attività della società o della società.

I partecipanti a una società o società d'affari possono assumere anche altri obblighi previsti dai suoi atti costitutivi. La norma che regola i diritti dei partecipanti a società di persone e società nel codice civile della Federazione Russa è imperativa e deve essere rispettata da tutte le società e società commerciali. Allo stesso tempo, i diritti dei partecipanti alle società economiche possono essere estesi dagli atti costitutivi di una società o di una società d'affari.

25. Trasformazione di società di persone e società (società)

La trasformazione delle società di persone e delle società avviene nel rispetto delle regole generali sulla trasformazione delle persone giuridiche.

La trasformazione di una partnership commerciale o di una società è una questione volontaria e la decisione su tale trasformazione viene presa in modo indipendente secondo le modalità prescritte dalla legislazione della Federazione Russa.

Ai sensi dell'art. 68 del codice civile della Federazione Russa, le società di persone e le società di un tipo possono essere trasformate in società di persone e società di altro tipo o in cooperative di produzione con decisione dell'assemblea generale dei partecipanti secondo le modalità stabilite dal codice civile del Federazione Russa.

Per le partnership commerciali e le aziende sono possibili due opzioni di conversione:

1) trasformazione in società di persone e società di altro tipo;

2) trasformazione in cooperative di produzione.

Nel corso della trasformazione di un'organizzazione aziendale, le condizioni della sua attività, su cui giustamente hanno contato i creditori, possono mutare in maniera significativa. Ciò pregiudicherà inevitabilmente i loro diritti. Pertanto, lo Stato tutela i diritti dei creditori stabilendo una responsabilità aggiuntiva dei soci accomandatari quando trasforma una società di persone in una società.

Quando una società di persone si trasforma in società, ogni socio accomandatario che è diventato un partecipante (azionista) della società è responsabile in via sussidiaria con tutti i suoi beni per gli obblighi trasferiti alla società dalla società per due anni. L'alienazione da parte di un ex socio delle sue azioni (azioni) non lo solleva da tale responsabilità.

Le possibilità di trasformazione di società di persone e aziende con una libertà di trasformazione sufficientemente ampia non sono ancora illimitate, in alcuni casi la trasformazione è impossibile, le possibilità di trasformazione e il grado di ampiezza di tali opportunità sono determinati dal tipo di entità economica.

Esistono tre tipi di modifiche allo status giuridico di una persona giuridica: riorganizzazione, liquidazione e trasformazione di una partnership commerciale o di una società. I più piccoli cambiamenti si verificano nel caso della sua trasformazione, poiché in conseguenza di essa non cambia il numero dei partecipanti alla circolazione civile, non vengono eseguite procedure complesse per la fusione di più organizzazioni e non esistono relazioni di diverso ordine di successione delle organizzazioni. La liquidazione è caratterizzata dal fatto che a seguito di essa cessa di esistere una società di persone o una società, e con essa perde la sua capacità giuridica.

Per effetto della liquidazione non sussistono rapporti di successione tra l'ente liquidato ed eventuali altri organi societari. A seguito della riorganizzazione di un'organizzazione aziendale, si ha un cambiamento quantitativo nella composizione dei soggetti di circolazione civile, soggetti che sono societari.

26. La nozione e il contenuto giuridico del fallimento

Distinguere tra il fallimento di un'organizzazione (persona giuridica) e un cittadino, ad esempio un singolo imprenditore (individuo).

Il fallimento è uno dei tipi di responsabilità di una persona giuridica per i risultati insoddisfacenti delle sue attività finanziarie.

Le relazioni relative al fallimento sono regolate dal codice civile della Federazione Russa, dalla legge fallimentare e dai trattati internazionali in materia di fallimento.

L'insolvenza (fallimento) è l'incapacità del debitore, riconosciuta dal tribunale arbitrale, di soddisfare integralmente le pretese dei creditori per obbligazioni pecuniarie e (o) adempiere all'obbligo di effettuare pagamenti obbligatori.

Il fallimento si compone di diverse procedure. Quando si considera un caso di fallimento di una persona giuridica, si applicano le seguenti procedure fallimentari:

1) osservazione;

2) recupero finanziario;

3) gestione esterna;

4) procedure concorsuali;

5) accordo transattivo.

I segni di fallimento e i suoi motivi sono:

1) l'esistenza di un'obbligazione pecuniaria o di un obbligo di pagamento;

2) inadempimento di tali obblighi entro tre mesi dalla data in cui devono essere adempiuti.

La procedura fallimentare si svolge con la partecipazione del tribunale arbitrale. Al fine di evitare contraddizioni nella valutazione di alcuni concetti fondamentalmente significativi per la procedura fallimentare, la legislazione della Federazione Russa, in particolare la Legge Fallimentare, prevede la definizione normativa di molti concetti relativi al fallimento.

Debitore - un cittadino, incluso un imprenditore individuale o una persona giuridica, che non è in grado di soddisfare i crediti dei creditori per obbligazioni monetarie e (o) adempiere all'obbligo di effettuare pagamenti obbligatori entro il termine stabilito dalla legge fallimentare.

Creditori - soggetti che hanno nei confronti del debitore il diritto di pretendere obbligazioni pecuniarie e altre obbligazioni per il pagamento delle indennità obbligatorie, per il pagamento del TFR e per la remunerazione delle persone che lavorano con contratto di lavoro.

В отношениях, связанных с банкротством, позиции "должник" и "кредитор" не только указывают на стороны гражданского договора, они характеризуют в данном случае в первую очередь стороны процедуры банкротства, раскрывают сущность института банкротства. В гражданско-правовых договорах кредитор всегда противостоит должнику, при осуществлении банкротства такое противостояние больше не регулируется диспозитивными нормами, в силу вступают нормы о банкротстве, которые главным образом носят императивный характер.

Il capo del debitore è riconosciuto come l'unico organo esecutivo di una persona giuridica o il capo di un organo esecutivo collegiale, nonché un altro soggetto che svolge attività per conto di una persona giuridica senza procura.

27. Avviso di fallimento

La prevenzione del fallimento è una fase della procedura fallimentare. Quando si esegue una procedura fallimentare, non necessariamente si raggiunge la fase finale di tale procedura; in presenza di alcuni fatti giuridici, il fallimento non può essere portato avanti. Uno di questi fatti è la presenza di un effetto di miglioramento della salute quando si implementano attività di miglioramento della salute. Quando si esegue la procedura di fallimento, viene messo in atto un meccanismo complesso e in più fasi, il cui significato è prevenire il collasso finanziario dell'organizzazione.

Il tribunale arbitrale, come lo Stato, non si pone l'obiettivo di realizzare a tutti i costi la liquidazione di una persona giuridica dichiarata fallita, compito primario in questo caso è prevenire conseguenze economiche negative sia per la persona giuridica stessa che per i suoi creditori.

Prevenire il fallimento di una persona giuridica implica l’adozione di determinate misure. Tali misure sono prioritarie; la legislazione sul fallimento delle persone giuridiche prevede altre misure. In caso di segni di fallimento stabiliti dalla legislazione fallimentare, il capo del debitore è tenuto a inviare ai fondatori (partecipanti) del debitore, proprietario della proprietà del debitore - un'impresa unitaria, informazioni sulla presenza di segni di fallimento.

I fondatori (partecipanti) del debitore, le autorità esecutive federali, le autorità esecutive delle entità costituenti della Federazione Russa, i governi locali sono obbligati ad adottare misure tempestive per prevenire il fallimento delle organizzazioni.

Al fine di prevenire il fallimento delle organizzazioni, i fondatori (partecipanti) del debitore, prima di presentare istanza di dichiarazione di fallimento del debitore al tribunale arbitrale, adottano misure volte a ripristinare la solvibilità del debitore. I provvedimenti volti a ripristinare la solvibilità del debitore possono essere adottati dai creditori o da altri soggetti sulla base di un accordo con il debitore.

Una delle forme di adozione di misure per prevenire il fallimento è la riabilitazione preliminare.

La riabilitazione preliminare è una misura volta a ripristinare la solvibilità del debitore, adottata dal proprietario dei beni del debitore - un'impresa unitaria, dai fondatori (partecipanti) del debitore, dai creditori del debitore e da altre persone al fine di prevenire il fallimento.

I fondatori (partecipanti) del debitore, il proprietario della proprietà del debitore - un'impresa unitaria, i creditori e altre persone, nell'ambito delle misure di prevenzione del fallimento, il debitore può ricevere assistenza finanziaria per un importo sufficiente a pagare svincolare gli obblighi monetari e i pagamenti obbligatori e ripristinare la solvibilità del debitore (sanificazione istruttoria).

La prestazione dell'assistenza finanziaria può essere accompagnata dall'assunzione da parte del debitore o di altri soggetti di obbligazioni a favore dei soggetti che hanno prestato assistenza finanziaria.

28. Procedura di osservazione

La vigilanza è una procedura fallimentare applicata al debitore al fine di garantire la sicurezza dei beni del debitore, analizzare la situazione finanziaria del debitore, redigere un registro dei crediti e tenere la prima assemblea dei creditori.

La vigilanza è introdotta sulla base degli esiti dell'esame da parte del tribunale arbitrale della fondatezza delle pretese fallimentari del ricorrente.

La vigilanza è introdotta dal giorno in cui il tribunale arbitrale accoglie l'istanza del debitore, salvo il caso in cui al debitore debba essere applicata un'altra procedura fallimentare.

La vigilanza deve essere completata tenendo conto della tempistica della procedura fallimentare.

La decisione del tribunale arbitrale sull'introduzione della sorveglianza è riconosciuta come fatto giuridico e comporta determinate conseguenze legali.

Dal giorno in cui il tribunale arbitrale si pronuncia sull'introduzione della vigilanza, si verificano le seguenti conseguenze:

1) i crediti dei creditori per obbligazioni pecuniarie e per il pagamento dei pagamenti obbligatori, la cui scadenza è venuta il giorno di introduzione della vigilanza, possono essere presentati al debitore solo nel rispetto della procedura prevista dalla legge fallimentare per la dichiarazione crediti nei confronti del debitore;

2) su richiesta del creditore, sono sospesi i procedimenti sui casi relativi al recupero di fondi dal debitore;

3) è sospesa l'esecuzione degli atti esecutivi per il recupero dei beni, compresi gli arresti sui beni del debitore e gli altri vincoli alla disposizione dei beni del debitore imposti durante il procedimento esecutivo, ad eccezione degli atti esecutivi emessi sulla base di quelli entrati in vigore prima della data di introduzione degli atti giudiziari di vigilanza sul recupero degli arretrati salariali, sul pagamento del compenso ai sensi dei contratti di diritto d'autore, sul recupero di beni da altrui possesso illecito, sul risarcimento del danno alla vita o alla salute, e sul risarcimento del danno morale danno;

4) è vietato soddisfare le pretese del fondatore (partecipante) del debitore per l'assegnazione di una quota (azione) nella proprietà del debitore in connessione con il recesso dai suoi fondatori (partecipanti), il riscatto da parte del debitore delle azioni in circolazione o il pagamento del valore effettivo dell'azione (azione);

5) è vietato pagare dividendi e altri pagamenti su titoli di emissione;

6) non è consentito risolvere le obbligazioni pecuniarie del debitore mediante compensazione di un'omogenea domanda riconvenzionale, se questa viola l'ordine di soddisfazione dei creditori previsto dalla Legge Fallimentare.

La sentenza del tribunale arbitrale sull'introduzione della vigilanza è trasmessa dal tribunale arbitrale agli istituti di credito con i quali il debitore ha un contratto di conto bancario, nonché al tribunale di giurisdizione generale, all'ufficiale giudiziario capo presso la sede del debitore e le sue filiali e gli uffici di rappresentanza, agli enti autorizzati.

L'introduzione della vigilanza non è motivo di rimozione del capo del debitore e degli altri organi di gestione del debitore, che continuano ad esercitare i propri poteri, ma sono alquanto limitati nei loro diritti.

