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Diritto successorio. Cheat sheet: in breve, il più importante

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Sommario

  1. Il concetto, l'essenza e il significato del diritto successorio
  2. Principi di diritto successorio
  3. Fonti del diritto successorio
  4. La formazione del diritto successorio in Russia
  5. L'effetto della legislazione successoria nello spazio, nel tempo
  6. Il concetto e il contenuto dei rapporti giuridici di successione
  7. Oggetti dei rapporti giuridici di eredità
  8. Soggetti dei rapporti di successione
  9. Il concetto di testatore nel diritto successorio
  10. Concetti e basi dell'ereditarietà
  11. Disposizioni generali, tempo e luogo di apertura dell'eredità
  12. Disposizioni generali per l'eredità per volontà
  13. Principi di successione per testamento
  14. Quota di eredità in proprietà testamentarie
  15. Forma e procedura per fare testamento
  16. Testamenti notarili e testamenti ad essi equiparati
  17. Tipi di testamenti
  18. Cancellazione e cambio di testamento
  19. Invalidità di un testamento
  20. Esecuzione di un testamento
  21. Esecutore testamentario
  22. Nomina e subappalto (sostituzione)
  23. Rinuncia testamentaria (legata)
  24. Deposito testamentario
  25. Eredi per legge e procedura per chiamarli in eredità
  26. Presentazione Eredità
  27. Quota di successione obbligatoria
  28. Eredità da persone a carico disabili del testatore
  29. Eredità della proprietà pignorata
  30. Disposizioni generali per l'accettazione di un'eredità
  31. Modalità e termini di accettazione dell'eredità
  32. Trasferimento del diritto di eredità (trasmissione ereditaria)
  33. Registrazione dei diritti di successione
  34. Certificato di eredità
  35. Responsabilità degli eredi per i debiti del testatore
  36. Disposizioni generali per la rinuncia all'eredità
  37. Tipi di rinuncia
  38. Incremento delle quote ereditarie
  39. Disposizioni generali per la tutela dell'eredità e la sua gestione
  40. Misure per la tutela dell'eredità
  41. Gestione fiduciaria di beni ereditari
  42. Rimborso delle spese causate dalla morte del testatore e delle spese per la tutela e la gestione dell'eredità
  43. Proprietà comune degli eredi
  44. Sezione dell'eredità: disposizioni generali e tipologie
  45. Tutela degli interessi delle persone nella divisione dell'eredità
  46. Diritto di prelazione nella divisione dell'eredità
  47. Eredità dei diritti dei partecipanti alle società, società e cooperative imprenditoriali e contadine
  48. Eredità dei diritti connessi alla partecipazione a una cooperativa di consumatori
  49. Eredità aziendale
  50. Eredità di cose trasferibili limitate
  51. Eredità fondiaria
  52. Eredità della proprietà di un membro di un'economia contadina (fattoria).
  53. Eredità di importi non pagati e proprietà fornite al testatore a condizioni preferenziali
  54. Disposizioni generali del processo ereditario
  55. Soggetti e prove nelle cause derivanti da rapporti di successione
  56. Diritto successorio negli USA e in Europa

1. Il concetto, l'essenza e il significato del diritto successorio

L'eredità dei benefici materiali e immateriali avviene per via ereditaria. eredità - trasferimento dalla persona deceduta (testatore) dei suoi beni a un'altra persona secondo le regole del diritto successorio. Viene considerato il diritto successorio nella letteratura giuridica sotto diversi aspetti: come disciplina accademica, come scienza, come branca del diritto, come branca della legislazione.

In base al diritto successorio disciplina accademica è inteso come un insieme di argomenti, sezioni finalizzate alla formazione di avvocati qualificati per applicare competenze teoriche e pratiche nel campo di applicazione delle regole del diritto successorio.

in base al diritto successorio come scienzaè inteso come un insieme di teorie sviluppate, dottrine, spiegazioni delle norme del diritto successorio.

In base al diritto successorio ramo del diritto si riferisce alla totalità delle norme giuridiche che disciplinano i rapporti sociali emergenti nel campo dell'eredità di beni, cioè i rapporti derivanti dal trasferimento dei beni di un defunto ai suoi eredi in conformità con la legge o sulla base di un testamento.

In base al diritto successorio ramo della legislazione è inteso come un insieme di atti normativi volti a fissare lo stato di diritto che regola le relazioni sociali che sorgono nel campo del diritto successorio.

Le norme del diritto successorio definiscono: chi può essere il testatore, l'erede, chi non può ricevere un'eredità (indipendentemente dalla volontà del testatore), la garanzia di una certa categoria di eredi che ricevono una quota obbligatoria, ecc. L'istituto del diritto successorio ha acquisito la massima importanza in collegamento con lo sviluppo della proprietà privata.

Con lo sviluppo delle relazioni di mercato, i cittadini diventano proprietari di una gamma sempre più ampia di beni, che vorrebbero trasferire ai propri parenti o ad altre persone. Tenendo conto dei fattori che influenzano lo sviluppo delle relazioni di mercato, la Costituzione della Federazione Russa (adottata con voto popolare il 12 dicembre 1993) ha sancito una disposizione sulla garanzia dell'eredità. In ogni caso, i beni del defunto passano ai suoi parenti o ad altre persone indicate nel testamento, ad eccezione dei casi in cui è impossibile per queste persone accettare l'eredità (l'eredità viene trasferita allo Stato - proprietà incamerata).

Oggetto del diritto successorio sono i beni lasciati dal defunto (testatore) ad altre persone (eredi). Nonostante il fatto che qualsiasi proprietà possa essere trasferita per eredità, la legge prevede restrizioni (l'impossibilità di trasferire proprietà vietate alla circolazione, ritirate dalla circolazione civile, l'impossibilità di ereditare appezzamenti di terreno per diritto di proprietà di cittadini stranieri).

Per il diritto successorio è caratteristico il metodo dispositivo, cioè la capacità del soggetto di disporre dei propri diritti in modo autonomo, a sua discrezione nell'ambito della legge. Tale modalità implica anche la possibilità per il soggetto di non esercitare il diritto di accettare l'eredità.

2. Principi di diritto successorio

I principi Il diritto successorio riconosce le idee fondamentali, gli inizi, sanciti dalla legislazione vigente, in base ai quali viene attuata la regolamentazione statale delle relazioni sociali nel campo del diritto successorio.

Nel diritto successorio si distinguono i seguenti principi:

1) il principio della successione ereditaria universale;

2) il principio della libertà di volontà;

3) il principio di garantire i diritti e gli interessi degli eredi necessari;

4) il principio di prendere in considerazione non solo la volontà effettiva, ma anche quella presunta del testatore;

5) il principio della libertà di scelta degli eredi;

6) il principio di tutela dell'eredità da usurpazioni illecite o immorali altrui, ecc.

Il principio della successione universale sta nel fatto che, nell'ordine di successione, la proprietà del defunto passa ad altre persone in forma immutata nel suo insieme nello stesso momento.

Il principio della libertà di volontà fa eco al principio di dispositivity. Il testatore ha il diritto di fare testamento senza rivelarne il contenuto. Il testatore nel testamento può lasciare un'eredità a qualcuno o può privare gli eredi del diritto di ereditare e ha anche il diritto di modificare o annullare il testamento in qualsiasi momento. Tuttavia, la libertà del testatore di testare la proprietà del testatore è limitata dall'impossibilità di ereditare il diritto a percepire gli interessi sul prezzo di rivendita ai sensi del testamento, dall'impossibilità di ottenere l'affitto dalla proprietà da una persona giuridica, ma solo da un cittadino e organizzazioni senza scopo di lucro, se ciò non è in contraddizione con la legge e gli obiettivi dell'organizzazione.

Il principio di garantire i diritti degli eredi necessari limita anche il principio della libertà di volontà, perché, nonostante il testatore determini autonomamente la quota di eredità di ciascun erede, lo Stato obbliga a tener conto della categoria delle persone riconosciute come eredi necessari (minori, persone a carico, portatori di handicap). Se il testatore non ha determinato la quota di eredità agli eredi necessari, è determinata in un procedimento giudiziario. Se gli eredi necessari sono dichiarati indegni, sono privati ​​della quota di eredità obbligatoria.

Il principio di prendere in considerazione non solo l'effettiva, ma anche la presunta volontà del testatore espresso nel modo in cui viene determinata la cerchia degli eredi. Se il testamento non specifica eredi specifici, e anche non tutti i beni del testatore sono indicati, i restanti beni saranno distribuiti tra gli eredi chiamati in base alla legge.

Il principio della protezione dell'ereditàcontro le usurpazioni illecite o immorali di chiunque si concretizza in un sistema di norme che assicurano la tutela non solo dell'eredità, ma anche delle modalità di gestione della stessa, nonché il rimborso delle relative spese, la divisione dei beni tra eredi, ecc.

3. Fonti del diritto successorio

fonti Il diritto successorio è un sistema gerarchico di regolamenti che contiene le regole del diritto successorio e che regola i rapporti di successione.

Fonte primaria del diritto successorio è la Costituzione della Federazione Russa. Il diritto ereditario è garantito dall'art. 35 della Costituzione della Federazione Russa. Da questo articolo ne consegue che lo Stato garantisce il passaggio di proprietà dal testatore agli eredi, se non per testamento, quindi per diritto ereditario in forza di legge; il diritto di ereditare qualsiasi proprietà appartenente al testatore; lo Stato stabilisce la restrizione della libertà di volontà determinando la quota obbligatoria. Tuttavia, la legge può stabilire restrizioni alla libertà di testare i beni appartenenti al testatore (beni limitati nella circolazione civile, nonché ritirati dalla circolazione civile).

I rapporti giuridici di successione sono regolati anche da leggi federali adottate secondo le norme della Costituzione della Federazione Russa. Questo tipo di fonte include:

1) le norme del codice civile della Federazione Russa, prima parte del 30 novembre 1994 n. 51-FZ, seconda parte del 26 gennaio 1996 n. 14-FZ, terza parte del 26 novembre 2001 n. 146- FZ e quarta parte del 18 dicembre 2006 n. 230-FZ (GK RF);

2) norme del Codice Fiscale della Federazione Russa, prima parte del 31 luglio 1998 n. 146-FZ e seconda parte del 5 agosto 2000 n. 117-FZ (TC RF);

3) norme del Codice fondiario della Federazione Russa del 25 ottobre 2001 n. 136-FZ (LC RF);

4) le norme dei Fondamenti della legislazione della Federazione Russa sui notai dell'11 febbraio 1993 n. 4462-I, che regolano le regole e la procedura per il testamento di un notaio;

5) norme di legge sulla proprietà intellettuale (è impossibile trasferire la paternità di un'opera in via ereditaria, ecc.);

6) altri atti normativi.

In pratica, quando sorgono rapporti giuridici di successione, sorgono molte situazioni controverse (errata interpretazione delle norme di diritto, conflitti di legge, ecc.). Per la corretta risoluzione delle questioni relative all'applicazione delle norme del diritto successorio, è necessario ricorrere alle spiegazioni del Plenum della Suprema Corte, nonché della Corte Costituzionale. Non tutti gli autori aderiscono al punto di vista che le pronunce e le pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale sono fonti del diritto successorio, poiché i tribunali non hanno diritto di iniziativa legislativa, cioè pronunce e pronunce non sono di carattere natura normativa, ma hanno solo carattere consultivo ed esplicativo. Nonostante molti autori non considerino come fonti del diritto successorio i chiarimenti delle Corti supreme e costituzionali, essi sono materiale necessario per la risoluzione delle controversie nell'applicazione del diritto successorio.

4. Formazione del diritto successorio in Russia

In connessione con lo sviluppo delle relazioni legali di mercato, il diritto successorio sta diventando sempre più importante. La formazione del diritto successorio La Russia si è svolta in più fasi. La prima fase è l'adozione del decreto del Comitato esecutivo centrale panrusso del 27 aprile 1918 "Sull'abolizione dell'eredità", secondo il quale la proprietà del defunto era proprietà del lavoro. Il decreto stabiliva un limite al valore dei beni che potevano essere ereditati. Il costo di questa proprietà non deve superare i 10 mila rubli. I beni del testatore potrebbero essere ricevuti da persone strettamente specificate dalla legge (coniuge, parenti diretti, fratelli, sorelle). Con l'aiuto dell'introduzione del Decreto, sembrava limitare la possibilità di ereditare i beni del defunto e, in futuro, abolire l'istituto dell'eredità. Ciò era dovuto all'assenza di proprietà privata in linea di principio.

Seconda fase Lo sviluppo del diritto successorio è considerato l'adozione del Codice Civile della RSFSR nel 1922, che ha cambiato la cerchia degli eredi (coniuge, eredi diretti, persone disabili e indigenti che erano effettivamente a carico del defunto per almeno un anno prima la sua morte). Con l'adozione del codice civile della RSFSR è stata adottata l'istituzione di un testamento, che ha limitato la cerchia degli eredi stabilita dalla legge, al testatore è stato concesso il diritto di privare tutti gli eredi della loro eredità, mentre tutti i beni sono andati allo stato . Non era consentito l'incremento della quota ereditaria dei beni ereditati.

Nel giro di cinque anni sono state apportate modifiche significative alla legislazione sulle successioni. Segnalarono l'avanzata terza fase sviluppo del diritto successorio. Con modifiche si aboliva il limite massimo di eredità, si introduceva la tassazione progressiva, si allargava la cerchia degli eredi (i figli adottati potevano anche essere eredi), per la prima volta si permetteva di lasciare in eredità i propri beni non solo a persone fisiche, ma anche allo Stato, alle istituzioni statali, agli enti pubblici, il concetto di quota obbligatoria di determinati gruppi eredi.

Fase successiva lo sviluppo del diritto successorio è associato alla fine della Grande Guerra Patriottica. Ora l'eredità era possibile solo a determinate condizioni: i coniugi dovevano essere sposati, le persone a carico, per ricevere una quota di eredità obbligatoria, dovevano vivere con il defunto per almeno un anno prima della sua morte, venivano stabilite linee di successione, nipoti e pronipoti sono stati riconosciuti come eredi, l'entità della quota obbligatoria è aumentata. Se al momento dell'apertura dell'eredità non esisteva per legge un solo erede, era consentito lasciare in eredità la proprietà a un'altra persona.

Una disposizione più specifica la legge sulle successioni è stata ricevuta nelle norme dei Fondamenti della legislazione civile dell'8 dicembre 1961 e nel codice civile della RSFSR dell'11 giugno 1964. Oggi, la Costituzione della Federazione Russa stabilisce solo una garanzia per l'eredità, regole più specifiche relativi al diritto successorio sono sanciti dal codice civile della Federazione Russa.