29. Diritti e doveri del gestore ad interim

Una figura speciale che esercita poteri nella procedura fallimentare in relazione a una persona giuridica è un manager ad interim.

Un manager ad interim può essere rimosso da un tribunale arbitrale dall'esercizio delle funzioni di manager ad interim:

1) in relazione alla soddisfazione da parte del tribunale arbitrale della censura della persona che partecipa alla procedura fallimentare per il mancato o improprio adempimento da parte del responsabile ad interim delle sue funzioni, se ciò ha violato i diritti o gli interessi legittimi del richiedente, e anche causato o potrebbe causare perdite al debitore o ai suoi creditori;

2) in caso di circostanze rivelatrici che hanno impedito l'approvazione della persona come provvisoria, anche se tali circostanze si sono verificate dopo l'approvazione della persona come provvisoria;

3) negli altri casi previsti dalla legge federale.

Il dirigente provvisorio ha diritto:

1) proporre al tribunale arbitrale per proprio conto le pretese per l'annullamento di operazioni e decisioni, nonché le domande per l'applicazione delle conseguenze dell'invalidità delle operazioni nulle concluse o eseguite dal debitore in violazione dei requisiti del Fallimento Legge;

2) sollevare eccezioni alle pretese dei creditori;

3) partecipare alle sedute del tribunale arbitrale per verificare la fondatezza delle eccezioni del debitore in merito alle pretese dei creditori;

4) rivolgersi al tribunale arbitrale con richiesta di adottare ulteriori misure atte a garantire la sicurezza dei beni del debitore;

5) rivolgersi al tribunale arbitrale con istanza di rimozione dall'ufficio del capo del debitore;

6) ricevere ogni informazione e documentazione relativa all'attività del debitore;

7) esercitare gli altri poteri previsti dalla Legge Fallimentare.

Gli organi di gestione del debitore sono tenuti a fornire al gestore ad interim, su sua richiesta, qualsiasi informazione relativa alle attività del debitore. Il manager ad interim è l'organo esecutivo di una persona giuridica, che svolge le proprie funzioni su base non permanente. Gestisce le attività dell'organizzazione in un determinato periodo.

Il manager ad interim deve:

1) adottare misure per garantire la sicurezza dei beni del debitore;

2) analizzare la condizione finanziaria del debitore;

3) identificare i creditori del debitore;

4) tenere un registro dei crediti dei creditori;

5) notificare ai creditori l'introduzione della vigilanza;

6) convocare e tenere la prima assemblea dei creditori. Al termine della vigilanza, il gestore provvisorio è tenuto a presentare al tribunale arbitrale una relazione sulla propria attività, informazioni sulla situazione finanziaria del debitore e proposte sulla possibilità o impossibilità di ripristinare la solvibilità del debitore. Il gestore ad interim è tenuto a inviare per pubblicazione un avviso sull'introduzione della vigilanza. Il gestore interinale è tenuto a notificare a tutti i creditori del debitore da lui individuati la sentenza del tribunale arbitrale sull'introduzione della vigilanza.

30. Prima riunione dei creditori

Il gestore ad interim determina la data della prima assemblea dei creditori e ne dà comunicazione a tutti i soggetti legittimati a partecipare alla prima assemblea dei creditori. Partecipano alla prima assemblea dei creditori aventi diritto di voto i creditori fallimentari e gli organismi autorizzati i cui crediti sono stati iscritti nel registro dei creditori.

Alla prima assemblea dei creditori senza diritto di voto partecipano il capo del debitore, un rappresentante dei fondatori (partecipanti) del debitore e un rappresentante dei dipendenti del debitore.

La competenza della prima assemblea dei creditori comprende:

1) deliberare sull'introduzione della riabilitazione finanziaria e depositare apposita istanza presso un tribunale arbitrale;

2) deliberare sull'introduzione dell'amministrazione esterna e depositare apposita istanza al tribunale arbitrale;

3) decidere di adire il tribunale arbitrale con istanza per la dichiarazione di fallimento del debitore e l'apertura di una procedura fallimentare;

4) costituzione di un comitato dei creditori, determinazione della composizione quantitativa e poteri del comitato dei creditori, elezione dei membri del comitato dei creditori;

5) determinazione dei requisiti per candidati di dirigente amministrativo, dirigente esterno, curatore fallimentare;

6) determinazione di un organismo di autodisciplina che deve sottoporre al tribunale arbitrale i candidati alla direzione dell'arbitrato;

7) selezione di un registrar tra registrar accreditati da un organismo di autoregolamentazione;

8) risoluzione delle altre problematiche previste dalla Legge Fallimentare. La decisione della prima assemblea dei creditori sull'introduzione della riabilitazione finanziaria deve contenere la proposta di periodo di riabilitazione finanziaria, il piano di risanamento finanziario approvato e il piano di rimborso del debito, e può anche contenere i requisiti per la candidatura del dirigente amministrativo.

La decisione della prima assemblea dei creditori sull'introduzione della gestione esterna deve contenere il termine proposto della gestione esterna, e può contenere anche i requisiti per la candidatura del gestore esterno.

La decisione della prima assemblea dei creditori di adire il tribunale arbitrale con istanza per la dichiarazione di fallimento del debitore e per l'apertura di una procedura fallimentare può contenere anche una proposta di termine per la procedura fallimentare e requisiti per la candidatura del curatore fallimentare.

Il tribunale arbitrale, sulla base della decisione della prima assemblea dei creditori, emette una sentenza sull'introduzione della riabilitazione finanziaria o dell'amministrazione esterna, oppure decide di dichiarare il debitore fallito e aprire una procedura fallimentare, oppure approva un patto amichevole e pone fine al fallimento procedimento.

Se la prima assemblea dei creditori non si pronuncia sull'applicazione di una delle procedure concorsuali, il tribunale arbitrale rinvia l'esame della causa e obbliga i creditori a prendere una decisione adeguata entro il termine fissato dal tribunale arbitrale.

31. Procedimenti dei casi di fallimento in un tribunale arbitrale

Il procedimento delle cause fallimentari presso il tribunale arbitrale viene svolto in un'ordinanza speciale. Le peculiarità del processo arbitrale quando si considerano casi di fallimento di una persona giuridica sono stabilite dalla legge fallimentare. I casi di fallimento delle persone giuridiche sono esaminati dal tribunale arbitrale presso la sede del debitore. Un'istanza per la dichiarazione di fallimento di un debitore è accettata da un tribunale arbitrale se le pretese contro la persona giuridica ammontano complessivamente ad almeno 100 mila rubli e le pretese specificate non sono soddisfatte entro tre mesi dalla data in cui avrebbero dovuto essere soddisfatte. Un caso di fallimento non può essere deferito a un tribunale arbitrale.

I soggetti che partecipano alla procedura fallimentare sono:

1) il debitore;

2) responsabile dell'arbitrato;

3) creditori fallimentari;

4) organismi autorizzati;

5) le autorità esecutive federali, nonché le autorità esecutive delle entità costitutive della Federazione Russa e dei governi locali presso la sede del debitore nei casi previsti dalla legge fallimentare;

6) la persona che ha fornito la garanzia per la riabilitazione finanziaria.

Sono coinvolti in procedure concorsuali i seguenti soggetti:

1) un rappresentante dei dipendenti del debitore;

2) un rappresentante del proprietario dei beni dell'impresa unitaria debitrice;

3) un rappresentante dei fondatori (partecipanti) del debitore;

4) un rappresentante dell'assemblea dei creditori o un rappresentante del comitato dei creditori;

5) altre persone nei casi previsti dal Codice di procedura arbitrale della Federazione Russa e dalla legge fallimentare.

Nella preparazione di una causa per il processo, il tribunale arbitrale esamina le domande, le denunce e le istanze delle persone che partecipano alla procedura fallimentare, stabilisce la validità delle pretese dei creditori ed esercita altri poteri. Su richiesta dei soggetti partecipanti alla procedura fallimentare, il tribunale arbitrale può nominare una perizia al fine di individuare segni di fallimento fittizio o deliberato. L'arbitro può prendere provvedimenti per riconciliare le parti. L'attuazione di tali misure non può costituire motivo di sospensione della procedura fallimentare. Il termine per l'esame di una procedura fallimentare è fissato a 7 mesi.

Sulla base degli esiti dell'esame della causa fallimentare, il tribunale arbitrale adotta uno dei seguenti atti giurisdizionali:

1) decisione di dichiarazione di fallimento del debitore e di apertura di una procedura fallimentare;

2) decisione di rifiuto di dichiarare fallito il debitore;

3) una sentenza sull'introduzione della riabilitazione finanziaria;

4) un provvedimento sull'introduzione dell'amministrazione esterna;

5) pronuncia di chiusura della procedura fallimentare;

6) pronuncia di abbandono senza corrispettivo della domanda di dichiarazione di fallimento del debitore;

7) una pronuncia sull'approvazione di un accordo transattivo. Le decisioni del tribunale arbitrale emesse a seguito dell'esame da parte del tribunale arbitrale di domande, istanze e reclami possono essere impugnate.

32. Recupero finanziario

Il recupero finanziario è una procedura volontaria, la decisione di condotta che viene presa da un'assemblea dei creditori o da un tribunale arbitrale.

La procedura di recupero finanziario è introdotta su richiesta del debitore e di un terzo da un'assemblea dei creditori o da un tribunale arbitrale.

Secondo la procedura generalmente accettata, la riabilitazione finanziaria è introdotta da un tribunale arbitrale sulla base di una decisione di un'assemblea dei creditori. Contestualmente all'emanazione della sentenza sull'introduzione della riabilitazione finanziaria, il tribunale arbitrale deve approvare il dirigente amministrativo.

Dal giorno in cui il tribunale arbitrale si pronuncia sull'introduzione della riabilitazione finanziaria, si verificano le seguenti conseguenze:

1) i crediti dei creditori per obbligazioni pecuniarie e per il pagamento dei pagamenti obbligatori, la cui scadenza è venuta il giorno dell'introduzione della riabilitazione finanziaria, possono essere presentati al debitore solo nel rispetto della procedura di istanza nei confronti del debitore stabilito dalla Legge Fallimentare;

2) vengono annullate le misure precedentemente adottate a garanzia dei crediti dei creditori;

3) i sequestri dei beni del debitore e altri vincoli al debitore in termini di alienazione dei suoi beni possono essere imposti esclusivamente nell'ambito di una procedura fallimentare;

4) l'esecuzione degli atti esecutivi per il recupero dei beni è sospesa;

5) è vietato soddisfare i requisiti del fondatore (partecipante) del debitore per l'assegnazione di un'azione in relazione all'uscita, al rimborso da parte del debitore delle azioni in circolazione o al pagamento del valore effettivo dell'azione;

6) è vietato il pagamento di pagamenti su titoli di emissione;

7) non è consentito risolvere le obbligazioni pecuniarie del debitore compensando analoga domanda riconvenzionale;

8) non vengono addebitate sanzioni (multe, sanzioni), interessi passivi e altre sanzioni pecuniarie per inadempimento o indebito adempimento di obbligazioni pecuniarie e pagamenti obbligatori sorti prima della data di introduzione della riabilitazione finanziaria.

Nel corso della procedura di recupero finanziario, il legislatore cerca nella massima misura possibile di tutelare i creditori, le persone che garantiscono le obbligazioni del debitore (ganti, ecc.), nonché i pegni. In base a ciò, il debitore è spesso limitato nelle sue azioni da queste persone.

Tutte le misure di recupero finanziario sono pianificate; ai fini del recupero finanziario, vengono presi come base due documenti: un piano di recupero finanziario e un piano di rimborso del debito. Questi due documenti sono di grande importanza nell'attuazione della procedura fallimentare, poiché in conformità con questi documenti vengono costruite tutte le attività della persona giuridica e dei suoi organi durante questo periodo, vengono valutati i risultati finanziari di questa attività e i più importanti vengono prese le decisioni.

33. Diritti e doveri dell'amministratore

Quando si esegue la riabilitazione finanziaria, viene nominato a colpo sicuro un responsabile amministrativo, la cui candidatura è approvata dal tribunale arbitrale. Il responsabile amministrativo ai sensi della Legge Fallimentare è dotato di un insieme di diritti e doveri.

Nel corso della riabilitazione finanziaria, il responsabile amministrativo è obbligato a:

1) tenere un registro dei crediti dei creditori;

2) convocare assemblee dei creditori;

3) esamina le relazioni sullo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di risanamento finanziario e del piano di rimborso del debito e fornisce all'assemblea dei creditori pareri sullo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di risanamento finanziario e del piano di rimborso del debito;

4) sottoporre all'esame dell'assemblea dei creditori (comitato dei creditori) informazioni sullo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di risanamento finanziario e del piano di rimborso del debito;

5) esercitare il controllo sul tempestivo adempimento da parte del debitore delle attuali pretese dei creditori, sull'andamento dell'attuazione del piano di risanamento finanziario e del piano di rimborso del debito, sulla tempestività e completezza del trasferimento dei fondi per il rimborso dei crediti dei creditori ;

6) в случае неисполнения должником обязательств требовать от лиц, предоставивших обеспечение исполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности, исполнения обязанностей, вытекающих из предоставленного обеспечения;

7) исполнять иные предусмотренные Законом о банкротстве обязанности.

Il responsabile amministrativo ha diritto:

1) richiedere al capo del debitore informazioni sulle attività correnti del debitore;

2) partecipare all'inventario se effettuato dal debitore;

3) coordinare le operazioni e le decisioni del debitore e fornire informazioni ai creditori sulle sue operazioni e decisioni;

4) rivolgersi al tribunale arbitrale con istanza per rimuovere la testa del debitore, per adottare ulteriori misure atte a garantire l'incolumità dei beni del debitore, nonché per annullare tali misure;

5) presentare domanda al tribunale arbitrale in proprio per l'annullamento di operazioni e decisioni, nonché per l'applicazione delle conseguenze dell'invalidità delle operazioni nulle concluse o eseguite dal debitore in violazione dei requisiti della legge fallimentare , per esercitare altri poteri.

Il dirigente amministrativo è tenuto, entro 15 giorni dal giorno in cui sorgono i presupposti per la risoluzione anticipata della riabilitazione finanziaria, a convocare un'assemblea dei creditori per esaminare la questione dell'istanza al tribunale arbitrale con istanza di risoluzione anticipata della riabilitazione finanziaria.

Contestualmente alla relazione del debitore, il curatore trasmette all'assemblea dei creditori il proprio parere sull'andamento dell'attuazione del piano di risanamento finanziario e sul calendario di soddisfacimento dei crediti dei creditori.

34. Gestione esterna

L'amministrazione esterna è introdotta dal tribunale arbitrale sulla base della decisione dell'assemblea dei creditori per un periodo non superiore a 18 mesi, prorogabile per non più di 6 mesi. Su richiesta dell'assemblea dei creditori o di un curatore esterno, il termine stabilito per l'amministrazione esterna può essere ridotto.

L'introduzione della gestione esterna è un fatto giuridico e comporta per l'impresa e la sua gestione le conseguenze definite dalla Legge Fallimentare, che sono rilevanti dal punto di vista giuridico dalla data di introduzione della gestione esterna:

1) cessano i poteri del capo del debitore, la gestione degli affari del debitore è affidata a un responsabile esterno;

2) il curatore esterno ha il diritto di emettere un ordine di licenziamento del capo del debitore o di offrire al capo del debitore il trasferimento ad altro posto di lavoro;

3) i poteri del capo del debitore e degli altri organi di gestione del debitore sono trasferiti ad un responsabile esterno;

4) vengono annullate le misure precedentemente adottate a garanzia dei crediti dei creditori;

5) i sequestri dei beni del debitore e altri vincoli al debitore in termini di alienazione dei suoi beni possono essere imposti esclusivamente nell'ambito di una procedura fallimentare;

6) è introdotta una moratoria sul soddisfacimento delle pretese dei creditori per obbligazioni pecuniarie e sul pagamento dei pagamenti obbligatori, ad eccezione dei casi previsti dalla Legge Fallimentare.

Con l'introduzione della gestione esterna, cambia la competenza dei vari organi di gestione dell'organizzazione. I poteri degli organi di gestione sono ripartiti tra alcuni organi di gestione del debitore e un responsabile esterno. Gli organi di gestione del debitore, nei limiti delle loro competenze stabilite dalla legge federale, hanno il diritto di decidere:

1) sull'introduzione di modifiche e integrazioni allo statuto della società in termini di aumento del capitale autorizzato;

2) nella determinazione del numero, del valore nominale delle azioni dichiarate;

3) sull'aumento del capitale sociale della società per azioni mediante collocamento di ulteriori azioni ordinarie;

4) sul deposito di istanza all'assemblea dei creditori per inserire nel piano di amministrazione esterna la possibilità di ulteriore emissione di azioni;

5) sulla determinazione delle modalità di svolgimento dell'assemblea generale degli azionisti;

6) chiedere la vendita dell'impresa del debitore;

7) sulla sostituzione dei beni del debitore;

8) sull'elezione di un rappresentante dei fondatori (partecipanti) del debitore;

9) sulla conclusione di un accordo tra un terzo oi terzi e gli organi di gestione del debitore autorizzati ai sensi degli atti costitutivi a deliberare sulla conclusione di operazioni rilevanti, sulle condizioni di erogazione dei fondi per adempiere alle obbligazioni del debitore;

10) altre decisioni necessarie per il collocamento di ulteriori azioni ordinarie del debitore.

I fondi spesi per tenere un'assemblea degli azionisti e un'assemblea del consiglio di amministrazione (consiglio di sorveglianza), un altro organo di gestione del debitore sono rimborsati a spese del debitore solo se tale possibilità è prevista dal piano di gestione esterno.

35. Diritti e doveri del responsabile esterno

Il responsabile esterno non è un ente unico permanente che gestisce l'organizzazione, i suoi poteri sono temporanei e sono esercitati esclusivamente in via non permanente. Il dirigente esterno è investito dei poteri con apposito provvedimento, approvato dal tribunale arbitrale contestualmente all'introduzione della direzione esterna. Il tribunale arbitrale emette una sentenza sull'approvazione del curatore fallimentare.

La sentenza sull'approvazione di un responsabile esterno è passibile di immediata esecuzione e impugnabile. Il responsabile esterno è dotato di determinati diritti e doveri in conformità con il suo status. La sua capacità giuridica è di natura esclusivamente speciale.

Il responsabile esterno ha diritto:

1) disporre dei beni del debitore secondo il piano dell'amministrazione esterna;

2) concludere un accordo transattivo per conto del debitore;

3) dichiarare il rifiuto di eseguire i contratti del debitore;

4) presentare in proprio al tribunale arbitrale domande per il riconoscimento di operazioni e decisioni come nulle, nonché per l'applicazione delle conseguenze dell'invalidità delle operazioni nulle;

5) compiere gli altri atti previsti dalla Legge Fallimentare.

Il responsabile esterno deve:

1) accettare i beni del debitore per la gestione e procedere al suo inventario;

2) elaborare un piano di gestione esterno e sottoporlo all'approvazione dell'assemblea dei creditori;

3) condurre contabilità, contabilità finanziaria, statistica e rendicontazione;

4) opporre, secondo la procedura stabilita, alle pretese dei creditori nei confronti del debitore;

5) adottare misure per riscuotere il debito nei confronti del debitore;

6) tenere un registro dei crediti dei creditori;

7) attuare le misure previste dal piano di gestione esterna;

8) informare il comitato dei creditori dell'attuazione delle misure previste dal piano di amministrazione esterna;

9) presentare all'assemblea dei creditori una relazione sull'esito dell'attuazione del piano di amministrazione esterna;

10) esercitare altri poteri. La competenza del gestore esterno comprende l'autorità di stabilire l'importo dei crediti dei creditori, di disporre dei beni del debitore e può comprendere anche il rifiuto di eseguire le operazioni del debitore. Uno degli aspetti più importanti dell'attività del gestore esterno è la determinazione dell'ammontare dei crediti dei creditori. La determinazione dell'importo dei crediti dei creditori non è affatto sempre incontestata.

Il responsabile esterno, entro tre mesi dalla data di introduzione dell'amministrazione esterna, ha il diritto di rifiutare l'esecuzione dei contratti e delle altre operazioni del debitore. In questo caso, devono essere osservati requisiti speciali. Il rifiuto di eseguire contratti e altre operazioni del debitore può essere dichiarato solo per operazioni non eseguite dalle parti in tutto o in parte, se tali operazioni impediscono il ripristino della solvibilità del debitore o se l'esecuzione da parte del debitore di tali operazioni comportano perdite per il debitore rispetto ad operazioni simili concluse in circostanze comparabili.

36. Sospensione ed esonero del responsabile esterno dall'esercizio delle funzioni

Il responsabile esterno è un ente unico permanente che gestisce l'organizzazione. Pertanto, i suoi poteri sono temporanei ed esercitati esclusivamente su base non permanente.

Esistono due tipi di cessazione dei poteri di un responsabile esterno.

Tra queste tipologie rientrano: l'esonero del responsabile esterno dall'esercizio delle funzioni e l'allontanamento del responsabile esterno dall'esercizio delle funzioni.

Un manager esterno può essere esonerato da un tribunale arbitrale dall'esercizio delle funzioni di manager esterno:

1) su richiesta del responsabile esterno di esonerarlo dalle funzioni del responsabile esterno;

2) negli altri casi previsti dalla legge federale.

Il responsabile esterno, esonerato dall'esercizio delle funzioni, è tenuto a provvedere al trasferimento della contabilità e di altra documentazione del debitore, dei sigilli e dei timbri, del materiale e di altri valori al responsabile esterno di nuova approvazione.

L'allontanamento del responsabile esterno, a differenza del rilascio del responsabile esterno, è di natura forzata e, di regola, si associa ad alcune conseguenze negative dell'attività del responsabile esterno. L'allontanamento del responsabile esterno in questo caso può costituire una sanzione per la cattiva condotta del responsabile esterno.

Un manager esterno può essere rimosso da un tribunale arbitrale dall'esercizio delle funzioni di manager esterno:

1) sulla base di una decisione dell'assemblea dei creditori di adire il tribunale arbitrale con istanza in caso di inadempimento o indebito adempimento da parte del curatore esterno degli incarichi a lui affidati o di mancato adempimento delle misure previste per il piano dell'amministrazione esterna per ripristinare la solvibilità;

2) in relazione alla soddisfazione da parte del tribunale arbitrale della censura del soggetto partecipante alla procedura fallimentare circa l'inadempimento o l'indebito adempimento da parte del responsabile esterno degli incarichi a lui affidati, a condizione che tale inadempimento o indebito adempimento degli obblighi ha violato i diritti o gli interessi legittimi del richiedente il reclamo, e ha comportato o potrebbe comportare anche perdite per il debitore oi suoi creditori;

3) in caso di accertamento di circostanze che hanno impedito l'approvazione della persona come destinatario esterno, nonché nel caso in cui tali circostanze si siano verificate dopo la conferma della persona come destinatario esterno;

4) negli altri casi previsti dalla legge federale.

In caso di rimozione del curatore esterno, il tribunale arbitrale approva il nuovo curatore fallimentare. Il tribunale arbitrale emette una sentenza sull'approvazione di un nuovo curatore fallimentare. La sentenza sull'approvazione di un responsabile esterno è passibile di immediata esecuzione e impugnabile.

37. Piano di gestione esterno

Uno dei principi della gestione esterna è la sua pianificazione. In conformità con esso, è in fase di elaborazione un piano di gestione esterno. Il responsabile esterno ha l'obbligo di elaborare un piano di gestione esterno e di sottoporlo all'approvazione dell'assemblea dei creditori.