5. Azione della legislazione sull'eredità nello spazio, nel tempo

I rapporti giuridici che sorgono nel campo del diritto successorio sono di natura continuativa e sono sorti sia in base alla vecchia legislazione sul diritto successorio sia dopo l'adozione del codice civile della Federazione Russa. Sono state apportate modifiche all'adozione del nuovo codice civile della Federazione Russa a molte disposizioni sull'eredità: l'entità della quota di eredità obbligatoria, la cerchia degli eredi sotto il testamento, l'aumento delle code per l'eredità ai sensi della legge, i termini di pretese dei creditori in relazione a beni ereditati e molto altro.

Quando la legislazione cambia, si pone sempre la questione dell'applicazione di un particolare atto normativo per risolvere eredità e altri rapporti giuridici. Le disposizioni sul funzionamento di una legge o di un regolamento di nuova adozione sono stabilite dalla legge federale introduttiva, che descrive in dettaglio tutte le situazioni che possono sorgere quando si cambia una legislazione in un'altra. Pertanto, nella legge federale del 26 novembre 2001 n. 147-FZ "Sull'emanazione della parte terza del codice civile della Federazione Russa" si indica che la parte 3 del codice civile della Federazione Russa entra in vigore il 1 marzo 2002, e per tutti i rapporti giuridici civili sorti prima dell'introduzione della parte 3 del codice civile della Federazione Russa, la sezione "Diritto di successione" si applica a quei diritti e obblighi che sorgono dopo la sua entrata in vigore. Ad esempio, ai testamenti redatti prima dell'entrata in vigore della parte 3 del codice civile della Federazione Russa, si applicano le norme sui motivi di nullità di un testamento in vigore il giorno in cui è stato redatto il testamento.

La legge sull'introduzione del codice civile della Federazione Russa prevede effetto retroattivo della legge e "sperimentare" la legge. La forza retroattiva della legge può essere espresso nelle seguenti disposizioni: la legge ha determinato un minor numero di code ereditarie, la nuova legge ha ampliato notevolmente questo numero. Si pone la questione di quale legge debba essere applicata. La risposta è questa: se il periodo per accettare l'eredità non è scaduto il giorno in cui è stato introdotto il codice civile della Federazione Russa e, in tal caso, nessuno degli eredi ha accettato l'eredità in quel giorno, un certificato del diritto ad ereditare non è stato rilasciato, la proprietà non ha acquisito lo status di proprietà pignorata, quindi la linea di eredi determinata dalla nuova normativa.

"Esperienza" può essere rintracciato nelle norme di eredità dei beni per testamento. La legge stabilisce che se un testamento è stato redatto prima dell'introduzione del codice civile della Federazione Russa, cioè prima del 1 marzo 2002, e apertamente in conformità con le norme della nuova legislazione, lo stesso è obbligatorio la quota di eredità è determinata secondo le norme della legislazione durante il periodo in cui è stata compilata.

Il diritto successorio ha effetto sull'intero territorio della Federazione Russa, compresi i tribunali appartenenti alla Federazione Russa. Tuttavia, se l'eredità include un elemento estraneo, l'eredità di questa proprietà avviene secondo le norme dello stato in cui si trova questa proprietà. I cittadini stranieri e gli apolidi nell'ambito del nostro stato sono dotati di capacità giuridica civile su base di uguaglianza con i cittadini della Federazione Russa.

6. Il concetto e il contenuto dei rapporti giuridici di successione

Rapporti ereditari - relazioni sociali derivanti dal trasferimento di benefici materiali e immateriali di una persona deceduta ad altre persone nell'ordine dell'eredità, indipendentemente dalla base dell'eredità. La composizione dei rapporti giuridici ereditari è formata dai seguenti elementi: soggetti, contenuto e oggetto dei rapporti giuridici ereditari.

Soggetti dei rapporti di successione sono eredi chiamati ad ereditare. Il testatore non è oggetto di rapporti di successione, poiché non è più in vita. Con il sopraggiungere della morte del testatore cessa la sua capacità giuridica, e contestualmente la sua partecipazione come suddito.

Sono eredi anche persone che non erano nate al momento dell'apertura dell'eredità, ma concepite durante la vita del testatore. Gli eredi sono chiamati ad ereditare, indipendentemente dal fatto che siano capaci, maggiorenni, apolidi, stranieri, ecc. al momento dell'accettazione dell'eredità.

Le persone giuridiche possono essere eredi solo per testamento. In questo caso, la persona giuridica deve esistere al momento dell'apertura dell'eredità. Per la vocazione ereditaria di una persona giuridica, non importa se si tratta di un'organizzazione commerciale o non commerciale. Tuttavia, se viene redatto un testamento a favore di una setta che non è una persona giuridica sul territorio della Federazione Russa, può essere dichiarato non valido sulla base di una contraddizione con l'ordine pubblico. Anche altre organizzazioni internazionali (ONU) e stati stranieri possono essere coinvolti nell'eredità. Quanto al testatore, il testamento da parte di una persona incapace, minorenne, al momento dell'accertamento di una malattia mentale, ecc., è la base per riconoscere il testamento come invalido. In questo caso, l'eredità avviene secondo la legge.

Sotto il contenuto dei rapporti di eredità si riferisce alla totalità dei diritti e degli obblighi dei suoi partecipanti. In primo luogo c'è il diritto dell'erede ad accettare l'eredità, e il corrispondente obbligo di terzi deve ritenersi non ostacolare l'esercizio da parte dell'erede del suo diritto. Quando accetta un'eredità, l'erede diventa un partecipante a una varietà di rapporti legali. Quando accetta un'eredità, l'erede può essere gravato da un'obbligazione che passa insieme alla proprietà ereditata (pagamento di un debito in un'obbligazione di prestito). Tuttavia, l'erede ha il diritto di rifiutarsi di entrare in questi rapporti giuridici rinunciando all'eredità.

I rapporti giuridici di eredità sorgono per quanto riguarda l'oggetto, cioè l'eredità.

Eredità - un insieme di diritti materiali e immateriali che passano per eredità da una persona deceduta ad altre persone sulla base di un testamento o di una legge.

7. Oggetti dei rapporti di successione

L'oggetto delle relazioni ereditarie potrebbe esserci una cosa, altra proprietà, nonché benefici immateriali di proprietà del defunto (testatore). Qualsiasi bene e beneficio appartenente al testatore può essere trasferito mediante il diritto di successione, a meno che non sia indissolubilmente legato alla personalità del testatore (ad esempio, il diritto agli alimenti, il diritto al risarcimento del danno arrecato alla vita o alla salute del testatore un cittadino, nonché i diritti e gli obblighi, il cui trasferimento nell'eredità dell'ordine non è consentito).

Eredità compiuta per testamento, in base alla legge ed è detta “successione universale”. Il trasferimento dei diritti e degli obblighi agli eredi da una persona deceduta è possibile solo se appartenevano a quest'ultima. I diritti e gli obblighi che non appartengono al testatore non possono essere trasferiti sulla base dell'eredità.

Non incluso nell'eredità cose o diritti su cose che il testatore possedeva illegalmente (armi, stupefacenti o sostanze psicotrope). L'erede ha diritto di ereditare una cosa a circolazione limitata solo se vi è un permesso rilasciato a suo nome per la conservazione o l'uso di tale cosa. Tuttavia, se l'erede non dispone di tale ordine, allora questo immobile viene venduto, e il ricavato della vendita di questo immobile è trasferito all'erede, che avrebbe dovuto possedere il bene limitato in circolazione civile, detratte le spese sostenute per la sua saldi.

L'eredità può comprendere anche il diritto a ricevere fondi non ricevuti dal testatore (pensioni, benefici). La somma assicurata non è inclusa nell'eredità se il contratto di assicurazione è concluso a favore del beneficiario. La somma assicurata è una componente dell'eredità se il testatore non ha ricevuto il dovuto indennizzo monetario prima della sua morte. I premi statali, di regola, vanno agli eredi per l'archiviazione come memoria. Quando si eredita una o più azioni, la questione della possibilità di partecipare all'attuazione degli affari in una partnership commerciale, cooperativa di consumatori, società per azioni viene risolta con l'aiuto della legislazione pertinente.

Insieme alla proprietà, anche l'eredità responsabilità per il suo contenuto, sugli accordi con debiti di cui è gravata questa proprietà.

I diritti non patrimoniali che sono indissolubilmente legati a una persona non possono essere oggetto di eredità. Tuttavia, leggi e altri regolamenti prevedono categorie di diritti che possono essere trasferiti in via ereditaria (il diritto di pubblicare un libro se non è stato pubblicato durante la vita del testatore per qualsiasi motivo, il diritto alla protezione del diritto d'autore e altri diritti ).

8. Soggetti dei rapporti ereditari

La gamma di soggetti dei rapporti giuridici ereditari può essere definita come con volontà, e sulla base della legge. L'erede non deve avere piena capacità giuridica o raggiungere una certa età. Gli eredi possono essere sia persone fisiche che giuridiche. Inoltre, i primi non devono essere cittadini del paese di cui è cittadino il testatore. Gli eredi possono essere persone straniere (in questo caso, ci sono restrizioni sull'eredità di appezzamenti di terreno), apolidi, nonché persone giuridiche, organizzazioni russe e internazionali, stati stranieri, Federazione Russa, entità costituenti della Federazione Russa, comuni .

Si precisa che solo la persona giuridica esistente al momento dell'apertura dell'eredità può essere erede. Il successore di una persona giuridica non è un erede.

Tuttavia, la legge prevede la chiamata ad ereditare per testamento e in forza di legge non solo i cittadini già nati al momento dell'apertura dell'eredità, ma anche quelli che non sono ancora nati. Attirare all'eredità un cittadino non ancora nato è possibile solo se è stato concepito prima della morte del testatore. Nonostante nella determinazione dell'eredità si tenga conto anche del nascituro, esso diventa oggetto di rapporti di successione solo dopo la nascita, a condizione che nasca vivo. Se un figlio nasce morto, non è considerato chiamato ad ereditare. Se all'inizio dell'eredità c'è un bambino concepito, la divisione dei beni ereditati è posticipata fino alla sua nascita.

In caso di eredità di tutte le proprietà da parte del testatore della Federazione Russa (in questo caso stiamo parlando della cosiddetta proprietà pignorata), non ha il diritto di rifiutarsi di accettarla, poiché se la Federazione Russa rifiuta di accettare l'eredità , l'immobile acquisisce lo stato di immobile senza proprietario, mentre viene automaticamente accreditato per RF.

La legge definisce una categoria di eredi che non possono ereditare né per legge né per testamento - eredi indegni, cioè quei cittadini che, con atti illeciti deliberati, hanno cercato di aumentare la quota di eredità propria o di altri eredi. Tale circostanza deve essere confermata da una sentenza del tribunale. Questa regola si applica solo a coloro che hanno commesso tali atti con intento diretto o indiretto. Questa regola non si applica alle persone che hanno commesso atti per negligenza. Possono essere chiamati eredi indegni anche gli aventi diritto alla quota obbligatoria, ovvero gli eredi a carico, i minorenni, gli incapaci e gli incapaci. Anche i genitori privati ​​della potestà genitoriale non hanno il diritto di ereditare, se i loro diritti non sono ripristinati da una decisione del tribunale prima dell'apertura dell'eredità. Se gli eredi non adempiono ai loro obblighi di mantenere la proprietà ereditaria, possono essere riconosciuti come eredi indegni sulla base di una decisione del tribunale.

9. La nozione di testatore nel diritto successorio

Le norme del codice civile della Federazione Russa non contengono una definizione del testatore e degli eredi. Solo nella letteratura giuridica i teorici hanno sviluppato i concetti "erede" и "erede". Molti indicano che l'erede e il testatore sono soggetti di rapporti giuridici ereditari. Tuttavia, questo giudizio non è corretto.

testatore non è oggetto di rapporti giuridici ereditari semplicemente perché non è più in vita al momento di chiamare in eredità gli eredi. Nonostante il fatto che il testatore non sia oggetto di rapporti giuridici di successione, non occupa l'ultimo posto nel diritto successorio.

Un testatore è una persona la cui proprietà (benefici materiali e immateriali) è trasferita a un'altra persona o persone (eredi) in ordine di eredità sia sulla base di un testamento che sulla base di una legge. Il testatore può essere solo un individuo e non importa la sua età, capacità giuridica e altre disabilità fisiche. Va subito notato che questa regola si applica ai testatori per legge. Quanto al testamento, la legge prevede un vincolo. Poiché un testamento è un affare a senso unico, Le persone che fanno testamento sono tenute a: un individuo che ha raggiunto la maggiore età (18 anni, fatta eccezione per l'emancipazione e il matrimonio), con piena capacità giuridica. Il testatore deve averlo piena capacitàal momento del testamento, altrimenti sarà dichiarato nullo e non avrà alcun valore legale. Se il testatore è riconosciuto dal tribunale come incapace a causa della sua malattia, ma al momento del testamento c'è stata un'illuminazione della malattia, allora, indipendentemente dalle sue condizioni, il testamento sarà dichiarato nullo. Il testamento può essere redatto da persona successivamente riconosciuta legalmente incompetente. Ciò avrà valore legale se gli eredi non dimostreranno che, mentre redigeva il suddetto testamento, il testatore era già in uno stato nebuloso.

Capacità limitata anche i testatori non sono autorizzati a fare testamento. La costituzione di un testamento da parte del tutore di un testatore con capacità giuridica limitata o totalmente incapace non è consentita dalla legge.

Se il testatore è riconosciuto incapace o limitato in capacità, non è possibile redigere testamento e, pertanto, l'eredità può essere eseguita solo a norma di legge.

Il testatore può essere non solo un cittadino di un determinato paese, ad esempio la Federazione Russa, ma un apolide (apolide), una persona con doppia cittadinanza (bi-patride), un cittadino straniero che ha un determinato luogo di residenza , e inoltre non ha un determinato luogo di residenza. Il luogo di residenza di una persona è il luogo in cui il cittadino risiede stabilmente o prevalentemente.

10. Nozioni e motivi di eredità

sotto eredità s'intende il trasferimento dei diritti e degli obblighi del testatore (eredità) agli eredi al verificarsi di un evento (morte del testatore) secondo le norme del diritto successorio.

ereditàriconosce la totalità dei diritti materiali e immateriali, nonché gli obblighi che passano dal testatore agli eredi nell'ordine della successione ereditaria. Nell'ordine di eredità vengono trasferiti tutti i diritti e gli obblighi del testatore, ad eccezione di quelli che non possono essere trasferiti per la loro natura giuridica (diritto d'autore). C'è anche una proprietà che ha una circolazione limitata, ma può essere trasferita per eredità. Affinché l'erede riceva la proprietà, limitata nella circolazione civile, È inoltre necessario disporre dell'autorizzazione per archiviarlo e utilizzarlo. I beni ritirati dalla circolazione civile non possono essere trasferiti in eredità.