Il piano dell'amministrazione esterna deve prevedere misure per ripristinare la solvibilità del debitore, le condizioni e la procedura per l'attuazione di tali misure, i costi della loro attuazione e le altre spese del debitore. La solvibilità del debitore è riconosciuta ripristinata se non vi sono segni di fallimento.

Il piano di gestione esterna, inoltre, deve rispettare i requisiti stabiliti dalle leggi federali, prevedere un termine per il ripristino della solvibilità del debitore e contenere la giustificazione della possibilità di ripristino della solvibilità del debitore entro il termine prescritto.

Il piano può prevedere le seguenti misure per ripristinare la solvibilità del debitore:

1) riprofilatura della produzione;

2) chiusura di industrie non redditizie;

3) recupero crediti;

4) vendita di una parte dei beni del debitore;

5) cessione dei diritti del debitore;

6) adempimento delle obbligazioni del debitore da parte dei fondatori (partecipanti) del debitore o da parte di un terzo o di terzi;

7) un aumento del capitale autorizzato del debitore a spese dei contributi dei partecipanti e di terzi;

8) collocamento di ulteriori azioni ordinarie del debitore;

9) vendita dell'impresa del debitore;

10) замещение активов должника;

11) иные меры по восстановлению платежеспособности должника.

Il piano di amministrazione esterna approvato dall'assemblea dei creditori è sottoposto al tribunale arbitrale dagli amministratori esterni entro e non oltre 5 giorni dalla data dell'assemblea dei creditori.

Se, entro 4 mesi dalla data di introduzione dell'amministrazione esterna, non viene sottoposto al tribunale arbitrale un piano di amministrazione esterna, il tribunale arbitrale può decidere di dichiarare il debitore fallito e di aprire una procedura fallimentare.

Il piano di gestione esterno può essere dichiarato nullo in tutto o in parte dal tribunale arbitrale che esamina il caso di fallimento, su richiesta della persona o delle persone i cui diritti e interessi legittimi sono stati violati. La determinazione di invalidare in tutto o in parte il piano di gestione esterno è impugnabile. Il piano di gestione esterno può essere modificato secondo le modalità stabilite per la sua considerazione. Nei casi previsti dal piano di gestione esterno, dopo un inventario e una valutazione dei beni del debitore, il gestore esterno ha il diritto di iniziare a vendere i beni del debitore all’asta aperta. Al fine di ripristinare la solvibilità del debitore, il piano di gestione esterno può prevedere un aumento del capitale autorizzato del debitore - una società per azioni - mediante collocamento di ulteriori azioni ordinarie.

Un aumento del capitale autorizzato mediante collocamento di ulteriori azioni ordinarie può essere previsto nel piano di gestione esterna solo su richiesta dell'organo di gestione del debitore.

38. Relazione del gestore esterno

Il responsabile esterno è tenuto a sottoporre all'esame dell'assemblea dei creditori la relazione del responsabile esterno:

1) sulla base dei risultati della gestione esterna;

2) se sussistono i presupposti per la cessazione anticipata dell'amministrazione esterna;

3) su richiesta dei soggetti legittimati a convocare l'assemblea dei creditori;

4) in caso di accumulazione di fondi sufficienti a soddisfare tutti i crediti dei creditori iscritti nel registro dei crediti.

La relazione del responsabile esterno deve contenere:

1) lo stato patrimoniale del debitore all'ultima data di riferimento;

2) rendiconto finanziario;

3) conto economico del debitore;

4) informazioni sulla disponibilità di denaro libero e di altri fondi del debitore, che possono essere utilizzati per soddisfare i crediti dei creditori per obbligazioni pecuniarie e sul pagamento dei pagamenti obbligatori da parte del debitore;

5) una ripartizione dei crediti residui del debitore e informazioni sui diritti di credito residui non realizzati del debitore;

6) informazioni sui crediti soddisfatti iscritti nel registro dei crediti;

7) altre informazioni circa la possibilità di rimborso dei debiti residui del debitore.

Alla relazione del gestore esterno deve essere allegato un registro dei crediti.

В отчете внешнего управляющего должно содержаться одно из предложений:

1) о прекращении внешнего управления в связи с восстановлением платежеспособности должника и переходе к расчетам с кредиторами;

2) sulla proroga del periodo stabilito di amministrazione esterna;

3) sull'estinzione del procedimento relativo alla soddisfazione di tutti i crediti dei creditori secondo il registro dei crediti;

4) sulla cessazione dell'amministrazione esterna e sul deposito di istanza al tribunale arbitrale per la dichiarazione di fallimento del debitore e l'apertura di una procedura fallimentare.

La segnalazione del responsabile esterno è soggetta all'inderogabile esame da parte del tribunale arbitrale.

Se la relazione del curatore fallimentare è soggetta all'obbligatorietà dell'assemblea dei creditori, la relazione del curatore fallimentare esaminato dall'assemblea dei creditori e il verbale dell'assemblea dei creditori devono essere trasmessi al tribunale arbitrale entro e non oltre 5 giorni dalla data dell'assemblea dei creditori.

La relazione del responsabile esterno deve essere corredata da: registro dei crediti alla data dell'assemblea dei creditori e dei reclami dei creditori che hanno votato contro la decisione assunta dall'assemblea dei creditori o non hanno partecipato alla votazione.

La denuncia del curatore fallimentare e le eventuali denunce relative alle sue azioni sono esaminate dal tribunale arbitrale entro e non oltre un mese dalla data di ricezione della segnalazione del curatore fallimentare.

Sulla base degli esiti dell'esame della relazione del responsabile esterno, si decide.

39. La nozione di procedura fallimentare nel fallimento

L'adozione da parte del tribunale arbitrale di una decisione di dichiarazione di fallimento del debitore comporta l'apertura di una procedura fallimentare. Le procedure concorrenziali sono introdotte per un periodo di un anno. Il termine della procedura fallimentare può essere prorogato su richiesta del soggetto intervenuto per non più di 6 mesi.

La decisione del tribunale arbitrale sulla proroga del termine della procedura fallimentare è soggetta ad immediata esecuzione e può essere impugnata secondo le modalità previste dalla Legge Fallimentare.

I fondatori (partecipanti) del debitore o di un terzo o di terzi in qualsiasi momento prima della conclusione della procedura fallimentare hanno il diritto di soddisfare simultaneamente tutti i crediti dei creditori secondo il registro dei crediti dei creditori o di fornire al debitore fondi sufficienti per soddisfare tutte le pretese dei creditori.

Dalla data di adozione da parte del tribunale arbitrale della decisione di dichiarazione di fallimento del debitore e di apertura della procedura fallimentare:

1) si considera scaduto il termine per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie sorte prima dell'apertura della procedura fallimentare e per il pagamento delle obbligazioni da parte del debitore;

2) cessa la maturazione delle sanzioni (multe, sanzioni), degli interessi e delle altre sanzioni pecuniarie per ogni tipo di debito del debitore;

3) le informazioni sulla situazione finanziaria del debitore cessano di essere qualificate come informazioni riconosciute come riservate o come segreto commerciale;

4) la conclusione di operazioni relative all'alienazione dei beni del debitore o che comportino la cessione a terzi in uso degli stessi è consentita solo secondo le modalità previste dalla Legge Fallimentare;

5) cessa l'esecuzione degli atti esecutivi, ivi compresi gli atti esecutivi eseguiti nel corso di procedure concorsuali precedentemente introdotte, salvo quanto diversamente previsto dalla Legge Fallimentare;

6) tutte le pretese dei creditori per obbligazioni pecuniarie, per il pagamento di pagamenti obbligatori, altre pretese patrimoniali, ad eccezione delle pretese per il riconoscimento del diritto di proprietà, per il recupero del danno morale, per il recupero di beni da altrui illeciti il possesso, per l'invalidità delle operazioni nulle e per l'applicazione delle conseguenze della loro nullità, nonché gli altri obblighi in essere possono essere presentati solo nel corso della procedura concorsuale;

7) gli atti esecutivi, la cui esecuzione è cessata, sono oggetto di trasferimento da parte degli ufficiali giudiziari al curatore fallimentare;

8) sono rimossi gli arresti precedentemente imposti sui beni del debitore e le altre restrizioni all'alienazione dei beni del debitore. La base per revocare l'arresto sulla proprietà del debitore è una decisione del tribunale di dichiarare il debitore fallito e di aprire una procedura fallimentare. Non è consentita l'imposizione di nuovi arresti sui beni del debitore e altre restrizioni all'alienazione dei beni del debitore;

9) le obbligazioni del debitore siano adempiute nei casi e con le modalità previste dalla Legge Fallimentare.

40. Diritti e doveri del curatore fallimentare

Nel pronunciarsi sulla dichiarazione di fallimento di un debitore e sull'apertura di una procedura fallimentare, il tribunale arbitrale approva il commissario fallimentare e l'importo del compenso del commissario fallimentare, sul quale emette sentenza, che è passibile di immediata esecuzione e impugnabile.

Il curatore fallimentare agisce fino alla data di conclusione della procedura fallimentare.

La pubblicazione delle informazioni sulla dichiarazione di fallimento del debitore e sull'apertura di una procedura fallimentare è curata dal curatore fallimentare.

Il curatore fallimentare è dotato di poteri molto ampi. Dalla data di approvazione del curatore fallimentare fino alla data di cessazione della procedura fallimentare, o di conclusione di un accordo transattivo, o di revoca del curatore fallimentare, esercita i poteri del capo del debitore e degli altri organi direttivi di il debitore.

Il curatore fallimentare deve:

1) rilevare la proprietà del debitore, effettuare il suo inventario;

2) incaricare un perito indipendente di valutare i beni del debitore, fatti salvi i casi previsti dalla Legge Fallimentare;

3) notificare ai dipendenti del debitore l'imminente licenziamento entro e non oltre un mese dalla data di avvio della procedura fallimentare;

4) adottare misure per garantire la sicurezza dei beni del debitore;

5) analizzare la condizione finanziaria del debitore;

6) avanzare pretese verso terzi che hanno un debito verso il debitore per la sua riscossione secondo le modalità previste dalla Legge Fallimentare;

7) opporre, secondo la procedura stabilita, alle pretese dei creditori nei confronti del debitore;

8) tenere un registro dei crediti dei creditori, salvo quanto diversamente previsto dalla Legge Fallimentare;

9) adottare provvedimenti volti alla ricerca, identificazione e restituzione dei beni del debitore detenuti da terzi;

10) svolgere gli altri compiti previsti dalla Legge Fallimentare.

Il curatore fallimentare ha il diritto di:

1) disporre dei beni del debitore;

2) licenziare i dipendenti del debitore, compreso il capo del debitore;

3) dichiarare il rifiuto all'esecuzione dei contratti e delle altre operazioni. Il commissario fallimentare non può dichiarare il rifiuto di eseguire i contratti del debitore se ricorrono circostanze che impediscano il ripristino della solvibilità del debitore;

4) trasferimento in custodia degli atti del debitore soggetti a conservazione obbligatoria ai sensi delle leggi federali;

5) avanzare pretese di nullità delle operazioni effettuate dal debitore;

6) esercitare gli altri diritti connessi allo svolgimento dei compiti a lui affidati.

Nel corso della procedura fallimentare, il curatore fallimentare effettua l'inventario e la valutazione dei beni del debitore. Per fare ciò, il curatore fallimentare si avvale di periti indipendenti e altri specialisti.

41. Conclusione di un accordo transattivo

L'accordo transattivo è un'istituzione intersettoriale e, in ogni ramo del diritto, la conclusione di un accordo transattivo ha un contenuto peculiare in relazione ai rapporti giuridici caratteristici di questo settore.

Un accordo amichevole può essere concluso in qualsiasi fase dell'esame del caso da parte del tribunale arbitrale.

La decisione di concludere un accordo transattivo da parte dei creditori fallimentari e degli organismi autorizzati è presa dall'assemblea dei creditori.

La decisione di concludere un accordo transattivo da parte del debitore è presa dal cittadino debitore o dal capo della persona giuridica debitore che agisce in qualità di capo del debitore, un gestore esterno o curatore fallimentare. È consentita la partecipazione all'accordo amichevole di terzi, che assumono i diritti e gli obblighi previsti dall'accordo amichevole.

L'accordo transattivo è approvato dal tribunale arbitrale. Il patto amichevole entra in vigore per il debitore, i creditori fallimentari e gli organi autorizzati, nonché per i terzi partecipanti al patto amichevole, dalla data della sua approvazione da parte del tribunale arbitrale ed è vincolante per il debitore, i creditori fallimentari, gli organi autorizzati e terzi partecipanti all'accordo amichevole. Non è ammesso il rifiuto unilaterale di dare esecuzione ad un accordo transattivo entrato in vigore.

La legge fallimentare prevede le specificità della conclusione di un accordo transattivo nel corso della vigilanza, del recupero finanziario, della gestione esterna e delle procedure fallimentari.

La decisione di concludere un accordo transattivo da parte del debitore viene presa dal cittadino debitore, dal capo del debitore - una persona giuridica o dalla persona che agisce in qualità di capo.

L'accordo transattivo non è oggetto di accordo con il preposto.

L'accordo transattivo non è oggetto di accordo con il responsabile amministrativo.

La decisione di concludere un accordo transattivo nel corso di una procedura fallimentare da parte del debitore è presa dal curatore fallimentare.

Determinati requisiti sono imposti all'accordo transattivo, compresi i requisiti sulla forma dell'accordo transattivo e sul suo contenuto.

L'accordo transattivo è concluso per iscritto.

L'accordo amichevole può essere approvato dal tribunale arbitrale solo dopo il rimborso del debito sulle pretese dei creditori di prima e seconda priorità. Il debitore, il gestore esterno o il curatore fallimentare non prima di 5 giorni e non oltre 10 giorni dalla data di conclusione dell'accordo transattivo devono presentare al tribunale arbitrale istanza di approvazione dell'accordo transattivo.

La risoluzione dell'accordo transattivo nei confronti di tutti i creditori fallimentari e degli organi autorizzati costituisce la base per la ripresa della procedura fallimentare, salvo nei casi in cui siano state introdotte procedure fallimentari nei confronti del debitore in una nuova procedura fallimentare.

42. Il concetto di piena partnership e le sue caratteristiche

Le disposizioni su una partnership completa aprono una parte del codice civile della Federazione Russa, che parla dei tipi di società e società commerciali. Una società in nome collettivo con un nome o l'altro è diventata nota da molto tempo ed è un'organizzazione, se non ideale, almeno la più desiderabile in termini di prestito. Una società in nome collettivo ha una serie di caratteristiche che distinguono questa forma di gestione da tutte le altre. Una società in nome collettivo è la più vicina a una società in accomandita semplice e una società a responsabilità aggiuntiva.

"Una società in nome collettivo è una delle forme organizzative e giuridiche di una persona giuridica, che si differenzia dalle altre per la combinazione di partecipazione personale e patrimonio dei suoi membri per l'organizzazione congiunta di attività imprenditoriali. Una società in nome collettivo agisce in circolazione come soggetto indipendente di diritti che effettua operazioni con terzi per proprio conto, acquisendo diritti di proprietà in nome proprio, assumendo obbligazioni e agendo in giudizio per proprio conto. La società in nome collettivo ha un patrimonio proprio, diverso da quello dei suoi soci."

Esistono due tipi di società di persone: una società in nome collettivo e una società in accomandita.

È riconosciuta piena una società di persone i cui partecipanti (accomandatari), in conformità con l'accordo concluso tra loro, svolgono attività imprenditoriali per conto della società e sono responsabili dei suoi obblighi nei confronti della loro proprietà.

Pertanto, le caratteristiche di una società in nome collettivo sono le seguenti:

1) è un'organizzazione;

2) è composto da più partecipanti;

3) ciascuno dei suoi partecipanti è un socio accomandatario e, di conseguenza, è dotato di un insieme di diritti e obblighi nei confronti della società e di altri soggetti in relazione alla sua partecipazione alla società in nome collettivo;

4) l'associazione dei suoi membri in un partenariato e le attività del partenariato sono determinate da un accordo concluso da loro in modo indipendente in conformità con la legislazione della Federazione Russa;

5) tutti i soci accomandatari sono responsabili nei confronti dei creditori della società in nome collettivo con tutti i loro beni;

6) la società in nome collettivo svolge attività imprenditoriale, ovvero attività finalizzate alla sistematica estrazione di profitto;

7) non vi sono organi direttivi nella società in nome collettivo;

8) i partecipanti a una società in nome collettivo agiscono per suo conto.

Una società in nome collettivo è un'associazione di persone, non di capitale, come è consuetudine per le società commerciali, quindi il fattore personale è molto importante per una società in nome collettivo.

È inoltre caratteristico che in una piena partnership non vi siano organi di gestione, non vi siano organi esecutivi o altri organi che rappresentano l'organizzazione. Tutti gli affari della partnership sono gestiti congiuntamente dai partner a pieno titolo.

43. Gestione in una società in nome collettivo

La legislazione civile russa deriva dal principio di uguaglianza dei partner a pieno titolo. In conformità con il codice civile della Federazione Russa, sono investiti di pari diritti in relazione alla proprietà e alla gestione degli affari della partnership.

Di norma, ogni partecipante a una società in nome collettivo dispone di un voto. Tuttavia, tale norma è dispositiva e l'atto costitutivo può prevedere una diversa procedura per la determinazione del numero dei voti dei suoi partecipanti.

Ogni partecipante alla partnership, indipendentemente dal fatto che sia o meno autorizzato allo svolgimento degli affari della società, ha il diritto di conoscere tutta la documentazione sullo svolgimento degli affari.

La rinuncia a tale diritto o alla sua limitazione, anche previo accordo dei partecipanti alla partnership, è nulla.

Ci sono 3 possibili procedure per condurre affari di una società in nome collettivo:

1) in conformità con la regola generale stabilita dal codice civile della Federazione Russa (tutti i partecipanti a una società in nome collettivo conducono gli affari della società e ciascuno di loro ha il diritto di agire per conto della società);

2) in conformità con la norma dispositiva del codice civile della Federazione Russa, che consente ai partner generali di determinare autonomamente la procedura per la conduzione degli affari di una società in nome collettivo in conformità con l'atto costitutivo;

3) se i soci accomandatari alla conclusione dell'atto costitutivo non sono soddisfatti della procedura per la conduzione degli affari di una società in nome collettivo, determinata dal codice civile della Federazione Russa, hanno il diritto di prevedere una procedura diversa per la conduzione affari, in particolare, possono prevedere la possibilità di condurre affari di società in nome collettivo nelle seguenti forme:

a) la conduzione degli affari di tutti i partecipanti in una società in nome collettivo in solido;

b) affidare la gestione degli affari della società in nome collettivo a singoli partecipanti alla società in nome collettivo.

In caso di conduzione congiunta degli affari della partnership da parte dei suoi partecipanti, per il completamento di ogni transazione è richiesto il consenso di tutti i partecipanti alla partnership.

La determinazione dei poteri dei soci accomandatari è principalmente finalizzata a regolare i rapporti giuridici tra tali soci. Nei rapporti con i terzi, la società di persone non può fare riferimento alle disposizioni dell'atto costitutivo che limitano i poteri dei partecipanti alla società, salvo che la società provi che il terzo sapeva o avrebbe dovuto conoscere al momento della operazione che il partecipante alla società non aveva il diritto di agire per conto della società.

I poteri dei singoli partecipanti a una società in nome collettivo non sono assoluti e possono essere soggetti a modifiche, tuttavia, tale modifica deve avere motivi sufficientemente validi, poiché è necessario aderire alla stabilità dello status giuridico della società in nome collettivo e dei suoi membri . I poteri di conduzione degli affari della società, conferiti a uno o più partecipanti, possono essere revocati dal tribunale su richiesta di uno o più altri partecipanti alla società se sussistono gravi motivi, in particolare a seguito di un grave violazione da parte della persona (persone) autorizzata dei suoi doveri o della sua incapacità di gestire ragionevolmente gli affari. Sulla base di una decisione del tribunale, vengono apportate le modifiche necessarie all'accordo costitutivo della società.

44. Partecipanti in una società in nome collettivo

Esistono due tipi di partecipanti a una società in nome collettivo: i soci accomandatari, i fondatori e i soci accomandatari che non sono fondatori. I soci che non sono fondatori acquisiscono lo status in seguito alla loro adesione ad una società in nome collettivo già costituita. Una società in nome collettivo implica un elevato grado di responsabilità in relazione agli obblighi di questa organizzazione, che è la caratteristica più distintiva di questa forma organizzativa e giuridica di attività economica.

La composizione dei partecipanti a una società in nome collettivo può cambiare sia nella direzione dell'aumento del numero dei soci accomandatari, sia nella direzione della riduzione di tale numero. L'uscita di uno dei soci accomandatari dalla società è sempre un fenomeno indesiderabile per la società, poiché comporta quasi sempre conseguenze negative per la società nel suo insieme. In alcuni casi, l'uscita di un socio accomandatario può comportare la liquidazione di una società in nome collettivo. Un cambiamento nella composizione dei partecipanti a una società in nome collettivo è possibile per vari motivi. È possibile modificare volontariamente e involontariamente la composizione dei partecipanti a una società in nome collettivo. La partecipazione a una società in nome collettivo è possibile solo se sussistono almeno condizioni quali la piena capacità giuridica e il possesso di determinate risorse materiali. In caso di smarrimento di almeno uno di essi, il partecipante non potrà più svolgere attività imprenditoriale. La cessazione della partecipazione in una società in nome collettivo è possibile nei seguenti casi:

1) recesso di un partecipante dalla partnership;

2) il decesso di uno qualsiasi dei partecipanti alla piena unione;

3) riconoscimento come disperso di uno dei partecipanti;

4) riconoscimento di uno dei partecipanti in piena società come incapace oa capacità limitata;

5) riconoscimento del partecipante come insolvente (fallito);

6) scoperte in relazione a uno dei partecipanti alle procedure di riorganizzazione con decisione del tribunale;

7) liquidazione di una persona giuridica partecipante alla partnership;

8) pignoramento da parte di un creditore di uno dei partecipanti su una parte dell'immobile corrispondente alla sua quota di capitale sociale;

9) esclusione dalla società in nome collettivo.

La partenza di un socio accomandatario può essere associata ad alcuni abusi da parte sua e può essere effettuata con la forza - mediante l'espulsione dai partecipanti alla società in nome collettivo. I partecipanti ad una società in nome collettivo hanno il diritto di chiedere in tribunale l'esclusione di uno qualsiasi dei partecipanti dalla società con decisione unanime degli altri partecipanti e se sussistono gravi motivi, in particolare a causa di una grave violazione da parte di questo partecipante dei suoi doveri o la sua manifesta incapacità di condurre gli affari con saggezza. È necessario prestare particolare attenzione alla natura della procedura che porta all'esclusione dalla società in nome collettivo. Questa eccezione è possibile solo:

1) con decisione unanime dei restanti partecipanti alla società in nome collettivo;

2) in un procedimento giudiziario;

3) sulla base di una grave violazione da parte del partecipante ai propri doveri o di una manifesta incapacità di condurre gli affari.

45. Liquidazione di una società in nome collettivo

La liquidazione è la base per la cessazione delle attività di una persona giuridica, inclusa una società in nome collettivo. La liquidazione della piena società comporta la cessazione della capacità giuridica della piena società, la perdita dei diritti della piena società e la cessazione dei rapporti di società tra i suoi partecipanti.