Che cosa è Eredità si manifesta nel fatto che una persona che possiede determinati beni (sia materiali che immateriali) deve avere la certezza che tutti i suoi beni passeranno secondo la sua volontà agli eredi indicati nel testamento, ovvero in forza di legge il patrimonio sarà ricevuto dagli eredi a norma di legge, salvo quanto diversamente previsto dal testamento o dalle norme della legislazione. L'assenza dell'istituto dell'eredità porterebbe il caos nelle diverse sfere delle relazioni. Innanzitutto, alla morte di un cittadino con un prestito in sospeso. Gli istituti di credito non saprebbero a chi rivolgersi per le richieste avanzate. I parenti più stretti della persona deceduta sarebbero privati ​​dei mezzi per continuare la loro esistenza.

Esistono 2 forme di base dell'eredità: volontà e legge. Perché si realizzi il fatto ereditario, indipendentemente dal fondamento dell'eredità, devono essere presenti almeno due fatti giuridici: il momento dell'apertura dell'eredità e la persona che è chiamata ad ereditare. Si noti che, nel testamento, il testatore determina la persona a cui passa questa o quella proprietà, quando, quando eredita per legge, è anche necessario determinare chi è l'erede per legge e se può accettare l'eredità. Il testatore può indicare nel testamento che i suoi beni non passeranno a nessuno degli eredi, sia per testamento che per legge. Pertanto, il testatore priva tutti gli eredi del diritto di ereditare. Secondo il codice civile della Federazione Russa, tutte le proprietà appartenenti al testatore diventeranno proprietà della Federazione Russa, ovvero acquisiranno lo status di proprietà pignorata.

Pertanto, indipendentemente dal fatto che ci sia un testamento o meno, l'eredità è possibile solo se ci sono fatti legali.

11. Disposizioni generali, tempo e luogo di apertura dell'eredità

L'eredità può essere solo aperta alla morte del testatore, che può essere registrato con il rilascio di un certificato di morte o con una decisione giudiziaria valida.

La morte di un cittadino si verifica quando tutti gli organi che assicurano la vita di una persona non cessano di funzionare.

Buona giornata di apertura dell'eredità è il giorno della morte di un cittadino, indicato nell'atto del tribunale o nel certificato di morte. Il giorno dell'apertura dell'eredità, se il cittadino scomparso è dichiarato morto, è considerato il giorno in cui entra in vigore la decisione del tribunale di dichiarare il cittadino morto. Un cittadino può morire a causa di un'emergenza. In questa situazione, il giorno della presunta morte è stabilito da una decisione del tribunale, tuttavia, il giorno di apertura dell'eredità è ancora riconosciuto come il giorno in cui entra in vigore la decisione del tribunale sulla dichiarazione di morte del cittadino. Ciò è dovuto al fatto che la morte di un cittadino è avvenuta molto prima della decisione del tribunale e, forse, è scaduto il termine per l'accettazione dell'eredità. In questo caso, il tribunale dovrà prendere un'altra decisione del tribunale per ripristinare il termine mancato per una buona ragione, poiché il termine per l'accettazione dell'eredità è procedurale. In ogni caso, se il fatto del decesso è accertato in giudizio, la data di apertura dell'eredità è il momento in cui la decisione del tribunale entra in vigore.

Se i cittadini sono morti lo stesso giorno con un intervallo di diverse ore, vengono riconosciuti come morti allo stesso tempo, ad es. commorient. I commoorientamenti non si ereditano l'uno dall'altro. Gli eredi di ciascuno di essi possono essere chiamati ad ereditare. Tuttavia, se i cittadini sono morti in fusi orari diversi ed è arrivato un giorno diverso in uno dei fusi orari, allora non sono commoorients.

Luogo di apertura dell'eredità è l'ultimo luogo di residenza del defunto.

Luogo di residenza di un cittadino si considera il luogo in cui un cittadino risiede stabilmente o prevalentemente. Ci sono situazioni in cui è impossibile determinare il luogo di residenza di un cittadino, se, ad esempio, è un rifugiato o un migrante forzato. Se il testatore lascia un bene immobile in eredità, il luogo di apertura dell'eredità sarà l'ubicazione del bene immobile. Se l'immobile si presenta sotto forma di più oggetti, il luogo di apertura dell'eredità sarà l'immobile di maggior valore. Se il testatore non ha lasciato beni immobili in eredità, il luogo di apertura dell'eredità sarà l'ubicazione della parte principale della proprietà. Il valore dell'immobile è determinato dalla sua stima. La valutazione della proprietà viene effettuata in base al suo valore di mercato sulla base di un decreto del governo della Federazione Russa.

12. Disposizioni generali di successione testamentaria

volontà - un atto volontario del titolare dell'ordine, il possesso e l'uso dei suoi benefici materiali e immateriali dopo la morte. Solo il proprietario, essendo persona fisica, può lasciare in eredità la sua proprietà. Will ha natura urgente, poiché si apre dopo la morte del testatore, cosa inevitabile.

Quando si redige e si firma un testamento, non può esserci garanzia o rappresentanza. Se il testatore è analfabeta, ha disabilità fisiche (sordo, muto, non sa scrivere), può essere redatto testamento con l'aiuto di altre persone, ma con la presenza obbligatoria di un notaio, dalle parole o per volontà del testatore . Comunque Il testamento deve essere firmato personalmente dal testatore.

Al momento della redazione e della sottoscrizione del testamento, il testatore deve avere la piena capacità giuridica (compiere 18 anni, oppure 16 anni in caso di emancipazione o matrimonio). Il testamento redatto e firmato da una persona deficiente o completamente incapace sarà dichiarato nullo dal tribunale. Se una persona al momento della firma del testamento non era consapevole delle sue azioni e non si rendeva conto delle possibili conseguenze, questo fatto può anche servire come base per invalidare il testamento.

Il possesso, l'uso, la cessione dei benefici materiali e immateriali previsti nel testamento è possibile solo a distanza di tempo scoperta dell'eredità.

Un testamento non è un'operazione condizionale, poiché l'annullamento o la modifica di un testamento avviene solo per volontà del testatore, il che potrebbe non avvenire. Non è consentito testare più persone. Può lasciare in eredità una sola persona, ma in relazione a un numero illimitato di persone.

Il testamento viene redatto e firmato presso l'ufficio del notaio alla presenza di un notaio che, alla morte del testatore, assicura l'apertura del testamento. Quando si redige un testamento, non è necessario indicare specifici benefici materiali e immateriali. È possibile utilizzare la seguente dicitura: "tutta la mia proprietà, non importa come sia espressa e ovunque sia".

Un testamento dovrebbe essere distinto da un atto di donazione. Il contratto di donazione viene redatto anche durante la vita del donatore personalmente. L'accordo è unilaterale. I diritti e gli obblighi del donatario entrano in vigore dopo la firma del contratto di donazione. Quando si redige un accordo di donazione, è necessario indicare quale cosa si vuole donare.

La principale differenza consiste nel fatto che è nullo un patto che preveda il trasferimento di un dono al donatario dopo la morte del donatore. Solo mediante testamento una persona può trasferire ad un'altra persona il diritto di possedere, utilizzare e disporre dei suoi beni materiali o immateriali.

13. Principi di eredità per testamento

Libertà di volontà è uno dei principi fondamentali del diritto successorio. Libertà di testamento significa principalmente che il testatore ha il diritto di lasciare in eredità la proprietà a chiunque lo ritenga necessario. Libertà di volontà significa che il testatore ha il diritto di lasciare in eredità i suoi benefici materiali e immateriali a qualsiasi persona e può anche diseredare, distribuire una quota dell'eredità a ciascuna persona ereditata, ecc. Il testatore può rifiutarsi di ereditare uno degli eredi per legge e lascia in eredità tutti i suoi beni ad altre persone. In questo caso, il testatore non deve motivare la sua decisione, il testatore non è obbligato a rivelare il contenuto del testamento.

Libertà nel determinare la quota della volontà limitatamente ad una quota obbligatoria, prevista dalla legge. Se ci sono persone specificate nella legge a cui viene concessa una quota obbligatoria dell'eredità, gli eredi testamentari saranno limitati a ricevere l'intera eredità loro spettante.

In stretto rapporto con il principio della libertà di volontà è il principio di segretezza. Per garantire il principio della segretezza del testamento, il legislatore prevede la responsabilità dei soggetti direttamente collegati e che realizzano il testamento del testatore. In caso di violazione dei doveri assegnati, un notaio, un traduttore, l'esecuzione di un testamento, testimoni e altre persone possono essere responsabili civili. Il testatore ha diritto, nel rivelare il segreto del testamento, di chiedere il risarcimento del danno morale. Il testatore, potendo agire, può in ogni momento modificare o segnare il testamento. Nel concetto libertà di volontà comprende anche la categoria di proprietà che può essere ereditata. Il testatore può disporre di tutti i beni che gli appartengono, compresi i beni a circolazione limitata. In questo caso, l'erede deve ottenere il permesso di conservare o utilizzare questa proprietà. In caso contrario, la proprietà può essere venduta e il ricavato della sua vendita viene restituito all'erede al netto delle spese sostenute per la sua vendita. Il testatore può anche lasciare in eredità benefici materiali e immateriali che non esistono al momento del testamento, ma esiste un'alta probabilità che si manifesti tale beneficio materiale o immateriale. La cosa principale è che il testatore al momento dell'apertura dell'eredità ha diritti sul beneficio ereditato. Se la vita del testatore è stata assicurata in nome del beneficiario, la somma assicurata da pagare non può essere indicata nel testamento, poiché il testatore non ha diritti patrimoniali in relazione a tale importo. Il diritto a ricevere tale importo sorgerà solo dal beneficiario dopo la morte dell'assicurato. Il testatore, inoltre, non può lasciare in eredità diritti che siano indissolubilmente legati alla personalità del testatore (diritto di paternità, diritto al nome di un autore, ecc.).

14. Quota di successione in beni testamentari

Di norma, nel testamento il testatore indica i beni che dovrebbero appartenere all'uno o all'altro erede dopo la sua morte. Tuttavia, al momento del testamento, il testatore non è tenuto a indicare quale proprietà è dovuta a quale erede. Il testatore può semplicemente elencare tutti i suoi beni e determinare la cerchia degli eredi a cui questa proprietà dovrebbe essere ereditata in occasione della sua morte. In questa situazione, la legge determina che se la volontà non è indicata la quota di ciascun erede, quindi si considera uguale la quota di eredità di ciascun erede. Pertanto, tutti i beni ereditati sono divisi in parti uguali tra tutti gli eredi specificati nel testamento.

Non è una base per riconoscere un testamento come nullo se include la composizione del patrimonio da ereditare cosa indivisibile. Una cosa indivisibile è una cosa la cui divisione è impossibile senza cambiarne lo scopo. Le controversie riguardanti l'uso di una cosa indivisibile si risolvono adire il tribunale. Durante il processo, il tribunale determina procedura, condizioni d'uso cosa indivisibile rispetto a ciascun erede. La procedura per l'uso di una cosa indivisibile può essere prevista da un testamento. La procedura per l'uso di una cosa indivisibile è stabilita anche secondo le parti di questa cosa destinate agli eredi nel testamento. La procedura per l'uso di cosa indivisibile può essere concordata indipendentemente tra gli eredi. Allo stesso tempo, nel certificato del diritto all'eredità, che viene rilasciato in relazione a questa cosa, viene annotata la procedura concordata per l'uso.

È possibile anche un'altra situazione. Se è impossibile dividere tra loro il patrimonio, uno degli eredi può chiedere ad altri eredi il pagamento di una quota del patrimonio, che è riconosciuta come cosa indivisibile. Se altri eredi non sono d'accordo, l'erede che desidera ricevere la sua quota di patrimonio può rivolgersi al tribunale con istanza per obbligare gli altri eredi al pagamento della quota a lui spettante. In ogni caso specifico, nel risolvere la questione dell'assegnazione e del pagamento della quota di eredità, il giudice tiene conto del rilevante interesse all'uso dei beni comuni. Sulla base di questo fatto, il tribunale decide sulla possibilità di risarcimento per la quota dell'erede. Quando riceve la sua quota della proprietà ereditata, l'erede perde tutti i diritti su questa proprietà. Nel corso del dibattimento e tenuto conto delle circostanze specifiche, nonché tenuto conto dell'interesse personale dell'erede all'uso di un bene indivisibile, il giudice ha la facoltà, indipendentemente dall'entità delle quote spettanti ad altri eredi , di assegnare la cosa indivisibile ad uno di essi, obbligando l'erede al pagamento della quota di eredità di ciascun erede.

15. Forma e procedura per fare testamento

volontà - un atto di persona, che indichi la volontà del testatore per l'ulteriore possesso, uso e disposizione di beni materiali e immateriali a lui appartenenti. Si formerà deve essere per iscritto. Se il testamento è redatto oralmente e non ha un'espressione scritta, allora è riconosciuto come non valido. Per contenuto del testamento Il codice civile della Federazione Russa non prevede requisiti speciali. Non è necessario indicare in modo specifico alcun bene, la cosa più importante è indicare a chi sono dovuti tutti i benefici materiali o immateriali del testatore. Tuttavia, per evitare situazioni paradossali, è meglio indicare che tipo di proprietà appartiene a chi secondo la volontà. Il testamento deve essere firmato dal testatore personalmente o con l'ausilio di un applicatore, che viene registrato in sede di redazione del testamento. Non è consentito cedere diritti e obblighi di testamento a un rappresentante.

La volontà è fatta per conto di un cittadino, la legge non consente il testamento di più persone.

Nel redigere, firmare, certificare un testamento devono essere presenti testimoni, i cui dati devono essere indicati in sede di redazione del testamento. La legge stabilisce casi in cui la presenza di testimoni è obbligatoria. In tal caso, l'assenza di testimoni comporta l'invalidità del testamento.

La volontà è certificata un notaio o una persona autorizzata a compiere tali atti. Un testamento può essere valido anche se non è stato certificato da un notaio o da altra persona autorizzata. Tale eccezione prevede testamenti redatti in condizioni di emergenza e testamenti chiusi, che non possono essere certificati da un notaio per la loro natura giuridica, altrimenti un testamento chiuso non sarà tale. Tuttavia, il notaio è tenuto a rilasciare un documento attestante l'accettazione del testamento.

Tutti i partecipanti alla redazione di un testamento sono soggetti a responsabilità di segretezza testamento fino a quando non viene letto alla morte del testatore. Al momento della divulgazione del contenuto del testamento, il testatore ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno sia morale che materiale. Il codice civile della Federazione Russa contiene un elenco di persone che non possono agire come testimoni: un notaio; la persona in favore della quale è fatta la volontà; cittadini disabili; analfabeta; persone con disabilità fisiche che non consentono loro di essere consapevoli di ciò che sta accadendo; persone che non parlano la lingua in cui è redatto il testamento. La partecipazione di un testimone improprio alla redazione del testamento non costituisce motivo di riconoscimento del testamento come nullo, tuttavia, questo testamento può essere impugnato in tribunale in quanto incompatibile con le norme del diritto successorio.