Lo scioglimento di una società in nome collettivo è possibile non solo mediante la sua liquidazione. Una società in nome collettivo può essere sciolta o trasformata a seguito di altre procedure, ad esempio mediante fusione, adesione, separazione o divisione di una società in nome collettivo. Ciò che accomuna tutti questi tipi di trasformazione è che, a seguito della loro produzione, si creano rapporti di successione tra le organizzazioni appena create e quelle già esistenti. La liquidazione di una società in nome collettivo è la cessazione di una società in nome collettivo, che non implica l'insorgere di rapporti di successione. La liquidazione di una società in nome collettivo viene effettuata per vari motivi, a condizione che l'ulteriore esistenza della società in nome collettivo sia impossibile o impraticabile.

La liquidazione di una società in nome collettivo è possibile sia volontariamente che involontariamente.

Una società in nome collettivo è liquidata per motivi generali di liquidazione di persone giuridiche di cui all'art. 61 del codice civile della Federazione Russa, in base al quale una persona giuridica può essere liquidata:

1) по решению его учредителей (участников), в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано;

2) по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении общественной или религиозной организацией (объединением), благотворительным или иным фондом деятельности, противоречащей его уставным целям, а также в иных случаях, предусмотренных ГК РФ. Требование о ликвидации юридического лица может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом.

Con una decisione del tribunale sulla liquidazione di una società in piena regola, ai suoi fondatori (partecipanti) o all'organismo autorizzato a liquidare una persona giuridica dai suoi atti costitutivi può essere assegnato l'obbligo di liquidare la società in piena regola.

La società in nome collettivo viene inoltre liquidata ai sensi dell'art. 65 del Codice Civile della Federazione Russa a causa del suo riconoscimento come insolvente (fallito).

Una società in nome collettivo viene liquidata anche se nella società rimane un solo partecipante.

46. ​​​​Il concetto di convivenza sulla fede, le sue caratteristiche

Le partnership commerciali vengono create in due forme: sotto forma di società in accomandita semplice e di società a pieno titolo. La portata della loro capacità non corrisponde completamente. Una società in nome collettivo è composta esclusivamente da soci accomandatari, e una società per fede (società in accomandita) è una società in cui, insieme ai partecipanti impegnati in attività imprenditoriali per conto della società di persone e responsabili degli obblighi della società con i loro beni (soci accomandatari ), vi sono uno o più partecipanti-contribuenti (accomandati) che sopportano il rischio di perdite connesse alle attività della partnership, nei limiti degli importi dei contributi da loro versati e non partecipano alla realizzazione delle attività imprenditoriali dalla partnership. In una società piena, la partecipazione alla società di tali persone è impossibile.

Le caratteristiche di un'unione di fede sono le seguenti:

1) è una persona giuridica;

2) è organizzata in forma di società in accomandita semplice;

3) è composto da partecipanti che siano soci accomandatari o contribuenti;

4) i soci accomandatari rispondono degli obblighi della società in nome collettivo con tutti i loro beni;

5) i soci accomandanti (partecipanti-contribuenti) sopportano il rischio di perdite connesse all'attività della società, nei limiti degli importi dei contributi da loro versati;

6) i soci accomandanti non partecipano alla gestione della società in accomandita.

I membri di una società in accomandita possono essere sia persone fisiche impegnate in attività imprenditoriali che persone giuridiche.

Lo status giuridico di una società in accomandita semplice e di una società in accomandita è in gran parte simile, nella maggior parte dei casi le regole che disciplinano la posizione di una società in accomandita sono simili alle regole di una società in accomandita semplice, tuttavia, sono significativamente integrate dalle regole sui contribuenti che lo fanno non partecipano alla gestione della società di persone e hanno altre caratteristiche giuridiche come soci di una società in accomandita. La posizione dei soci accomandatari che partecipano a una società in accomandita e la loro responsabilità per gli obblighi della società sono determinati dalle norme del codice civile della Federazione Russa sui partecipanti a una società in nome collettivo.

Le attività di una società in accomandita semplice sono imprenditoriali e la stessa società in accomandita semplice è un'organizzazione commerciale.

Il codice civile della Federazione Russa stabilisce una regola in base alla quale la ragione sociale di una società in accomandita semplice deve contenere i nomi (nomi) di tutti i soci accomandatari e le parole "società in accomandita" o "società in accomandita" oppure il nome (nome ) di almeno un socio accomandatario con l'aggiunta delle parole "e società" e delle parole "società in accomandita" o "società in accomandita".

Правовое положение товарищества на вере определяется учредительным договором, который является основным и единственным учредительным документом такого товарищества. Учредительный договор подписывается всеми полными товарищами. Вкладчики товарищества на вере учредительный договор не заключают и не подписывают. Регистрация товарищества на вере прекращается его ликвидацией.

47. Società a responsabilità limitata

Società a responsabilità limitata

(LLC) è una forma organizzativa e giuridica indipendente di attività imprenditoriale.

Una società a responsabilità limitata è una società costituita da una o più persone, il cui capitale sociale è suddiviso in azioni delle dimensioni determinate dagli atti costitutivi. Segni di una società a responsabilità limitata:

1) è una persona giuridica;

2) è una società commerciale;

3) ha un capitale sociale;

4) è costituito da una o più persone;

5) il capitale sociale è suddiviso in azioni in base al numero dei fondatori;

6) ha atti costitutivi;

7) i partecipanti alla società non sono responsabili degli obblighi della società;

8) i partecipanti alla società sopportano il rischio di perdite entro il valore dei loro contributi.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, т. е. наделено гражданской правоспособностью и выступает в качестве самостоятельного участника гражданского оборота. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенным ограниченным уставом общества. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

LLC è dotata di capacità giuridica dal momento della sua creazione. La società è considerata una persona giuridica dal momento della sua registrazione statale secondo le modalità stabilite dalla legge federale sulla registrazione statale delle persone giuridiche.

Una LLC può essere costituita a tempo determinato o indefinito. Come regola generale, una società è costituita senza un limite di tempo, salvo diversa disposizione del suo statuto.

I diritti di una società a responsabilità limitata sono strettamente legati ai suoi obblighi. La società, essendo soggetto a pieno titolo di rotazione civile, è soggetto delinquente e quindi assume autonomamente la responsabilità delle proprie obbligazioni con tutti i beni ad essa appartenenti. Allo stesso tempo, entrambi i partecipanti alla società non sono responsabili per gli obblighi della società e la società non è responsabile per gli obblighi dei suoi partecipanti.

48. Atti costitutivi di una società a responsabilità limitata

I documenti costitutivi di una società a responsabilità limitata sono l'atto costitutivo firmato dai suoi fondatori e l'atto costitutivo da questi approvato. Se una società è fondata da una sola persona, il suo documento costitutivo è lo statuto.

Gli atti costitutivi di una società a responsabilità limitata devono contenere condizioni sull'importo del capitale autorizzato della società; sull'entità delle azioni di ciascuno dei partecipanti; sull'entità, composizione, termini e modalità di erogazione dei contributi da parte degli stessi, sulla responsabilità dei partecipanti per violazione degli obblighi contributivi; sulla composizione e competenza degli organi di amministrazione della società e sulla procedura per l'assunzione delle decisioni da parte degli stessi, anche su materie sulle quali le decisioni sono assunte all'unanimità oa maggioranza qualificata, nonché altre informazioni previste dalla legge sulla società di responsabilità. I documenti costitutivi di una LLC devono soddisfare i requisiti del codice civile della Federazione Russa per i documenti costitutivi di una persona giuridica.

I fondatori della società stipulano un atto costitutivo e approvano lo statuto della società. I fondatori della società eleggono (nominano) gli organi esecutivi della società e, in caso di conferimenti non monetari al capitale sociale della società, ne approvano il valore monetario.

La decisione di approvare lo statuto della società, così come la decisione di approvare il valore monetario dei contributi dei fondatori della società, è presa all'unanimità dai fondatori. I fondatori della società sono solidalmente responsabili degli obblighi connessi alla costituzione della società e sorti prima della sua registrazione statale. La società risponde degli obblighi dei fondatori della società legati alla sua costituzione, solo in caso di successiva approvazione delle loro azioni da parte dell'assemblea generale dei partecipanti alla società. Lo statuto della società deve contenere:

1) denominazione commerciale completa e abbreviata della società;

2) informazioni sull'ubicazione della società;

3) informazioni sulla composizione e competenza degli organi sociali, anche su materie di competenza esclusiva dell'assemblea dei partecipanti alla società, sul procedimento per l'assunzione delle decisioni degli organi sociali, anche su materie sulle quali le decisioni sono assunte all'unanimità oa maggioranza qualificata dei voti;

4) informazioni sull'ammontare del capitale sociale della società;

5) informazioni sull'entità e sul valore nominale della quota di ciascun componente della società;

6) i diritti e gli obblighi dei partecipanti alla società;

7) informazioni sulla procedura e sulle conseguenze del recesso di una società partecipante dalla società;

8) informazioni sulla procedura per il trasferimento di una quota (parte di un'azione) del capitale autorizzato della società ad altro soggetto;

9) informazioni sulla procedura di conservazione dei documenti aziendali e sulla procedura di informazione da parte della società ai partecipanti alla società e ad altri soggetti;

10) altre informazioni previste dalla Legge sulle Società a Responsabilità Limitata.

49. Liquidazione e riorganizzazione di una società a responsabilità limitata

Una società a responsabilità limitata può essere riorganizzata o liquidata volontariamente con decisione unanime dei suoi membri.

Altri motivi per la riorganizzazione e la liquidazione di una società, nonché la procedura per la sua riorganizzazione e liquidazione sono determinati dal codice civile della Federazione Russa e da altre leggi. La società a responsabilità limitata ha il diritto di trasformarsi in società per azioni o cooperativa di produzione. La società può essere volontariamente riorganizzata secondo le modalità previste dalla Legge sulle Società a Responsabilità Limitata.

La riorganizzazione di una società può essere attuata sotto forma di fusione, adesione, scissione, scissione e trasformazione. La società si considera riorganizzata, salvo casi di riorganizzazione in forma di affiliazione, dal momento della registrazione statale delle persone giuridiche create a seguito della riorganizzazione. Quando una società viene riorganizzata in forma di fusione con un'altra società, la prima di esse si considera riorganizzata dal momento in cui viene effettuata l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato alla cessazione dell'attività della società incorporata.

La società ha il diritto di essere trasformata in società per azioni, società a responsabilità aggiuntiva o cooperativa di produzione.

All'atto della trasformazione della società, la persona giuridica creata per effetto della trasformazione cederà tutti i diritti e gli obblighi della società riorganizzata ai sensi dell'atto di cessione.

Una società può essere liquidata volontariamente secondo la procedura stabilita dal codice civile della Federazione Russa, fatti salvi i requisiti della legge sulle società a responsabilità limitata e lo statuto della società. La società può anche essere liquidata con decisione del tribunale per i motivi previsti dal codice civile della Federazione Russa.

La liquidazione di una società comporta la sua cessazione senza trasferimento di diritti e obblighi in via successoria ad altri soggetti.

La decisione dell'assemblea generale dei partecipanti alla società sulla liquidazione volontaria della società e la nomina di una commissione di liquidazione è presa su proposta del consiglio di amministrazione (consiglio di sorveglianza) della società, dell'organo esecutivo o del partecipante del azienda.

Dal momento della nomina della commissione di liquidazione, ad essa sono trasferiti tutti i poteri per la gestione degli affari della società. La commissione di liquidazione, per conto della società liquidata, agisce in giudizio.

La procedura per la liquidazione di una società è determinata dal codice civile della Federazione Russa e da altre leggi federali.

I requisiti di ciascuna coda sono soddisfatti dopo che i requisiti della coda precedente sono stati completamente soddisfatti. Se la proprietà della società non è sufficiente per pagare la parte distribuita ma non pagata dell'utile, la proprietà della società è distribuita tra i suoi partecipanti in proporzione alle loro quote nel capitale sociale della società.