16. Testamenti notarili e testamenti ad essi equiparati

Nella letteratura giuridica ci sono testamenti notarili ed equivalenti. autenticato sono quelli che sono certificati da un notaio, nonché una persona autorizzata a compiere tali atti. Un testamento autenticato deve essere scritto dal testatore o registrato dalle sue parole da un notaio. Quando si redige e si registra un testamento, possono essere utilizzati mezzi tecnici (computer elettronico, macchina da scrivere).

La volontà deve essere leggi personalmente testatore. Se il testatore non è in grado di leggere il testo del testamento, il testamento gli viene letto da un notaio, di cui viene fatta un'apposita iscrizione sul testamento indicando i motivi per cui il testatore non ha potuto leggere personalmente il testamento.

La volontà deve essere firmato a mano testatore. Se il testatore, per infermità fisica, grave malattia o analfabetismo, non può firmare il testamento con le proprie mani, lo stesso può essere firmato da altro cittadino su sua richiesta alla presenza di un notaio. In tal caso, sul testamento viene annotata la menzione, per cui il testatore non ha potuto firmare lui stesso il testamento, indicando il cognome, il nome, il patronimico della persona che ha firmato il testamento, secondo i documenti presentati.

Il notaio avverte tutti coloro che hanno ricevuto il testamento al momento della redazione del testamento circa la segretezza del testamento e la prevista responsabilità. Al momento del testamento, il testatore viene avvertito da un notaio della necessità di prevedere una quota obbligatoria dell'eredità.

La novità della legislazione russa è che la legge prevede casi in cui non è necessario certificare un testamento con un notaio, ma la possibilità di rivolgersi a un organismo che, secondo la legge, è autorizzato a fare testamento. Tali persone includono funzionari dei governi locali, uffici consolari, ecc. In questo caso, la redazione di un testamento deve avvenire sulla base delle disposizioni del codice civile della Federazione Russa.

La legge prevede testamenti che non sono fatti alla presenza di un notaio, ma hanno comunque valore legale.

Equivalente a testamenti notarili:

1) testamenti dei cittadini ricoverati in strutture ospedaliere residenti in case di cura, certificati dai primari, dai loro delegati all'unità medica o dai medici di servizio di tali ospedali e altre istituzioni mediche, nonché dai responsabili degli ospedali, dai direttori o primari di case di cura;

2) le volontà dei cittadini che sono al momento della navigazione su navi battenti bandiera di stato della Federazione Russa, certificate dai capitani di queste navi;

3) testamenti di cittadini che sono in esplorazione, artico o altre spedizioni simili, certificati dai capi di queste spedizioni;

4) testamenti di militari certificati da comandanti di unità militari;

5) testamenti dei cittadini nei luoghi di privazione della libertà, certificati dal responsabile dei luoghi di privazione della libertà.

17. Tipologie di testamento

Si distinguono i seguenti tipi di testamento:

1) testamento chiuso - nel redigere un testamento chiuso, essendo redatto all'insaputa di nessuno, nessuno è obbligato a mantenerlo. Il notaio, alla presenza di almeno due testimoni, sigilla il testamento in una busta sulla quale i testimoni appongono la loro firma. Sulla busta, che contiene un testamento chiuso, il notaio annota il luogo e l'ora dell'adozione del testamento, il cognome, il nome, il patronimico, nonché il luogo di residenza del testatore secondo i documenti di identità . Dopo l'adozione di un testamento chiuso, al testatore viene rilasciato un documento che conferma l'accettazione di un testamento chiuso. Il notaio, entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna dell'attestato, dietro presentazione dell'atto di morte di chi ha redatto testamento, apre la busta con testamento alla presenza di almeno due testimoni, nonché eredi che desiderano. Dopo l'apertura del testamento, se ne legge il testo e si redige un protocollo, firmato da testimoni e da un notaio;

2) ordini testamentari nelle banche - il testatore determina quali fondi, da quale conto bancario ea chi devono essere ereditati. In questo caso non è necessario ricorrere all'aiuto di un notaio, ma è sufficiente avvalersi del diritto alla disposizione testamentaria, dove sarà indicato a chi sono dovuti tali fondi. Una disposizione testamentaria dei diritti sui fondi in una banca deve essere firmata personalmente dal testatore, indicando la data della sua preparazione e certificata da un impiegato di banca che ha il diritto di accettare per l'esecuzione le istruzioni del cliente in merito ai fondi nel suo conto. I diritti sui fondi, in relazione ai quali è stata effettuata una disposizione testamentaria in una banca, fanno parte dell'eredità e vengono ereditati su base generale secondo le disposizioni del codice civile della Federazione Russa;

3) testamenti di emergenza - quando si redige un testamento in situazioni di emergenza, devono essere osservati i seguenti requisiti: il testatore deve trovarsi in una posizione che minaccia chiaramente la sua vita, avere piena capacità giuridica, il testamento deve essere firmato personalmente dal testatore, nonché due testimoni . Se i requisiti non sono soddisfatti, il testamento perde la sua forza giuridica ed è nullo. Se la situazione di emergenza è passata, entro un mese il testatore deve fare testamento in una forma strettamente appropriata. Il mancato rispetto di tale procedura comporterà la nullità del testamento. Affinché un testamento redatto in situazioni di emergenza possa essere eseguito, gli eredi devono rivolgersi al tribunale per certificare la morte del testatore in circostanze di emergenza.

18. Cancellazione e modifica del testamento

Quando fa testamento, il testatore conserva il diritto cancellare o cambiare volere. Allo stesso tempo, quando annulla o modifica il suo testamento, il testatore non dovrebbe motivare le sue azioni. Un testatore può revocare o modificare un testamento in qualsiasi momento. Un testamento è riconosciuto come operazione unilaterale, pertanto, per modificarlo o annullarlo non è richiesto il consenso degli eredi e di altri soggetti, ma è necessario solo il testamento del testatore.

È necessario distinguere tra revoca e modifica di un testamento. In annullando il testamento è integralmente annullato. Dopo l'annullamento del testamento possono seguire le seguenti azioni: il testatore può fare un nuovo testamento o non può fare un nuovo testamento. Se non viene redatto un nuovo testamento, gli eredi sono determinati rigorosamente secondo la legge. Il testatore può cambiare la sua decisione completamente e privare tutti gli eredi dell'intera eredità cancellando il vecchio testamento e accettandone uno nuovo. Vale la pena notare un punto molto importante. Se il nuovo testamento non soddisfa tutti i requisiti di legge e ha un valore anticipato non valido, o il nuovo testamento è riconosciuto dal tribunale come nullo ai sensi di legge, il precedente testamento, che è stato annullato dal nuovo volontà, entra in vigore. Se il nuovo testamento è dichiarato nullo dal tribunale e il momento dell'accettazione dell'eredità è già aperto, la proprietà viene restituita all'erede indicato nel testamento precedente.

È altresì possibile che un testamento successivo che non contenga indicazioni dirette dell'annullamento del testamento precedente o delle singole disposizioni testamentarie in esso contenute, annulli in tutto o nella parte in cui contraddice il testamento successivo tale precedente testamento. Pertanto, se nel testamento precedente era prevista una cessione testamentaria e non annullata dal testamento successivo, gli eredi devono adempiere alla volontà del testatore nella parte che non contraddice il nuovo testamento.

Un testamento redatto successivamente annulla in tutto o in parte quello redatto in precedenza e non contiene eccezioni in materia di depositi, si tenga presente che tale norma si applica anche agli ordini testamentari effettuati alle filiali della Cassa di Risparmio della Federazione Russa e la Banca Centrale della Federazione Russa, a condizione che il testamento notarile contenesse una specifica indicazione che si applica anche a un contributo rispetto al quale era stata preventivamente effettuata una disposizione testamentaria.

A modificare il testamento può essere in parte modificato, non viene redatto un nuovo testamento. In questo caso, il testatore può cambiare gli eredi o la proprietà spettante all'uno o all'altro erede. Ad esempio, non tutti i testamenti possono essere modificati o revocati. Per legge, i testamenti redatti in situazioni di emergenza o gli ordini testamentari in banca possono solo modificare o annullare il testamento stesso. Quando si tenta di annullare o modificare questi tipi di testamenti, notarili, la legge dà la preferenza ai testamenti notarili.

19. Invalidità di un testamento

In caso di violazione delle disposizioni del codice civile della Federazione Russa, che comporta l'invalidità del testamento, a seconda della base dell'invalidità, il testamento non è valido in virtù del suo riconoscimento come tale da parte del giudice (testamento contestabile) o indipendentemente da questo riconoscimento (Testamento nullo).

Le persone i cui diritti e interessi legali siano violati da ciò avranno il diritto di impugnare un testamento. Prima dell'apertura dell'eredità non è consentito impugnare il testamento. Inizialmente, la volontà è dotata di principi come la libertà della volontà e la segretezza della volontà. Contestare un testamento prima della sua apertura significherebbe una violazione del segreto del testamento, poiché fino alla morte del testatore (testatore) nessuno dovrebbe sapere cosa dice il testamento (per la divulgazione delle informazioni contenute nel testamento, le persone che partecipano nella redazione del testamento), perché il testatore può esercitare il diritto di annullare o modificare il testamento senza motivare la sua decisione. In base a quanto sopra, un testamento può essere impugnato solo dopo la morte del testatore.

Invalidità di un testamento può essere riconosciuto in un procedimento giudiziario, attraverso l'appello di persone il cui diritto è violato dal presente testamento, o indipendentemente dalla decisione del giudice (inutilità del testamento). Un testamento può essere impugnato solo dopo l'apertura dell'eredità.

Un testamento può essere dichiarato non valido se non soddisfa i requisiti del codice civile della Federazione Russa (non è redatto per iscritto, non c'è firma di testimoni, se la loro partecipazione è richiesta dalla legge, ecc.). Errori e lievi violazioni della procedura di redazione del testamento non possono essere motivo di riconoscimento della nullità di un testamento.

Una volontà può essere contestata interamente, e in parte. L'invalidità delle disposizioni individuali contenute in un testamento non pregiudica il resto del testamento, se si può presumere che sarebbe stato incluso nel testamento e in assenza di disposizioni invalide.

Poiché la volontà è una transazione unilaterale, ad essa vengono applicate le norme del codice civile della Federazione Russa sull'invalidità delle transazioni. Una transazione non valida non comporta conseguenze legali, ad eccezione di quelle relative alla sua nullità, ed è nulla dal momento in cui è stata effettuata.

Un testamento può essere dichiarato nullo sia dopo la sua apertura prima dell'accettazione dell'eredità, sia dopo l'accettazione dell'eredità. Se il testamento è stato dichiarato nullo dopo l'accettazione dell'eredità, tutti i beni trasferiti nell'ordine dell'eredità vengono ritirati dall'erede che ha accettato l'eredità e trasferiti agli eredi appena chiamati. Possono essere chiamati per altro testamento o per legge.

20. Esecuzione di un testamento

Un testamento è redatto ai fini della sua esecuzione. Quindi, un testamento scritto ha la caratteristica fattibilità. Il testatore, dopo la sua morte, deve essere sicuro che il testamento sarà eseguito. Pertanto, il codice civile della Federazione Russa prevede norme che disciplinano le questioni relative all'esecuzione di un testamento. Ad esempio, la legge determina chi esegue il testamento, chi può essere l'esecutore testamentario, i poteri dell'esecutore testamentario, la possibilità di chiedere il rimborso delle spese sostenute dall'esecutore testamentario. Affinché un testamento possa essere eseguito, è necessario nominare un esecutore testamentario, nonché ottenere il consenso dell'esecutore testamentario per eseguire il testamento. Il consenso dell'esecutore testamentario può essere espresso sia per iscritto che oralmente, sia nella redazione del testamento che nella sua esecuzione. Non ci sono requisiti per la forma scritta per legge. Dopo il consenso dell'esecutore testamentario all'adempimento dell'obbligazione assegnata, il testatore deve procedere alla sua esecuzione. Si può riconoscere che un cittadino ha anche acconsentito all'esecuzione del testamento se ha effettivamente iniziato a dare esecuzione al testamento entro un mese dalla data di apertura dell'eredità.

A volte l'esecuzione della volontà causa difficoltà. Una situazione del genere non si verificherebbe, ma poiché il testatore non è più in vita, non c'è modo di chiarire la sua volontà. In questo caso, si applica interpretazione della volontà. Un testamento può essere interpretato da un notaio, un esecutore testamentario o un tribunale. Nell'interpretazione da parte di persone autorizzate all'interpretazione, si tiene conto del significato letterale delle parole e delle espressioni contenute nel testamento. Se il significato letterale di una qualsiasi disposizione del testamento non è chiaro, deve essere stabilito confrontando questa disposizione con altre disposizioni e il significato del testamento nel suo insieme. Allo stesso tempo, deve essere assicurata l'attuazione più completa della volontà voluta del testatore.

Garantendo questa disposizione, il legislatore rafforza uno dei principi più importanti del diritto successorio: il principio di prendere in considerazione non solo la volontà effettiva, ma anche quella presunta del testatore, oltre il principio della tutela degli interessi del testatore.

Tutte le controversie sorte durante l'esecuzione del testamento sono risolte in sede giudiziaria. Se nel testamento non è indicato l'esecutore testamentario e sorgono controversie tra gli eredi in merito all'esecuzione del testamento, il tribunale può nominare un esecutore testamentario. Questa circostanza rappresenta una garanzia da parte dello Stato, e protegge anche l'eredità dall'arbitrarietà degli eredi. Il testatore può anche prevedere una tale situazione, in relazione alla quale può nominare lui stesso l'esecutore testamentario.

21. Esecutore testamentario

Esecutore testamentario sono gli eredi o gli esecutori testamentari, se la divisione dei beni è effettuata in un procedimento giudiziario. L'esecuzione del testamento secondo la volontà del testatore è effettuata dagli eredi indicati nel testamento. Se sorge una controversia durante la divisione dei beni tra gli eredi, questa viene risolta in tribunale.

I seguenti requisiti si applicano all'esecutore testamentario:

1) una persona fisica (una persona giuridica non può essere esecutore testamentario, poiché tale istituto si basa su un rapporto fiduciario tra il testatore e l'esecutore testamentario);

2) piena capacità giuridica;

3) raggiungimento della maggiore età;

4) il consenso dell'esecutore testamentario all'adempimento dell'obbligo a lui affidato. Esecutore testamentario non deve essere cittadino di qualsiasi stato, può essere un apolide (apolide), uno straniero. L'esecutore testamentario può essere revocato dall'esercizio del suo dovere di propria iniziativa, su iniziativa degli eredi, in un procedimento giudiziario. Dopo l'esercizio delle sue funzioni, l'esecutore testamentario ha diritto al rimborso delle spese sostenute in relazione all'esecuzione del testamento del testatore, nonché al compenso. Il compenso per le spese sostenute o che saranno sostenute in futuro e il compenso viene effettuato a spese della proprietà ereditata. Le spese saranno rimborsate se il tribunale le ritiene commesse entro limiti ragionevoli.

Un esecutore testamentario può essere nominato sia per l'esecuzione dell'intero testamento sia per la ricezione di un'eredità da parte di un erede individuale ai sensi del testamento.

Per la partecipazione dell'esecutore testamentario alle udienze non è richiesta la presentazione di un atto che ne confermi l'autorità. L'esecutore testamentario agisce in giudizio e nell'esecuzione del testamento per proprio conto nell'interesse del testatore e può partecipare a qualsiasi procedimento civile (pretese, speciali, derivanti da pubbliche relazioni). L'esecutore testamentario non è un rappresentante, un avvocato, un fiduciario, poiché compie tutte le azioni per proprio conto.

All'esecutore testamentario è rilasciato da un notaio un attestato dell'adempimento dell'obbligazione a lui affidata. La legge prevede anche misure che devono essere adottate dall'esecutore testamentario nell'esecuzione di un testamento:

1) garantire il trasferimento agli eredi dei beni ereditari loro spettanti;

2) adottare misure autonomamente o tramite notaio per tutelare l'eredità e gestirla nell'interesse degli eredi;

3) ricevere fondi e altri beni spettanti al testatore per il trasferimento agli eredi, se tali beni non sono soggetti a trasferimento ad altre persone;

4) svolgere un incarico testamentario.

22. Nomina e subappalto (sostituzione)

Istituto di scopo e sottodestinazione è un'altra garanzia statale di eredità, garantita dalla Costituzione della Federazione Russa. La nomina comporta l'attribuzione al testatore del diritto di determinare l'erede al quale desidera ereditare tutti i suoi benefici materiali e immateriali mediante la redazione di un testamento. Pertanto, il testatore ha il diritto di scegliere il proprio erede anche tra coloro che per legge non rientrano nella cerchia degli eredi.

Sottoscopo rappresenta il diritto del testatore di designare e specificare nel testamento una "sostituzione" per l'erede designato. In altre parole, la legge prevede la sostituzione, ovvero la sostituzione del pensionato con un soggetto dotato degli stessi diritti e doveri. Il subappalto è uno dei tipi di disposizione testamentaria insieme al rifiuto testamentario, alla cessione testamentaria. Il testatore, quando redige un testamento, ha il diritto di nominare un erede se ha dubbi sul conto dell'erede indicato nel testamento che non possa accettare l'eredità, rifiutare di accettare l'eredità, non accettare l'eredità su tempo (è anche un rifiuto dell'eredità), può essere dichiarato indegno degli eredi, privato dell'eredità, può morire prima di accettare l'eredità o morire insieme al testatore. La legge fornisce un elenco esaustivo di quando un erede sub-designato può accettare un'eredità al posto dell'erede nominato nel testamento.

Istituto di sostituzione fa eco al principio della libertà di volontà, poiché la sostituzione consente al testatore di adottare misure per trasferire l'eredità ad altre mani. L'erede designato ha il diritto di rifiutare i beni ereditati. Assumendo la possibilità di tale comportamento dell'erede designato, il testatore può tutelarsi, non essendo certo della correttezza del rifiuto dell'erede designato. Pertanto, anche se l'erede designato rifiuta i beni ereditati, non ha il diritto di rifiutare a favore di altre persone, poiché il testatore prevede un erede subdesignato. La facoltà dell'erede designato di opporre un rifiuto a favore di altre persone comporterebbe la perdita della forza giuridica del testamento e, più precisamente, una violazione del principio della legislazione successoria - tutela degli interessi dell'erede testatore.

Se l'erede designato muore prima di accettare l'eredità, gli eredi in via di trasmissione hanno il diritto di accettare l'eredità. Tuttavia, la legge prevede che se l'erede nominato muore prima di accettare l'eredità, l'erede successivo sarà l'erede sub-designato e nessun altro. Questa situazione è possibile solo se esiste un testamento, in cui il testatore indica un erede sub-nominato.

23. ​​​​Rifiuto testamentario (legato)

Un rifiuto testamentario è un tipo di speciale ordini testamentari. Un rifiuto testamentario comporta il trasferimento di alcuni beni da parte del testatore, che possono non essere inclusi nella massa dei beni ereditari, tramite l'erede (eredi) a qualcuno per testamento.

L'essenza di un testamento consiste nel fatto che il testatore nel testamento ha il diritto di imporre all'erede l'obbligo di compiere determinate azioni nei confronti di un terzo. L'obbligo di eseguire un rifiuto testamentario può essere assegnato sia agli eredi per testamento che per legge. L'obbligo di eseguire un rifiuto testamentario può essere adempiuto solo mediante l'indicazione diretta di tale azione nel testamento. Dopo l'apertura dell'eredità, se nel testamento è presente un rifiuto testamentario, il notaio rilascia apposito certificato. Viene chiamato colui che riceve benefici materiali e immateriali attraverso un rifiuto testamentario legatario.

L'esecuzione di un rifiuto testamentario è effettuata dall'erede a spese del patrimonio dovuto sulla base di un rifiuto testamentario. La proprietà gravata da un rifiuto testamentario viene trasferita all'erede, che deve adempiere alla volontà del testatore. Un rifiuto testamentario è fatto a causa della proprietà trasferita. La proprietà trasferita all'erede sulla base di un rifiuto testamentario, dopo l'esecuzione del testamento del testatore, passa all'erede in ordine di eredità.

Se il legatario non ha mai utilizzato il diritto a lui concesso di ricevere un rifiuto testamentario (è morto dopo l'apertura dell'eredità), allora questo diritto non passa a nessuno e termina (a meno che un altro legatario non sia sub-nominato al legatario). Il diritto a ricevere un rifiuto testamentario è valido per 3 anni dalla data di apertura dell'eredità. È durante questo periodo che il legatario ha il diritto di esercitare questo diritto e ha il diritto di utilizzare questo diritto per tutta la vita. Trascorsi 3 anni dall'ottenimento del diritto al rifiuto testamentario, il diritto al rifiuto testamentario cessa. Il legatario(i) ha il diritto di esigere il diritto di eseguire un rifiuto testamentario.

Oggetto di un testamento può esserci un trasferimento al legatario della proprietà, del possesso sulla base di un altro diritto di proprietà o dell'uso di una cosa che fa parte dell'eredità. Quando un erede è gravato da un legato, viene determinata la sequenza di adempimento degli obblighi da parte dell'erede. In primo luogo, l'erede deve saldare tutti i debiti in relazione a questa proprietà, e poi i suoi obblighi in base a un rifiuto testamentario, dopo di che ha il diritto di utilizzare la proprietà per i propri scopi sulla base dei diritti di eredità (se rimane qualcosa di questa proprietà). Se è necessario l'erede incaricato dell'esecuzione dell'eredità, vengono pagati prima i debiti su questa proprietà, quindi viene riservata la quota obbligatoria e quindi viene eseguita l'eredità.

24. Deposito testamentario

Un'assegnazione testamentaria è un tipo di disposizioni testamentarie speciali. L'essenza di un testamento consiste nel fatto che il testatore nel testamento può imporre obblighi di vario genere, di natura patrimoniale o non, non solo all'erede, come previsto nel rifiuto testamentario, ma anche ad altro soggetto che deve e può far fronte alla obbligo a lui imposto.

Il diritto di eseguire un testamento disporre di tutti i soggetti interessati all'esecuzione del deposito testamentario (eredi, enti pubblici, ecc.). Salvo diversa disposizione testamentaria, tale diritto si esercita in sede giudiziaria. Un incarico testamentario è diverso da una rinuncia testamentaria secondo i seguenti criteri:

1) il deposito testamentario è effettuato secondo uno scopo generalmente utile, e può non essere di natura patrimoniale;

2) come in un legato in un deposito testamentario, non esiste una persona specifica (concreta) che abbia il diritto di chiedere l'esecuzione di un deposito testamentario.

Un deposito testamentario viene effettuato dalla proprietà fornita dal testatore. In primo luogo si effettuano conciliazioni con i creditori per i debiti di tale immobile, quindi si riserva la quota obbligatoria (se l'esecuzione della cessione testamentaria è affidata all'erede necessario), dopodiché la cessione testamentaria viene eseguita tramite tale proprietà. Il testatore, a norma di legge, può lasciare i suoi animali alle cure di persone da lui indicate, nonché esercitare su di essi la vigilanza e la cura necessarie. La supervisione o la cura improprie degli animali possono servire come base per le organizzazioni pubbliche per rivolgersi al tribunale con una dichiarazione sulla possibilità di porre fine alla deposizione testamentaria e trasferire gli animali alle loro cure insieme ai mezzi destinati al loro mantenimento. Se un deposito testamentario è di natura patrimoniale, si applicano le regole previste per il rifiuto testamentario.

La legge stabilisce casi di trasferimento ad altri eredi dell'obbligo di adempiere sia al rifiuto testamentario che all'incarico testamentario. Se, per coincidenza di circostanze, la quota dell'erede che avrebbe dovuto eseguire il rifiuto testamentario o la cessione testamentaria passa ad altri eredi, questi ultimi sono obbligati ad eseguire la disposizione testamentaria del testatore. Tale disposizione è valida se non diversamente previsto dal testamento. Esistono differenze nell'esecuzione di un rifiuto testamentario e nell'ipoteca testamentaria da parte di altri eredi. Il diritto a ricevere un rifiuto testamentario non è possibile per trasmissione ereditaria, ma solo per subappalto diretto fornito dal testatore. A sua volta, un incarico testamentario può essere trasferito in ordine di eredità.

25. Eredi per legge e procedura per chiamarli in eredità

La legge stabilisce le linee di successione secondo la legge, in base alla parentela con il testatore.

La legge stabilisce sette code in ordine di successione:

1) gli eredi di primo grado sono per legge i figli, il coniuge ei genitori del testatore, nonché i nipoti ei discendenti del testatore per diritto di rappresentanza;

2) eredi di secondo grado sono fratelli e sorelle pieni e fratellastri del testatore, del nonno e della nonna sia da parte del padre che da parte della madre, nonché le persone di diritto di rappresentanza;

3) gli eredi del terzo grado sono fratelli e sorelle pieni e fratellastri dei genitori del testatore (zii e zie del testatore);

4) gli eredi del quarto stadio sono i bisnonni e le bisnonne del testatore;

5) eredi del quinto stadio sono i figli dei nipoti del testatore (cugini e nipoti) e fratelli dei suoi nonni (cugini nonni);

6) eredi del sesto ordine sono i figli delle cugine e delle nipoti del testatore (pronipoti e pronipoti), i figli dei suoi cugini (cugini e nipoti) e i figli dei suoi pronipoti -nonni (cugini e zie);

7) gli eredi del settimo ordine sono figliastri, figliastre, patrigno e matrigna del testatore.

I figli dopo la madre ereditano comunque, e dopo il padre solo se il matrimonio è stato registrato, o quando è accertata la paternità in tribunale, o in un matrimonio equivalente a quello registrato (matrimonio religioso). Se il matrimonio non è stato registrato, il padre non può ereditare dopo i figli. Inoltre, in ordine di eredità, vengono chiamati i nonni da parte di madre.

I figli adottati ereditano su base comune con i propri figli, ma perdono il diritto di ereditare la proprietà dei loro genitori "biologici". I figli adottati dopo la morte dei genitori hanno il diritto di ereditare tutti i beni loro spettanti.

Il coniuge superstite ha diritto all'ereditarietà in presenza di matrimonio registrato, altrimenti non è riconosciuto erede. Se il matrimonio è sciolto prima della morte di uno dei coniugi, il coniuge superstite non ha diritto all'eredità. Il matrimonio è sciolto dalla data della corrispondente iscrizione negli atti di stato civile o dal momento in cui la decisione del tribunale entra in vigore. Se il matrimonio è stato contratto da persona giuridicamente incapace, viene riconosciuto nullo e decade il diritto all'ereditarietà. I conviventi non ereditano i reciproci beni, se non diversamente stabilito da un tribunale.

I genitori privati ​​della potestà genitoriale non hanno diritto all'eredità, a meno che tale diritto non sia ripristinato prima dell'apertura dell'eredità. Gli eredi riconosciuti indegni dal tribunale non possono ereditare.

26. Eredità per rappresentanza

La quota dell'erede morto prima dell'apertura dell'eredità o contestualmente al testatore, a norma di legge, passa per diritto di rappresentanza ai rispettivi discendenti nei casi di eredità primo, secondo e terzo ordine ereditario, stabilito dal codice civile della Federazione Russa. Il diritto di rappresentanza è equamente diviso tra gli eredi.

Non posso ereditare per diritto di rappresentanza, un discendente di un erede di diritto, che è privato dell'eredità dal testatore. Privare un erede di un'eredità è diritto del testatore. Quando priva il diritto di eredità di qualsiasi erede, il testatore non deve motivare la sua decisione.

Non ereditareper diritto di rappresentanza, i discendenti di un erede morto prima dell'apertura dell'eredità o contemporaneamente al testatore e che non avrebbe avuto diritto all'eredità.

Non posso ereditare né per legge né per volontà, i cittadini che, con atti deliberati ed illeciti diretti contro il testatore, alcuno dei suoi eredi o contro l'esecuzione dell'ultima volontà del testatore, espressa nel testamento, abbiano contribuito o cercato di promuovere la convocazione di stessi o altri ad ereditare, o contribuito o cercato di contribuire all'aumento della quota di eredità spettante a loro o ad altri, se tali circostanze sono confermate in giudizio. Su richiesta degli interessati, l'erede può anche essere privato del diritto all'ereditarietà in sede giudiziale, qualora sia riconosciuta la sua dolosa sottrazione all'adempimento degli obblighi di legge a sostegno del testatore. Le regole di cui sopra si applicano anche agli aventi diritto alla quota di successione obbligatoria.

Eredita per rappresentazione solo gli eredi fino alla terza linea di successione possono. Dopo la terza fase, l'eredità per diritto di rappresentanza non è prevista. Solo i nipoti del testatore ei loro discendenti, nipoti e nipoti del testatore, cugini e sorelle del testatore possono ereditare per diritto di rappresentanza. Quei nipoti, nipoti, cugini e sorelle che sono figli di eredi indegni o privati ​​del diritto di successione non hanno diritto di ereditare per diritto di rappresentanza. È possibile che gli eredi siano stati diseredati dal testamento redatto e che i loro discendenti non abbiano accettato l'eredità, poiché non ne avevano il diritto. Se questo testamento viene dichiarato nullo, gli eredi privati ​​riceveranno il diritto di ereditare per diritto di rappresentanza. L'eredità sarà divisa in base agli eredi appena comparsi.

In caso di eredità per diritto di rappresentanza, una quota di eredità obbligatoria non viene trasferita, poiché la sua ricezione è indissolubilmente legata alla personalità degli eredi, la cui cerchia è rigorosamente definita dalle norme di legge.