50. Società con responsabilità aggiuntiva

La società a responsabilità aggiuntiva è un soggetto autonomo di circolazione civile. Una società a responsabilità aggiuntiva (ALC) è un collegamento intermedio tra una società di persone e una società a responsabilità limitata, poiché la struttura di una ALC è caratteristica di una società e la natura della responsabilità dei suoi partecipanti è caratteristica di una società di persone. Allo stesso tempo, una società con responsabilità aggiuntiva consente di gestire l'organizzazione in modo abbastanza efficace e allo stesso tempo di tutelare gli interessi dei creditori della società nel modo più affidabile.

Una società a responsabilità aggiuntiva ha strutturalmente e organizzativamente la stessa struttura di una società a responsabilità limitata. Queste due organizzazioni sono le più vicine. Il loro status giuridico è così vicino che l'art. 95 del codice civile della Federazione Russa "Disposizioni di base sulle società a responsabilità aggiuntiva" fa riferimento alle regole che disciplinano la posizione di una società a responsabilità limitata. Secondo questo articolo, le regole del codice civile della Federazione Russa su una società a responsabilità limitata vengono applicate a una società a responsabilità aggiuntiva nella misura in cui non è previsto diversamente dal codice civile della Federazione Russa.

Società con responsabilità aggiuntiva

è riconosciuta una società costituita da uno o più soggetti, il cui capitale sociale è suddiviso in azioni delle dimensioni determinate dagli atti costitutivi; i partecipanti a tale società in solido hanno la responsabilità sussidiaria delle proprie obbligazioni nei confronti dei loro beni in uno stesso multiplo per tutti fino al valore dei loro contributi, determinato dagli atti costitutivi della società. In caso di fallimento di uno dei partecipanti, la sua responsabilità per gli obblighi della società è ripartita tra gli altri partecipanti in proporzione ai loro contributi, salvo diversa modalità di ripartizione della responsabilità prevista dagli atti costitutivi della società.

Le società con responsabilità aggiuntiva hanno le seguenti caratteristiche:

1) è un'organizzazione;

2) possono essere costituiti da una o più persone;

3) ha un capitale sociale;

4) il capitale sociale della società è suddiviso in azioni;

5) участники общества несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов;

6) in caso di fallimento di uno dei partecipanti, la sua responsabilità per gli obblighi della società è ripartita tra gli altri partecipanti in proporzione ai loro contributi.

Il codice civile della Federazione Russa contiene requisiti relativi al nome di una società con responsabilità aggiuntiva. La ragione sociale di una società con responsabilità aggiuntiva deve contenere il nome della società e le parole "con responsabilità aggiuntiva".

51. Società per azioni

Una società per azioni è una società il cui capitale sociale è suddiviso in un certo numero di azioni; i partecipanti di una società per azioni (azionisti) non sono responsabili delle proprie obbligazioni e sopportano il rischio di perdite connesse all'attività della società, nella misura del valore delle loro azioni. Gli azionisti che non abbiano interamente pagato le azioni sono responsabili in solido degli obblighi della società per azioni nei limiti della parte non pagata del valore delle loro azioni.

La ragione sociale di una società per azioni deve contenere la sua denominazione e l'indicazione che la società è una società per azioni.

Le società per azioni possono essere create in vari modi, anche attraverso la privatizzazione. Le caratteristiche dello status giuridico delle società per azioni create dalla privatizzazione di imprese statali e municipali sono determinate anche da leggi e altri atti legali sulla privatizzazione di queste imprese.

Le società per azioni possono svolgere una serie di attività rientranti nel concetto di attività imprenditoriale.

Una società per azioni è un soggetto indipendente di rotazione civile, ha capacità giuridica ed esercita in modo indipendente i diritti civili e si assume gli obblighi previsti dalla legislazione della Federazione Russa. La regolamentazione legale delle società per azioni è più rigorosa di quella di altre organizzazioni commerciali. In caso di violazioni da parte della società, essa assume la responsabilità prevista dalla legge. Questo dimostra la delinquenza di AO.

Una società per azioni può stabilire succursali e aprire uffici di rappresentanza sul territorio della Federazione Russa in conformità con i requisiti della legge sulle società per azioni e di altre leggi federali. L'istituzione di succursali da parte della società e l'apertura di uffici di rappresentanza al di fuori del territorio della Federazione Russa si effettuano anche in conformità con la legislazione di uno Stato estero presso la sede delle succursali e degli uffici di rappresentanza, salvo diversa disposizione di un trattato internazionale di la Federazione Russa.

Un ramo di una società è la sua suddivisione separata, situata al di fuori della sede della società e che svolge tutte le sue funzioni, comprese le funzioni di rappresentanza o parte di esse.

L'ufficio di rappresentanza della società è una sua articolazione separata, situata al di fuori della sede della società, che rappresenta gli interessi della società e li protegge.

Una filiale e un ufficio di rappresentanza non sono persone giuridiche, operano sulla base di un regolamento approvato dalla società

Lo statuto della società deve contenere informazioni sulle sue filiali e sugli uffici di rappresentanza.

Una società per azioni ha le seguenti caratteristiche:

1) è un'organizzazione;

2) ha un capitale sociale;

3) il capitale autorizzato è suddiviso in azioni;

4) i partecipanti alla società per azioni sono i soci;

5) i soci non sono responsabili delle obbligazioni della società per azioni;

6) i soci sopportano il rischio di perdite connesse all'attività della società, entro il valore delle proprie azioni.

52. Tipi di società per azioni

Le società per azioni possono svolgere le loro attività in due forme: sotto forma di società per azioni aperta e di società per azioni chiusa. Questa differenza è fondamentale ed è alla base della distinzione tra due forme organizzative e giuridiche delle società per azioni.

Una società per azioni i cui membri possono alienare le proprie azioni senza il consenso di altri azionisti è riconosciuta come società per azioni aperta. Tale società per azioni ha il diritto di effettuare una sottoscrizione aperta delle azioni da essa emesse e la loro libera vendita alle condizioni stabilite dalla legge e da altri atti giuridici. Una sottoscrizione aperta per le azioni implica pubblicità e apertura dei risultati finanziari del JSC. Una società per azioni aperta è obbligata a pubblicare annualmente per informazioni generali la relazione annuale, lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite.

Una società aperta ha il diritto di effettuare una sottoscrizione chiusa per le azioni che emette, tranne nei casi in cui la possibilità di effettuare una sottoscrizione chiusa è limitata dallo statuto della società o dai requisiti degli atti legali della Federazione Russa.

Il numero di JSC non è limitato.

In una società per azioni aperta, non è consentito stabilire un diritto di prelazione della società o dei suoi azionisti per acquisire azioni alienate dagli azionisti di questa società.

Una società per azioni le cui azioni sono distribuite solo tra i suoi fondatori o altra predeterminata cerchia di persone è riconosciuta come società per azioni chiusa. Tale società non ha il diritto di effettuare una sottoscrizione aperta di azioni da essa emesse o altrimenti offrirle in acquisto a un numero illimitato di persone. Gli azionisti di una CJSC hanno il diritto di prelazione per acquisire azioni vendute da altri azionisti di questa società.

Il numero degli azionisti di una società per azioni chiusa non deve superare i 50, altrimenti è soggetta a trasformazione in società per azioni aperta entro un anno e, trascorso questo periodo, a liquidazione in tribunale, se il loro numero non diminuisce.

Il tipo di società per azioni si riflette necessariamente nel suo statuto e nella sua ragione sociale, poiché la forma giuridica degli azionisti e la procedura per l'acquisizione dei loro diritti in tale veste dipendono principalmente dal tipo di società per azioni.

Una società le cui azioni sono distribuite solo tra i suoi fondatori o altra cerchia di persone predeterminata è riconosciuta come società chiusa. Tale società non ha il diritto di effettuare una sottoscrizione aperta di azioni da essa emesse o altrimenti offrirle in acquisto a un numero illimitato di persone.

Un azionista di una società che intenda vendere le sue azioni a terzi è tenuto a darne comunicazione scritta agli altri azionisti.

Le società i cui fondatori sono la Federazione Russa, un soggetto della Federazione Russa o un comune (ad eccezione delle società costituite nel processo di privatizzazione di imprese statali e municipali) possono essere aperte solo.

53. Costituzione di una società per azioni

I fondatori di una società per azioni concludono tra loro un accordo che determina le modalità delle loro attività congiunte per creare una società, la dimensione del capitale sociale della società, le categorie di azioni da emettere e la procedura per il loro collocamento, nonché le altre condizioni previste dalla legge sulle società di capitali.

L'accordo sulla costituzione di una società per azioni deve essere concluso per iscritto.

I fondatori di una società per azioni rispondono in solido degli obblighi sorti prima della registrazione della società.

La società risponde degli obblighi dei fondatori connessi alla sua creazione, solo in caso di successiva approvazione del loro operato da parte dell'assemblea generale degli azionisti.

L'atto costitutivo di una società per azioni è il suo statuto, approvato dai fondatori.

L'atto costitutivo di una società per azioni deve contenere condizioni sulle categorie di azioni emesse dalla società, sul loro valore nominale e quantità; sulla dimensione del capitale sociale della società; sui diritti degli azionisti; sulla composizione e competenza degli organi di amministrazione della società e sulle modalità di determinazione degli stessi, anche su materie, le cui decisioni sono assunte all'unanimità oa maggioranza qualificata dei voti. L'atto costitutivo di una società per azioni deve contenere anche altre informazioni previste dalla legge sulle società per azioni.

La procedura per compiere altri atti per la costituzione di una società per azioni, compresa la competenza dell'assemblea costituente, è determinata dalla legge sulle società per azioni.

Una società per azioni può essere costituita da una sola persona o essere composta da una sola persona se un azionista acquisisce tutte le azioni della società. Le informazioni in merito devono essere contenute nello statuto della società, essere registrate e pubblicate per informazioni generali.

Una società può essere creata mediante la nuova costituzione e la riorganizzazione di un'entità giuridica esistente (fusione, scissione, scissione, trasformazione). La società si considera costituita dal momento della sua registrazione statale.

La creazione di una società mediante fondazione viene effettuata per decisione dei fondatori (fondatore). La decisione di costituire una società è presa dall'assemblea costituente. Se una società è fondata da una sola persona, la decisione sulla sua costituzione è presa da questa sola persona. La decisione di costituire una società deve riflettere i risultati delle votazioni dei fondatori e le decisioni da loro prese in merito alla costituzione della società, all'approvazione dello statuto della società e all'elezione degli organi di gestione della società.

La decisione di costituire una società, approvarne lo statuto e approvare il valore monetario di titoli, altre cose o diritti di proprietà o altri diritti aventi un valore monetario, conferiti dal fondatore come corrispettivo per le azioni della società, è presa all'unanimità dai fondatori . Gli organi statali e gli organi di autogoverno locale non possono fungere da fondatori di una società, se non diversamente stabilito dalle leggi federali.

Il numero dei fondatori di una società aperta non è limitato.

54. Costituzione di una società per azioni

L'atto costitutivo di una società per azioni è il suo statuto, approvato dai fondatori.

L'atto costitutivo di una società per azioni deve contenere condizioni sulle categorie di azioni emesse dalla società, sul loro valore nominale e quantità; sulla dimensione del capitale sociale della società; sui diritti degli azionisti; sulla composizione e competenza degli organi di amministrazione della società e sulle modalità di determinazione degli stessi, anche su materie, le cui decisioni sono assunte all'unanimità oa maggioranza qualificata dei voti. L'atto costitutivo di una società per azioni deve contenere anche altre informazioni previste dalla legge sulle società per azioni.

I requisiti dello statuto della società sono vincolanti per tutti gli organi della società e dei suoi azionisti.

Lo statuto della società deve contenere le seguenti informazioni:

1) denominazione commerciale completa e abbreviata della società;

2) ubicazione dell'azienda;

3) tipo di azienda (aperta o chiusa);

4) il numero, il valore nominale, le categorie (ordinarie, privilegiate) e le tipologie di azioni privilegiate collocate dalla società;

5) i diritti degli azionisti - titolari di azioni di ciascuna categoria (tipologia);

6) la dimensione del capitale sociale della società;

7) la struttura e la competenza degli organi di amministrazione della società e la procedura per l'assunzione delle decisioni da parte degli stessi;

8) la procedura per la formazione e lo svolgimento dell'assemblea generale degli azionisti, ivi compreso l'elenco degli argomenti sui quali le deliberazioni sono assunte dagli organi di amministrazione della società a maggioranza qualificata di voti o all'unanimità;

9) informazioni su sedi distaccate e uffici di rappresentanza della società;

10) altre disposizioni previste dalla Legge sulle Società per Azioni e da altre leggi federali.

L'atto costitutivo può stabilire limiti al numero delle azioni possedute da un socio e al loro valore nominale complessivo, nonché al numero massimo di voti attribuiti ad un socio.

Lo statuto della società può contenere altre disposizioni che non sono in contraddizione con le leggi federali.

Lo statuto della società deve contenere informazioni sull'uso in relazione alla società di un diritto speciale per la partecipazione della Federazione Russa, un'entità costituente della Federazione Russa o un comune nella gestione della società specificata ("quota d'oro" ).

Su richiesta di un azionista, revisore dei conti o qualsiasi persona interessata, la società è tenuta, entro un termine ragionevole, a fornire loro l'opportunità di familiarizzare con lo statuto della società, comprese le modifiche e le integrazioni dello stesso. La società è obbligata a fornire all'azionista, su sua richiesta, copia dell'attuale statuto della società.

Le modifiche e le integrazioni allo statuto della società o l'approvazione dello statuto della società in una nuova edizione sono effettuate con decisione dell'assemblea generale degli azionisti. Quando il capitale autorizzato della società viene aumentato mediante collocamento di azioni aggiuntive, il capitale autorizzato viene aumentato dell'importo del valore nominale delle azioni aggiuntive collocate e il numero di azioni dichiarate di determinate categorie e tipi viene ridotto del numero di azioni collocate azioni aggiuntive di queste categorie e tipi.

55. Liquidazione e riorganizzazione di una società per azioni

Una società per azioni può essere riorganizzata o liquidata volontariamente con decisione dell'assemblea generale degli azionisti. Una società per azioni può anche trasformarsi in una società a responsabilità limitata o in una cooperativa di produzione, nonché in un'organizzazione senza scopo di lucro a norma di legge.

La società può essere riorganizzata volontariamente secondo le modalità previste dalla legge sulle società per azioni. Le specificità della riorganizzazione di una società - oggetto di monopolio naturale, di cui oltre il 25% delle azioni sono assegnate alla proprietà federale, sono determinate dalla legge federale che stabilisce i motivi e la procedura per la riorganizzazione di tale società.

Altri motivi e procedure per la riorganizzazione di una società sono determinati dal codice civile della Federazione Russa e da altre leggi federali.

La riorganizzazione di una società può essere attuata sotto forma di fusione, adesione, scissione, scissione e trasformazione.

La costituzione del patrimonio delle società costituite a seguito di riorganizzazione avviene solo a spese del patrimonio delle società in via di riorganizzazione.

La società si considera riorganizzata, salvo casi di riorganizzazione in forma di affiliazione, dal momento della registrazione statale delle persone giuridiche di nuova costituzione.

La società può essere liquidata volontariamente secondo la procedura stabilita dal codice civile della Federazione Russa, fatti salvi i requisiti della legge sulle società per azioni e lo statuto della società. La società può essere liquidata con decisione del tribunale per i motivi previsti dal codice civile della Federazione Russa.

La liquidazione di una società comporta la sua cessazione senza trasferimento di diritti e obblighi in via successoria ad altri soggetti. In caso di liquidazione volontaria della società, il consiglio di amministrazione della società in liquidazione sottopone alla decisione dell'assemblea generale degli azionisti la questione della liquidazione della società e della nomina di una commissione di liquidazione. L'assemblea generale degli azionisti di una società liquidata volontariamente decide sulla liquidazione della società e sulla nomina di una commissione di liquidazione.

Dal momento della nomina della commissione di liquidazione, ad essa sono trasferiti tutti i poteri per la gestione degli affari della società. La commissione di liquidazione, per conto della società liquidata, agisce in giudizio.

La procedura per la liquidazione di una JSC è stabilita dalla legge sulle società per azioni. La commissione di liquidazione mette alla stampa, che pubblica i dati sulla registrazione delle persone giuridiche, un messaggio sulla liquidazione della società, la procedura ei termini per la presentazione dei crediti dei suoi creditori. Il termine per la presentazione delle pretese dei creditori non può essere inferiore a due mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di liquidazione della società.

La liquidazione della società si considera completata e la società ha cessato di esistere dal momento in cui l'autorità statale di registrazione effettua la corrispondente iscrizione nel registro delle persone giuridiche dello Stato unificato.

56. La nozione di società controllate e dipendenti, le loro tipologie

Lo status giuridico delle filiali e delle affiliate è determinato dal Codice Civile della Federazione Russa e dalla legislazione della Federazione Russa sulle singole materie di diritto societario della Federazione Russa.

Le società controllate e dipendenti svolgono attività imprenditoriali. Assegnare le principali organizzazioni (società economica in forma di società in nome collettivo, società per azioni, ecc.) e derivati ​​(controllate e società dipendenti).

Sia le società commerciali che le società di persone hanno il diritto di costituire società dipendenti o sussidiarie.

Esistono due tipi di società non indipendenti: società affiliate e società dipendenti.

Una società commerciale è riconosciuta come controllata se un'altra società commerciale (principale) o società di persone, in virtù della sua partecipazione predominante nel suo capitale autorizzato, o in conformità di un accordo concluso tra di loro, o altrimenti, ha la capacità di determinare le decisioni prese da una società del genere.

Una società commerciale è riconosciuta come dipendente se un'altra società (prevalente, partecipante) detiene più del 20% delle azioni con diritto di voto di una società per azioni o il 20% del capitale sociale di una società a responsabilità limitata.

Le società controllate e collegate sono suddivise in più tipologie per vari motivi, ad esempio si distinguono società non indipendenti nazionali ed estere, società derivate da società per azioni, società a responsabilità limitata e altre forme organizzative e giuridiche di organizzazioni societarie. Ci sono dipendenti e filiali di una società per azioni e di una società a responsabilità limitata.

Una società a responsabilità limitata può avere filiali e società dipendenti con i diritti di una persona giuridica sul territorio della Federazione Russa, create in conformità con le leggi federali, e al di fuori del territorio della Federazione Russa - in conformità con la legislazione di uno stato estero presso la sede della società affiliata o dipendente, salvo diversamente previsto da un accordo internazionale della Federazione Russa.

Акционерное общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории РФ в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории РФ - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество (товарищество) в силу преобладающего участия в его уставном капитале либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

La società controllante (società di persone), che ha facoltà di impartire alla società controllata istruzioni vincolanti per quest'ultima, risponde in solido con la società controllata per le operazioni concluse da quest'ultima in esecuzione di tali istruzioni. Si ritiene che la società controllante (partnership) abbia il diritto di impartire alla società controllata istruzioni vincolanti per quest'ultima solo se tale facoltà è prevista dall'accordo con la società controllata o dall'atto costitutivo della società controllata.

Autore: Sazykin AV

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L'attrattiva degli uomini premurosi 14.04.2024

Lo stereotipo secondo cui le donne preferiscono i "cattivi ragazzi" è diffuso da tempo. Tuttavia, una recente ricerca condotta da scienziati britannici della Monash University offre una nuova prospettiva su questo tema. Hanno esaminato il modo in cui le donne hanno risposto alla responsabilità emotiva degli uomini e alla volontà di aiutare gli altri. I risultati dello studio potrebbero cambiare la nostra comprensione di ciò che rende gli uomini attraenti per le donne. Uno studio condotto da scienziati della Monash University porta a nuove scoperte sull'attrattiva degli uomini nei confronti delle donne. Nell'esperimento, alle donne sono state mostrate fotografie di uomini con brevi storie sul loro comportamento in varie situazioni, inclusa la loro reazione all'incontro con un senzatetto. Alcuni uomini hanno ignorato il senzatetto, mentre altri lo hanno aiutato, ad esempio comprandogli del cibo. Uno studio ha scoperto che gli uomini che mostravano empatia e gentilezza erano più attraenti per le donne rispetto agli uomini che mostravano empatia e gentilezza. ... >>

Notizie casuali dall'Archivio

Complesso multimediale Ford Sync 3 20.12.2014

La casa automobilistica Ford Motor ha annunciato la terza generazione del sistema di infotainment Sync. In esso, l'azienda americana ha cambiato la piattaforma software, corretto i bug, aumentato la velocità di lavoro e reso l'interfaccia più comoda e comprensibile per il conducente.

In effetti, ci sono stati molti cambiamenti, ma inizieremo con il nome del prodotto. Se in precedenza Ford chiamava ufficialmente il suo sistema multimediale di bordo Sync con MyFord Touch, la versione aggiornata riceveva la designazione breve Sync 3.

Secondo Michelle Krebs, analista di AutoTrader.com, Ford ha fatto la mossa giusta abbandonando il marchio MyFord Touch, che i consumatori hanno associato a fallimenti e problemi. La casa automobilistica ha affermato che le opinioni e i desideri di circa 22 clienti sono stati presi in considerazione durante lo sviluppo del nuovo sistema.

Le precedenti generazioni di Sync with MyFord Touch erano basate sul software Microsoft, per il quale Ford ha ricevuto molte critiche. Sync 3 è basato sul sistema operativo BlackBerry QNX, modificato da Panasonic. Con il nuovo software, l'interfaccia del sistema di infotainment è diventata più chiara e veloce e la tecnologia di riconoscimento vocale è diventata più perfetta e naturale.

Ora, per impostare il percorso nel navigatore, non è necessario pronunciare l'indirizzo esatto, ma basta pronunciare, ad esempio, "aeroporto di Detroit" o "ospedale più vicino". Le auto con Sync 3 saranno dotate di un pulsante separato sul volante, pensato per chiamare l'assistente vocale.

Il touchscreen da 8 pollici rimane lo stesso, ma il controllo gestuale e la reattività del display al tocco sono migliorati. Il numero di applicazioni disponibili è cresciuto fino a 40, inclusi molti servizi multimediali e programmi che semplificano la vita ai conducenti. Sync 3 ha ricevuto una shell grafica aggiornata, inclusa una comoda disposizione orizzontale delle icone per le attività di base (musica, navigazione, telefono, aria condizionata, ecc.).

Il nuovo kit di bordo Ford aggiornerà automaticamente il software, anche tramite la rete Wi-Fi domestica, quando il veicolo è nel raggio di un segnale wireless.

I proprietari di veicoli con versioni precedenti di Sync non potranno migrare alla terza generazione del sistema attraverso un semplice aggiornamento del software: sarà necessaria una sostituzione completa del dispositivo sulla console centrale. Attualmente, Sync with MyFord Touch è utilizzato in oltre 10 milioni di veicoli in tutto il mondo. Sync 3 dovrebbe arrivare sul mercato commerciale nel 2015.

Altre notizie interessanti:

▪ Nuovo sensore di immagine per fotocamere automobilistiche

▪ Lampadine intelligenti Qube

▪ Irradiazione e geni cerebrali

▪ Echi di un antico terremoto

▪ Auto elettrica Sunswift 7 ad alta velocità

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Materiali interessanti della Biblioteca Tecnica Libera:

▪ sezione del sito dedicata ai radioamatori. Selezione di articoli

▪ articolo Canti sottili all'usignolo tra gli artigli del gatto. Espressione popolare

▪ articolo Quale organizzazione militare fornisce per telefono le attuali coordinate di Babbo Natale a dicembre? Risposta dettagliata

▪ articolo Radice nera. Leggende, coltivazione, metodi di applicazione

▪ articolo Amplificatore d'antenna a basso rumore sintonizzabile. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

▪ articolo Digital AFC per il ricetrasmettitore. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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