27. Partecipazione obbligatoria all'eredità

Quando si divide un'eredità tra eredi, indipendentemente dalla base dell'eredità (per volontà o per legge), eredità obbligatoria. La quota obbligatoria assegnata dal codice civile della Federazione Russa è di natura socialmente protettiva. Nonostante la libertà di volontà, lo stato prevede restrizioni per la sicurezza sociale di una certa cerchia di persone.

Solo una determinata cerchia di eredi può ricevere una quota obbligatoria:

1) minori;

2) bambini disabili;

3) coniuge e genitori disabili;

4) persone a carico disabili. Ai figli minorenni spetta in ogni caso una quota obbligatoria, anche se il figlio viene emancipato o sposato prima del raggiungimento della maggiore età.

Il diritto alla quota ereditaria obbligatoria è soddisfatto con decisione del tribunale, se non era previsto nel testamento, dalla restante parte dei beni ereditari, parte dei beni ereditati, anche se ciò comporta una riduzione dei diritti di altri eredi per legge o per testamento di questa parte del patrimonio. Se la parte non testata della proprietà non è sufficiente per esercitare il diritto alla quota obbligatoria, viene presa in considerazione la proprietà lasciata in eredità. Inoltre, se tutto il patrimonio è stato lasciato in eredità tramite testamento e non è prevista la quota obbligatoria per gli eredi, l'esecuzione del testamento viene sospesa per l'assegnazione della quota obbligatoria. L'entità della quota obbligatoria è stabilita dallo Stato - almeno la metà della quota che sarebbe loro dovuta in caso di eredità in base alla legge, ovvero è stato stabilito un importo inferiore al quale non può essere assegnato all'erede. La quota obbligatoria può essere maggiore a discrezione del testatore. In base alle disposizioni contenute nella legge, il diritto a ricevere una quota obbligatoria non può essere trasferito agli eredi. Non è ammesso il rifiuto della quota obbligatoria dell'erede.

Nel determinare la quota obbligatoria dell'eredità, è necessario tenere conto di tutti gli eredi che sarebbero coinvolti nell'eredità per legge, ad eccezione di quegli eredi che non potrebbero essere coinvolti nell'eredità (eredi inappropriati). La cerchia degli eredi cui spetta la quota obbligatoria è determinata al momento della morte del testatore e non al momento della redazione del testamento.

Allo stato attuale, altri eredi possono impugnare in giudizio i motivi per ottenere la quota obbligatoria. Il tribunale può privare la quota obbligatoria dell'erede, tenuto conto del suo stato patrimoniale, se il patrimonio che gli spetta come quota obbligatoria è necessario per la vita di un altro erede o è fonte di ottenimento di mezzi di sussistenza.

28. Eredità da persone a carico disabili del testatore

Eredità da persone a carico disabili classificato come gruppo separato dalla legge. Ciò è dovuto alla presenza di un soggetto speciale dei rapporti giuridici emergenti (tra i disabili a carico e il testatore). Queste persone sono chiamate ad ereditare se il giorno dell'apertura dell'eredità sono invalide e convivono con il defunto non meno di un anno prima della sua morte.

Disabilitato vengono riconosciute le persone che hanno raggiunto l'età pensionabile (donne 55 anni, uomini 60 anni); persone con disabilità dei gruppi I, II, III, compresi i bambini con disabilità, le persone di età inferiore ai 16 anni (nonché gli studenti di età inferiore ai 18 anni).

Le persone a carico devono essere mantenute dal defunto e l'assistenza fornita al defunto deve essere l'unica fonte di sostentamento. Allo stesso tempo, le persone a carico possono essere riconosciute come tali se sono state a carico del defunto per almeno un anno prima della sua morte. Tuttavia, questa persona non è obbligata ad essere invalida, può (e deve, per chiamarlo ad ereditare) acquisire tale stato prima dell'apertura dell'eredità. Esiste due categorie di portatori di handicap, che sono chiamati ad ereditare:

1) cittadini inabili al lavoro entro il giorno dell'apertura dell'eredità, che non rientrano nella cerchia degli eredi, che sono a carico del defunto per almeno un anno prima della sua morte, indipendentemente dal fatto che convivano o meno con lui ;

2) i cittadini che non sono inseriti nella cerchia degli eredi, ma che entro il giorno dell'apertura dell'eredità sono invalidi e sono a carico del testatore da almeno un anno e convivono con lui.

Queste categorie differiscono in quanto se non ci sono eredi per legge, vengono assegnate le persone a carico disabili ottava linea di eredi e sono chiamati ad ereditare. Ciò è dovuto al periodo di convivenza dei portatori di handicap a carico e del defunto.

Essere chiamati ad ereditare come linea autonoma di eredi di disabili a carico Sono necessari 3 elementi:

1) la persona al momento dell'apertura dell'eredità deve avere la qualità di persona disabile;

2) la persona deve essere a carico del defunto, ovvero i fondi forniti dal defunto devono essere la principale fonte di sostentamento;

3) la persona deve convivere con il defunto per almeno un anno prima della morte.

L'assenza di almeno uno degli elementi costituisce la base per rifiutare di chiamare in eredità per legge un disabile a carico. Nel caso in cui una persona disabile sia erede sia per diritto di rappresentanza che per legge, la questione si risolve attraverso l'interpretazione della legge. Sulla base dell'analisi delle norme del codice civile, sembra che il dipendente debba ereditare su una base a sua discrezione, altrimenti vengono violati i principi del diritto successorio (il principio di tutela degli interessi degli eredi).

29. Eredità dei beni pignorati

Caratteristica proprietà estratta è questo tutte le proprietà devono essere trasferite allo Stato per diritto di proprietà. La proprietà può essere trasferita allo Stato sia sulla base della legge che sulla base di un testamento. Sul diritto di proprietà, la proprietà non può essere trasferita ai soggetti della Federazione Russa e ai comuni sulla base della legge, ma solo sulla base di un testamento. Sul diritto di proprietà, la proprietà può essere trasferita ai soggetti della Federazione Russa e ai comuni solo se esiste un ordine della Federazione Russa.

Analizzando la legislazione russa, si segnala che la possibilità di trasferire proprietà allo Stato (acquisendo lo status di proprietà pignorata) si riduce a zero stabilendo l'ordine di successione (sette code).

Tuttavia, nonostante ci siano eredi in ordine di priorità, la proprietà può ancora essere trasferita in escheat allo stato. Questa situazione è possibile se il testatore ha indicato direttamente che la proprietà diventa proprietà dello Stato o gli eredi sono riconosciuti come eredi indegni da una decisione giudiziaria valida. Inoltre, gli eredi possono, in ordine di priorità, rinunciare all'eredità senza specificare a chi deve andare. Tuttavia, se gli eredi rinunciano all'eredità in favore di un altro erede, allora al fine di acquisire lo stato di proprietà pignorata e di trasferire tale proprietà in proprietà, il rifiuto dell'erede a cui dovrebbe appartenere per diritto di rinuncia all'eredità è necessario.

Sono risolte tutte le controversie relative al riconoscimento dei beni ereditari come scagionati in tutto o in parte giudizialmente. Da un lato, gli eredi si fanno avanti chiedendo che i beni siano riconosciuti come eredi soggetti a eredità per legge o per testamento, e dall'altro, gli organi statali sostengono l'escheat dei beni ereditati nell'interesse dello stato. In questo modo, la proprietà è riconosciuta come pignorata e in tal caso diventa proprietà della Federazione Russa se:

1) non ci sono eredi per legge, per testamento;

2) nessuno degli eredi ha accettato l'eredità o vi ha rinunciato, senza specificare in favore di chi rinuncia;

3) l'erede ha rinunciato all'eredità in favore dello Stato;

4) tutti gli eredi sono privati ​​del diritto ereditario;

5) tutti i beni sono lasciati in eredità allo Stato;

6) solo una parte del patrimonio è stata lasciata in eredità, e non ci sono eredi legali per l'eredità di un'altra parte del patrimonio; di conseguenza, il resto della proprietà passa allo stato come proprietà pignorata.

L'accertamento e la vendita dei beni trasferiti allo Stato è di competenza delle autorità fiscali.

30. Disposizioni generali per l'accettazione di un'eredità

Dopo la morte del testatore, gli eredi possono procedere accettare l'eredità. Tuttavia, l'eredità dopo la morte non si ottiene immediatamente. Il proprietario dell'immobile è deceduto e non è oggetto di alcun rapporto giuridico. Gli eredi acquisivano solo il diritto di accettare l'eredità, ma non il diritto di ereditare. Nella letteratura giuridica viene chiamata la proprietà ereditata in questa situazione mentendo fino al momento in cui gli eredi acquistano i loro diritti sul diritto ereditario, cioè, non appartiene né agli eredi, né al testatore, né allo stato.

Per acquisire un'eredità, l'erede deve accettarla. Se non ci sono eredi a norma di legge o per testamento, o gli eredi sono privati ​​della loro eredità, o sono riconosciuti come eredi indegni, la proprietà passa alla proprietà dello Stato.

Il diritto di accettare un'eredità è soggettivo e prevede il diritto di scegliere l'erede per accettare il patrimonio ereditato o di rifiutarlo a favore di altro o senza specificarlo. Per accettare l'eredità, l'erede deve esprimere il desiderio di farlo. Per fare ciò, nel luogo di apertura dell'eredità, l'erede presenta una domanda di accettazione dell'eredità o una domanda per il rilascio di un certificato del diritto di eredità a un notaio o un funzionario autorizzato a rilasciare certificati notarili. Per accettare un'eredità, non è necessario ricevere due documenti, è sufficiente riceverne uno, poiché sono equivalenti in forza di legge. La domanda di accettazione dell'eredità o di rilascio di un certificato per il diritto all'eredità viene presentata esattamente nel luogo in cui è stata aperta l'eredità, nonostante l'erede viva altrove.

L'accettazione di un'eredità può essere effettuata anche mediante il compimento di atti conclusivi, ovvero l'erede, con il suo comportamento e le sue azioni, rende chiaro che il fatto di accettazione dell'eredità è stato compiuto. In questo caso, non è necessario scrivere una domanda a un notaio.

La legge prevede anche termini di accettazione dell'eredità - 6 mesi. Questo termine è processuale, cioè, se manca, è possibile ripristinarlo in tribunale.

Descrivendo l'accettazione di un'eredità dal punto di vista giuridico, si può dire che si tratta di un'operazione unilaterale con effetto retroattivo, che si caratterizza per proprietà quali incondizionalità, incondizionalità, indistruttibilità, e deve essere completata entro i termini previsti dalla legge . L'accettazione di un'eredità è in ogni caso un'operazione unilaterale, indipendentemente dai motivi di accettazione per legge o per volontà.

L'erede ha il diritto di accettare o meno l'eredità. L'accettazione di un'eredità con riserva o con una condizione non è consentita dalla legge, poiché queste condizioni e riserve potrebbero non verificarsi quando l'eredità viene aperta e sorgerà la questione della proprietà dell'eredità.

31. Modalità e termini per l'accettazione di un'eredità

L'eredità può essere accettata in due modi:

1) presentare domanda per il rilascio di un certificato del diritto di ereditare o accettare un'eredità a un notaio o un funzionario autorizzato a compiere atti notarili (ad esempio, il capo del governo locale nell'estremo nord), nel luogo di apertura di l'eredità;

2) mediante il compimento di atti conclusivi, ossia atti volti all'effettiva costituzione dei diritti successori.

Questi metodi di accettazione dell'eredità sono i motivi per l'emergere dei diritti di proprietà. Per ottenere un certificato per il diritto di ereditare o il diritto di accettare un'eredità, l'erede deve rivolgersi a un notaio o altro funzionario autorizzato a compiere atti notarili. La domanda può essere presentata personalmente dall'erede, per posta, con l'aiuto di un rappresentante. Se l'erede non è in grado di presentare personalmente la domanda, la domanda deve essere firmata dall'erede e questa firma deve essere certificata da un notaio. Quando si presenta una domanda da parte dell'erede di persona, non è richiesta la firma e l'autenticazione. Se gli eredi si rivolgono al tribunale per ottenere il diritto ad accettare l'eredità o un certificato del diritto all'eredità, gli atti della persona non sono motivo di rifiuto di trasferire l'eredità e il termine non si considera mancato.

L'accettazione di un'eredità è possibile tramite un rappresentante. I poteri del rappresentante devono essere attestati da una procura stipulata a norma di legge. La procura deve prevedere il diritto di accettare l'eredità per conto dell'erede. Non è necessario accettare l'eredità da parte del legale rappresentante della procura. L'accettazione di un'eredità da parte di un erede non costituisce una base per l'accettazione di un'eredità da parte di altri eredi. giovanile invecchiato da 14 a 16 anni hanno il diritto di accettare un'eredità con il consenso dei genitori. Le persone incapaci accettano l'eredità con il permesso dei loro amministratori.

Un altro modo di accettare un'eredità può essere espresso nel fatto che l'erede utilizza effettivamente la proprietà ereditata, confermando così di aver accettato l'eredità e di trattarla come proprietà. Ad esempio, durante il periodo di accettazione dell'eredità, l'erede continua a pagare le bollette di un appartamento e altre cose. Con ciò l'erede conferma il fatto di accettare l'intera eredità dovuta.

Tutte le azioni di cui sopra devono essere completate dall'erede entro il termine prescritto - 6 mesi. Il termine per accettare un'eredità può essere prorogato al di fuori del procedimento giudiziario se vi è il consenso di tutti gli eredi. I motivi per ripristinare il termine per l'accettazione dell'eredità non possono essere: l'occultamento da parte di uno degli eredi di informazioni su altri eredi al momento dell'accettazione dell'eredità, l'impiego dell'erede e la mancanza di mezzi materiali per arrivare al luogo di apertura dell'eredità, ecc. Quando un tale erede entra in diritti di eredità, tutti i documenti ricevuti in precedenza vengono cancellati.

32. Trasferimento del diritto di eredità (trasmissione ereditaria)

Quando si apre un'eredità, gli eredi hanno il diritto di ereditare. Poiché questa norma è di natura dispositivo, l'erede può accettare di accettare l'eredità, o può rifiutare di accettare l'eredità.

In pratica ci sono casi in cui l'erede, non avendo il tempo di accettare l'eredità, muore. L'eredità, che doveva passare all'erede defunto, passa in ordine di eredità ai suoi eredi secondo la legge. Allo stesso tempo, non importa su quale base la proprietà ereditaria fosse dovuta all'erede defunto, sulla base della legge o secondo il testamento. Questo trasferimento di eredità viene chiamato trasmissione ereditaria. Viene chiamata una persona che non ha avuto il tempo di accettare l'eredità trasmettitore, ed è chiamato colui al quale l'eredità passa per trasmissione ereditaria trasmettitore. Se il trasmettitore ha lasciato in eredità tutta la sua proprietà, la proprietà che è passata per trasmissione ereditaria viene ereditata in base alla legge. Se nel testamento del trasmittente è stata inserita la seguente iscrizione: "Tutti i miei beni saranno ereditati dal tal dei tali", allora il patrimonio che è passato per trasmissione ereditaria viene trasferito al trasmittente sulla base del testamento . Allo stesso tempo, l'eredità accettata nell'ordine della trasmissione ereditaria non è inclusa nell'eredità e, pertanto, le pretese del creditore per i debiti del trasmettitore non possono applicarsi a questa proprietà. Questo fatto è una caratteristica dell'eredità nell'ordine della trasmissione ereditaria. Da quanto precede, ne consegue che lo Stato ha adottato tutte le misure per garantire la garanzia di eredità sancita dalla costituzione della Federazione Russa.

Il diritto di accettare un'eredità tutti gli eredi del trasmettitore possiedono per legge, se al momento della morte del trasmettitore non vi era testamento, prevedendo il trasferimento dell'intera eredità ad uno degli eredi. Quando si eredita sulla base della trasmissione ereditaria, è necessario prestare attenzione termine di accettazione dell'eredità. Sarà comunque inferiore a 6 mesi, ma non inferiore a 3 mesi. Se si verifica una situazione del genere e il periodo per accettare un'eredità nell'ordine della trasmissione ereditaria è inferiore a 3 mesi, il periodo viene automaticamente determinato in 3 mesi e inizia a decorrere dalla data di morte del testatore. Per stabilire questo periodo non c'è bisogno di andare in tribunale, questa disposizione è sancita dalla legge.

Il termine per l'accettazione di un'eredità nell'ordine della trasmissione ereditaria è procedurale e può essere ripristinato adire il tribunale se il tribunale ritiene valido il motivo del mancato rispetto del termine.

33. Registrazione dei diritti di successione

La legge non stabilisce l'obbligo dell'erede rivendicare la tua eredità, gli viene data l'opportunità con le sue azioni concrete (conclusive) di approvare il fatto di accettazione dell'eredità. Tuttavia, in pratica ci sono casi che richiedono la conferma documentale del diritto ad accettare l'eredità. Questa esigenza si pone in molte situazioni: il diritto di utilizzare un conto bancario, il diritto di utilizzare un'auto, altri beni mobili, nonché altri beni che fanno parte dell'eredità. Tuttavia, la registrazione dei loro diritti di eredi gioca un ruolo importante non solo nell'assicurare che questo erede abbia davvero il diritto di disporre della proprietà, ma anche nei casi in cui è necessario stabilire l'importo dei dazi e delle tasse riscossi, al momento del rimborso delle spese relative alla tutela dell'eredità e alla sua gestione, la possibilità di pagamento di compenso al curatore. La registrazione dei diritti di successione è importante anche in presenza di creditori e debitori del testatore, i quali hanno bisogno di sapere a chi è passato l'immobile, a chi presentare domanda ea chi rimborsare il debito.

Il documento attestante il diritto di successione è certificato di eredità. In tale evenienza, l'erede si rivolge ad un notaio o altra persona autorizzata a compiere atti notarili (consoli, capi di comune, se in questo comune non è presente un notaio) per ottenere un certificato del diritto all'eredità. Prima di ricevere un certificato, l'erede deve dimostrare a un notaio o altra persona autorizzata che ha il diritto di ereditare presentando un certificato di matrimonio, certificato di nascita, estratto dell'anagrafe, certificato di morte, ecc.

Ottenere un certificato di eredità è un diritto dell'erede, quindi la legge non installato termine per ottenere il certificato. Un certificato del diritto ereditario può essere rilasciato anche prima della fine del semestre, se è noto in modo attendibile che non ci sono altri eredi, non ci sono anche eredi obbligati o tutti i beni sono stati lasciati in eredità a un solo erede, l'eredità è stata accettata da tutti gli eredi esistenti. Il diritto all'ottenimento del certificato spetta anche all'Agenzia delle Entrate, cui è affidato il compito di valutare e vendere i beni pignorati che trasferiscono la proprietà allo Stato.

In presenza di un discutibile rapporto giuridico relativo all'eredità, l'assenza di un certificato del diritto ereditario non costituisce una base per rifiutare di accettare una dichiarazione di pretesa. Il certificato del diritto di eredità può essere dichiarato nullo in un procedimento giudiziario quando gli interessati ricorrono al tribunale.

34. Attestazione di diritto all'eredità

Per confermare dall'erede i suoi diritti sulla proprietà che gli è passata per diritto ereditario, deve ottenere un certificato del diritto all'eredità.

Certificato di eredità deve essere espressa per iscritto, certificata da un notaio o da altra persona autorizzata a compiere atti notarili. Il certificato di eredità perde valore legale per mancata sottoscrizione da parte di un notaio o di altra persona autorizzata.

fondazione per il rilascio da parte di un notaio o altro funzionario di un certificato del diritto di successione è il deposito di una domanda da parte dell'erede. La domanda deve essere presentata anche per iscritto.

Un notaio o altra persona autorizzata rilascia un certificato del diritto ereditario solo per i beni esistenti al momento dell'apertura dell'eredità. Nel caso in cui sia stato precedentemente rilasciato un certificato del diritto di ereditare qualsiasi proprietà, e al momento della domanda sia necessario un certificato per altri beni ereditati, il notaio ha il diritto di rilasciare un ulteriore certificato del diritto di ereditare. Un notaio può rilasciare un certificato del diritto di eredità sia a ciascun erede individualmente, sia un certificato per tutti, sia per una proprietà specifica separata, sia per tutta la proprietà nel suo insieme. Al momento del rilascio di un certificato, un notaio verifica il fatto della morte del testatore, la presenza di un testamento, la composizione e l'ubicazione della proprietà ereditaria, la cerchia delle persone aventi diritto a una quota di eredità obbligatoria.

Un certificato del diritto ereditario può essere ottenuto dall'erede o dal suo rappresentante e, su richiesta dell'erede, può essere inviato per posta. L'emissione di un certificato è a pagamento dovere di governo. L'importo del dovere statale è determinato in base all'erede che ha accettato l'eredità, al luogo in cui si trova l'eredità (all'estero o all'interno della Federazione Russa) e ad altre circostanze. Gli eredi minori di età inferiore ai 18 anni, così come gli eredi incapaci, sono comunque esentati dal pagamento della tassa demaniale al momento del rilascio di un certificato del diritto ereditario, indipendentemente dal patrimonio ereditario. Il dazio statale non è inoltre addebitato dalle autorità fiscali e statali per il rilascio di un certificato del diritto di ereditare la Federazione Russa.

I fondamenti della legislazione notarile prevedono le forme di un certificato del diritto ereditario, a seconda della base dell'eredità (per legge e per testamento).

Se ci sono rapporti legali discutibili quando si accetta un'eredità tra gli eredi, un certificato non viene rilasciato da un notaio e la controversia viene risolta in tribunale.

Il rilascio di un certificato del diritto ereditario è sospeso in presenza di un bambino concepito ma non ancora nato.

35. Responsabilità degli eredi per i debiti del testatore

Al momento dell'accettazione dell'eredità, gli eredi possono essere informati che il patrimonio ereditato è gravato da debiti, cioè quando il testatore è un debitore. Pertanto, dopo aver ricevuto la proprietà ereditata, gli eredi devono ripagare eventuali creditori. Ma in pratica, ci sono casi in cui il testatore è un creditore, quindi il diritto di esigere la soddisfazione dei crediti dei creditori passa in ordine di eredità agli eredi.

Gli eredi sono uniti responsabilità solidale sui debiti del testatore, cioè il creditore (creditori) ha il diritto di esigere la soddisfazione dei crediti del creditore da un erede, che a sua volta deve ripagare il creditore. Si precisa che l'erede sarà responsabile delle pretese dei creditori solo nei limiti del patrimonio ereditato. Se la proprietà ereditata di un erede non è sufficiente a soddisfare i crediti dei creditori, allora è coinvolto un altro erede. Dopo l'accordo con i creditori, se la proprietà ereditata è sufficiente, l'erede ha diritto di regresso ad altri eredi, cioè l'erede ha diritto a chiedere il risarcimento delle somme versate, al netto della quota spettante al suo patrimonio. I restanti eredi sono responsabili nei confronti dell'erede che ha regolato con i creditori come debitori condivisi.

Nei casi di acquisto di beni ereditari nell'ordine della trasmissione ereditaria, l'erede è responsabile degli obblighi del testatore che possedeva questo bene. Se padre e figlio muoiono contemporaneamente, cioè sono commoorienti, allora saranno chiamati ad ereditare sia gli eredi del padre che gli eredi del figlio. La proprietà che doveva passare al figlio defunto, che non ha avuto il tempo di accettare l'eredità, passa nell'ordine della trasmissione ereditaria alla moglie del figlio, cioè alla nuora del padre. In questo caso, sarà lei responsabile degli obblighi del padre, ma non del marito, poiché la proprietà è gravata dagli obblighi del testatore originario. Per gli obblighi del marito, la moglie risponde dei beni appartenenti al marito, che le sono passati per eredità.

Per soddisfare le loro pretese, i creditori devono presentare le loro pretese al tribunale dal momento dell'apertura dell'eredità. Il Codice Civile della Federazione Russa stabilisce il periodo durante il quale i creditori possono presentare i loro crediti - durante il termine di prescrizione. Secondo le disposizioni generali del Codice Civile della Federazione Russa, la prescrizione è 3 года, salvo diversa disposizione di atti normativi speciali, e anche tale termine non può essere interrotto, sospeso o ripristinato sia con il consenso di tutti gli eredi, sia in sede giudiziaria. Questa disposizione è dovuta alle norme sancite dal codice civile della Federazione Russa, vale a dire che la sostituzione delle parti di un obbligo non è una base per modificare il termine di prescrizione.

36. Disposizioni generali per la rinuncia all'eredità

Dopo l'apertura dell'eredità, l'erede ha il diritto a ricevere un'eredità. L'erede, a sua discrezione, può farne uso, oppure può rifiutarsi di accettare l'eredità. Se l'erede esprime il desiderio di accettare l'eredità, allora lo ha fatto diritto all'eredità. Se l'erede non vuole accettare l'eredità o vuole rifiutarla, l'opzione è possibile rinuncia all'eredità che comporta la cosiddetta rinuncia all'eredità. La rinuncia può avvenire in due modi:

1) rifiuto di accettare l'eredità a favore di un altro (altro) erede;

2) rifiuto di accettare l'eredità senza indicare i soggetti ai quali l'eredità può essere trasferita a norma di legge.

Il termine per la rinuncia all'eredità è stabilito dal codice civile della Federazione Russa. L'erede che intenda rinunciare all'eredità deve rinunciare allo scadere del termine per l'accettazione dell'eredità. Il termine per l'accettazione dell'eredità è procedurale, e quindi può essere ripristinato in tribunale. Fino alla fine del semestre, l'erede ha il diritto di rifiutare l'eredità. L'erede ha anche il diritto di accettare prima l'eredità, ma deve anche rifiutare prima della scadenza del termine per accettare l'eredità.

La legge stabilisce che se l'erede ha rifiutato di accettare l'eredità o dall'eredità, allora non può restituirla o rifiutare di rifiutare il rifiuto. Questa disposizione è obbligatoria e non può essere modificata dai tribunali. In un procedimento giudiziario, il termine per il rifiuto dell'erede può essere riconosciuto solo come mancato e lui, secondo una decisione del tribunale, può rifiutare l'eredità accettata. La base per l'annullamento del rifiuto non è nemmeno la volontà dell'erede di esprimere un rifiuto a favore di un determinato erede, se ha espresso un rifiuto senza indicare la persona nei confronti del quale il rifiuto può essere opposto ai sensi di legge .

Se un'eredità è dovuta a un erede per più motivi o in parte, l'erede ha il diritto di rifiutare in tutto o in parte la proprietà ereditata, nonché di rifiutare in un modo o nell'altro.

La legge stabilisce le modalità di rinuncia all'eredità:

1) presentando istanza nel luogo di apertura dell'eredità a un notaio o altro funzionario autorizzato a rilasciare certificati del diritto all'eredità;

2) mancato compimento di azioni per l'effettiva accettazione dell'eredità.

Se il rifiuto dell'erede ad accettare l'eredità viene trasmesso tramite un rappresentante o per posta, sul documento è richiesta la firma dell'erede, autenticata. Per la possibilità di trasferire e sottoscrivere l'istanza da parte del rappresentante, a quest'ultimo è stata rilasciata una procura, nella quale è necessario indicare tale autorità. Un rappresentante legale non ha bisogno di una procura per eseguire queste azioni. La domanda di rifiuto ad accettare un'eredità deve essere presentata per iscritto.

37. Tipi di rifiuto di eredità

La rinuncia può avvenire in due modi:

1) rifiuto dell'erede dall'eredità a favore di altra persona;

2) rinuncia all'eredità senza indicare la persona in favore del quale si dà la rinuncia.

La legge prevede il caso in cui l'erede non ha il diritto di rifiutare di accettare l'eredità. La Federazione Russa agisce come questo erede, che non ha il diritto di rifiutare di accettare l'eredità come proprietà pignorata, che è sancita dalle norme del codice civile della Federazione Russa.

Se l'erede ha espresso il desiderio di rinunciare all'eredità, senza determinare la cerchia di eredi a favore della quale desidera rinunciare all'eredità, non sorgono domande sull'azione dell'erede. Una situazione diversa si verifica se l'erede rifiuta a favore di altre persone. L'erede ha diritto di rifiutare in favore di altri eredi che possono essere chiamati ad ereditare secondo le disposizioni di legge. Tali eredi possono essere eredi chiamati per volontà, per legge, in qualsiasi ordine di priorità, nell'ordine della trasmissione ereditaria, ecc. La legge stabilisce una cerchia di persone che non possono essere coinvolte come eredi nell'ordine del rifiuto ereditario dell'eredità: rinuncia di eredità a favore di soggetti non eredi, nei confronti degli eredi privati, nei confronti degli eredi riconosciuti indegni dal tribunale. Il codice civile, inoltre, non ammette il rifiuto in favore dei predetti soggetti: dai beni ereditati per testamento, se tutti i beni del testatore sono lasciati in eredità dall'erede da lui designato; dalla quota obbligatoria dell'eredità; se l'erede ha un erede subassegnato.

Quindi l'erede nessun diritto rifiutare a favore di altro erede o persona dalla quota obbligatoria ereditata. Può rifiutarlo del tutto, ma non a favore di nessuno.

Se l'erede che desidera rinunciare all'eredità è incompetente o persona disabile, allora la rinuncia all'eredità è possibile solo con il consenso dell'autorità di tutela e tutela. La stessa situazione si verifica per quanto riguarda i minori, ad eccezione degli emancipati o coniugati. Quando gli eredi necessari rinunciano all'eredità, cioè alla quota obbligatoria, ciò è possibile solo tenendo conto del fatto che tale atto non lede i diritti e gli interessi legittimi di questa categoria di eredi.

Un erede non può rinunciare a un'eredità accettata a favore di altri eredi, se nel testamento è stato designato un altro erede come testatore. In tal caso, consentire all'erede di rifiutare l'eredità in favore di altri eredi, qualora vi sia un erede sub-nominato, priverebbe di significato l'istituto di sub-incarico.

La legge stabilisce che non è consentito il rifiuto di un'eredità a condizione o con riserva.

38. Incremento delle azioni ereditarie

Un aumento delle quote degli eredi avviene nei casi in cui l'erede (in altre parole, è chiamato "erede scomparso") rinuncia alla proprietà ereditata senza specificare un erede, a cui devono passare tutti i beni ereditati. In tal caso, l'incremento delle quote è effettuato dagli eredi del medesimo testatore, i quali hanno anche lasciato in eredità o ereditato eventuali beni. La cerchia degli eredi, da cui viene effettuato l'incremento della quota ereditaria, è determinata dalla legge. L'incremento delle quote ereditarie è possibile durante l'eredità per qualsiasi motivo, sia sulla base di un testamento sia sulla base di una legge.

In pratica, ci sono casi in cui l'incremento delle quote non avviene. Ad esempio, se tutta la proprietà ereditata dal testatore è passata a uno degli eredi che ha rifiutato la proprietà ereditata o il testamento è stato dichiarato nullo o nullo, la proprietà ereditata sarà distribuita tra gli eredi secondo la legge. In questo caso non ci sarà aumento delle quote, poiché gli eredi legittimi non avevano alcuna quota. Se l'erede per testamento rifiuta di accettare l'eredità a favore di qualsiasi persona, ma il testatore nel testamento determina un erede sub-nominato, anche in questo caso non ci sarà incremento delle quote di eredità. La persona indicata non riceverà una quota di eredità o tutta la proprietà dell'eredità, poiché gli eredi a cui si applica l'aumento delle quote di eredità sono determinati dalla legge, inoltre, il testatore ha già determinato in anticipo la persona a cui la proprietà ereditata può passare nel caso in cui l'erede si rifiuti di ereditare. Se l'erede, per volontà o per legge, ha rifiutato di accettare l'eredità e il testatore non ha altri eredi, la proprietà ereditata come proprietà pignorata diventa proprietà dello Stato.

L'eredità dell'erede decaduto passa agli eredi determinati dalla legge, salvo diversa disposizione, in parti uguali. Se il testatore ha determinato le quote degli eredi nel testamento, la quota dell'erede rifiutato viene distribuita tra gli eredi in proporzione alla loro quota determinata nel testamento. Se una parte della proprietà è stata lasciata in eredità dal testatore a una persona e parte della proprietà è stata distribuita per legge tra gli eredi legali, l'eredità dell'erede caduto secondo il testamento sarà distribuita solo tra gli eredi legali. Se l'erede decaduto è l'erede per legge, anche l'eredità sarà distribuita solo tra gli eredi per legge.

L'incremento della quota ereditaria può essere effettuato a seguito del rifiuto dell'erede (erede scomparso) all'eredità, nel caso in cui il testamento sia dichiarato nullo (irrilevante) per mancata accettazione dell'eredità da parte del erede entro i termini stabiliti dalla legge, l'erede sarà privato del diritto ereditario o sarà riconosciuto come erede indegno.

39. Disposizioni generali per la tutela dell'eredità e la sua gestione

Per quanto riguarda la proprietà ereditaria, può essere effettuato protezione da possibili intrusioni di altre persone, che non hanno diritto a ricevere questa proprietà, da eventuale furto di proprietà, ecc. nell'interesse di eredi, legatari, creditori, nonché dello Stato.

Viene effettuata la protezione della proprietà ereditaria mediante l'applicazione delle misure di tutela dei beni previste dalla legge(inventario, consegna dell'immobile per deposito, gestione fiduciaria dell'immobile, ecc.). La protezione della proprietà ereditaria è effettuata da un notaio nel luogo di apertura dell'eredità, nonché nella posizione della parte rilevante della proprietà ereditaria. L'esecutore testamentario ha altresì diritto alla tutela dell'eredità, se vi è testamento e in esso è indicato l'esecutore testamentario. In questo caso, la tutela dei beni ereditari è esercitata da un notaio, ma previo accordo con l'esecutore testamentario.

È possibile che nel luogo in cui si apre l'eredità non ci sia ufficio notarile. In questo caso, la protezione della proprietà ereditaria sarà svolta dagli organi ufficiali dell'autogoverno locale, nonché dai funzionari delle istituzioni consolari della Federazione Russa, a cui è stato concesso il diritto di compiere atti notarili.

Base per l'azione per la tutela dei beni ereditari è presentare domanda. Hanno diritto di presentare domanda gli eredi, l'esecutore testamentario, i governi locali, le autorità di tutela e amministrazione fiduciaria, nonché altre persone che agiscono nell'interesse della conservazione dei beni ereditari. Misure per la tutela dei beni ereditari

deve essere assunta da un notaio, esecutore testamentario, un funzionario entro tre giorni dalla data di ricezione della domanda. Il periodo durante il quale devono essere adottate misure per la protezione dei beni ereditari è stabilito in 6 mesi, cioè, il termine per accettare l'eredità. Tuttavia, questo termine è di natura processuale e può essere ripristinato se il giudice ritiene valido il motivo dell'omissione. Conformemente a tale disposizione, il termine di protezione dei beni ereditari può essere prorogato fino a 9 mesi. Il termine di protezione dei beni ereditari può essere prorogato anche in caso di rifiuto dell'erede dal patrimonio ereditario accettato.

Il notaio ha il diritto di determinare la composizione del patrimonio presentando richieste a organizzazioni di credito e altre persone giuridiche. Gli enti creditizi e le persone giuridiche sono obbligati a fornire le informazioni in loro possesso. Allo stesso tempo, il principio dei segreti bancari, commerciali, statali e di altro tipo non viene violato. Le informazioni ricevute dal notaio possono essere comunicate solo agli eredi e all'esecutore testamentario. Quando si rivela un segreto, un notaio può essere ritenuto responsabile, come previsto dalle disposizioni del codice civile della Federazione Russa, i Fondamenti della legislazione della Federazione Russa sui notai.

40. Provvedimenti a tutela dell'eredità

Un notaio, un esecutore testamentario, un funzionario dell'autogoverno locale, un funzionario di un'istituzione consolare della Federazione Russa possono adottare misure per proteggere la proprietà ereditaria sulla base di una domanda persone interessate (eredi), l'esecutore testamentario, l'organo di tutela e tutela, i funzionari dell'autogoverno locale, nonché altre persone che agiscono nell'interesse della conservazione dei beni ereditari.

Per adottare misure per proteggere la proprietà ereditata, è necessario descrivere tutta la proprietà ereditata. Un inventario dei beni ereditari viene redatto da un notaio alla presenza di due testimoni. La legge stabilisce categorie di persone che non possono fungere da testimoni: notaio; la persona in favore del quale è redatto il testamento, nonché colui che è chiamato ad ereditare; un cittadino che non ha piena capacità giuridica; analfabeta; persone che non parlano la lingua in cui verrà compilato l'inventario.

Quando si compila un inventario dei beni, possono essere presenti anche eredi e autorità fiscali. Quando si compila un inventario, anche la proprietà può essere valutata previo accordo delle parti. Tuttavia, se i partecipanti non accettano di valutare l'immobile, la valutazione può essere effettuata da qualsiasi persona interessata che abbia partecipato all'inventario dell'immobile, a proprie spese, con l'ausilio di esperti indipendenti.

La valutazione viene effettuata sulla base della legge federale del 29 luglio 1998 n. 135-FZ "Sulle attività di valutazione nella Federazione Russa". La valutazione della proprietà è di grande importanza quando si applicano misure per la protezione della proprietà, poiché quando si deposita la proprietà per la conservazione, è meglio indicare il valore di questa proprietà nel contratto. Di conseguenza, la persona che ha accettato la proprietà per il deposito sarà responsabile della sua sicurezza e risarcirà la perdita in base al valore di mercato della proprietà. La persona che ha avviato la valutazione dell'immobile sostiene personalmente tutte le spese, ma ha il diritto di ripartire le spese tra gli altri eredi in proporzione al valore dell'immobile da lui ricevuto.

I fondi inclusi nella proprietà dell'eredità vengono trasferiti sul conto di deposito del notaio, dove vengono conservati fino all'accettazione dell'eredità da parte degli eredi. Titoli, pietre preziose e altri oggetti di valore sono depositati in una banca, solitamente una banca statale. Tuttavia, tutti i valori possono essere collocati in altri istituti di credito che hanno una posizione significativa. Tra la banca e il notaio viene stipulato un contratto di custodia. Al notaio viene rilasciato un documento attestante l'accettazione degli oggetti di valore della banca. Sulla base del fatto che l'accordo di stoccaggio prevede una remunerazione, la legge stabilisce la possibilità di una remunerazione bancaria, il cui importo è stabilito dal governo della Federazione Russa (3%).

Nel caso in cui il patrimonio ereditario comprenda oggetti vincolati alla circolazione civile, il notaio notifica la presenza di tali oggetti agli organi degli affari interni. In questo caso si sta decidendo il rilascio della licenza da parte degli eredi (ad esempio l'ottenimento di un permesso per il trasporto di armi civili).

41. Gestione fiduciaria dei beni ereditari

Dopo aver determinato la composizione della proprietà ereditata, il notaio adotta misure per preservarla mediante inventario, valutazione, collocamento di valori in banca sulla base di un contratto di custodia, collocamento di fondi in un conto di deposito. La composizione dell'eredità può comprendere beni che richiedono non solo protezione, ma anche gestione. Ad esempio, un'impresa, una quota del capitale (socio) autorizzato di una partnership commerciale o di una società, titoli, diritti esclusivi e altre proprietà.

Fiducia gestione si effettua la proprietà ereditaria notaio in conformità con le norme del codice civile della Federazione Russa a causa della necessità di una gestione permanente della proprietà. Può essere effettuata anche la gestione fiduciaria della proprietà esecutore testamentario, se viene redatto testamento e in esso è indicato direttamente l'esecutore testamentario. La legge prevede anche la possibilità di gestione fiduciaria autorità di tutela o qualsiasi altra persona come prescritto dalla legge.

La gestione fiduciaria dei beni viene effettuata se è impossibile ritirare dalla circolazione i beni ereditari senza gravi conseguenze negative per esso. La legge prevede anche che un notaio possa nominare un fiduciario a sua discrezione. In ogni caso, indipendentemente da chi sia il fiduciario, viene redatto un contratto di gestione del trust.

Ad esempio, se il testatore era un membro della società, i doveri e i diritti del testatore sono assolti dall'erede. Fino all'accettazione dell'eredità, il trustee è l'esecutore testamentario (esecutore testamentario) e in sua assenza il trustee è nominato da un notaio.

L'accordo di gestione fiduciaria è redatto in conformità con le norme del codice civile della Federazione Russa, tenendo conto delle specifiche dell'oggetto dell'accordo. Il contratto fiduciario deve essere concluso per iscritto. La conclusione di questo accordo è la base per entrare nel Registro dello Stato unificato, ovvero questo accordo è soggetto alla registrazione statale obbligatoria. Il mancato rispetto della forma scritta o il mancato rispetto dei requisiti per la registrazione statale comporta nullità del contratto. Va notato che la registrazione statale comporta un cambiamento o la cessazione della proprietà della proprietà. Tuttavia, quando si conclude un contratto di gestione del trust, il diritto di proprietà non viene trasferito al trustee. Il fiduciario compie azioni nell'interesse del fondatore della gestione, nonostante tutte le operazioni siano eseguite per conto del fiduciario. Allo stesso tempo, in tutti i documenti, di fronte al nome del fiduciario, dovrebbe esserci una nota "D.U." Va inoltre notato che un ente statale o un ente del governo municipale non può essere un fiduciario.

42. Risarcimento delle spese causate dalla morte del testatore e spese per la tutela dell'eredità e la gestione della stessa

Con la morte del testatore, gli eredi trasferiscono non solo i diritti e gli obblighi relativi alla proprietà ereditata, ma anche l'obbligo di seppellire il testatore. Le spese causate dalla morte del testatore sono soggette a rimborso.

Rimborso effettuati dal tesoro e per importi che dipendono dallo stato del defunto. Questo potrebbe essere il tesoro federale, il tesoro delle entità costituenti della Federazione Russa, il tesoro dei comuni. L'importo del risarcimento dipende dai meriti del defunto davanti alla Federazione Russa, dalla figura che si trova nello stato, dai motivi della sua morte e altro ancora.

Quando si seppellisce un cittadino deceduto, anche l'organizzazione in cui lavorava il cittadino deceduto sostiene una quota importante dei costi. L'importo dell'assistenza fornita dipenderà anche dalla posizione, dalla posizione ricoperta dal cittadino mentre lavorava in questa organizzazione. L'assistenza ai parenti del cittadino deceduto è fornita anche dai suoi amici, colleghi, compagni. Nonostante l'assistenza fornita da tutte le persone elencate, la maggior parte delle spese è a carico degli eredi. Gli eredi eseguono le esequie del testatore a spese dei fondi o dei beni lasciati dal testatore. Succede anche che il testatore non abbia lasciato nulla dietro, quindi la sepoltura del testatore viene effettuata a spese degli eredi. Tutte le spese connesse alla morte del testatore sono rimborsate a spese dell'eredità nei limiti del suo valore.

I seguenti gruppi di spese sono stabiliti dalla legge:

1) le spese causate dalla malattia terminale del lascito;

2) le spese per il suo degno funerale, comprese le spese necessarie al pagamento del luogo di sepoltura del testatore;

3) le spese per la tutela dell'eredità e la sua gestione, nonché le spese relative all'esecuzione del testamento.

Le spese causate dalla malattia in punto di morte del testatore comprendono le spese per l'assistenza medica, l'acquisto di medicinali e altre spese necessarie per sostenere la vita del testatore. Tuttavia, è necessario tenere conto della morte del testatore. Se il testatore era malato di diabete ed è morto di cancro di qualsiasi organo, l'acquisto di insulina o compresse necessarie per i diabetici non sarà una spesa causata da una malattia terminale. Per poter ricevere un risarcimento per le spese sostenute, è necessario fornire la prova che questi farmaci erano necessari per sostenere la vita di un cittadino.

Alle spese del secondo gruppo sono imposti i seguenti requisiti: devono essere ragionevoli e necessari. Il livello di ragionevolezza e necessità è determinato secondo le consuetudini vigenti nell'area in cui risiedeva il cittadino deceduto.

Il terzo gruppo di spese viene rimborsato a spese della restante proprietà, dopo che sono state effettuate le spese del primo e del secondo gruppo. Le spese per il rimborso dei debiti verso i creditori sono effettuate dopo la produzione di tutte le spese di cui sopra.

43. Beni comuni degli eredi

Se il testatore non indica nel testamento la distribuzione dei beni ereditati o le quote degli eredi non sono determinate, secondo la legge, il bene è di proprietà comune degli eredi, che possono essere coinvolti nell'eredità in quanto sulla base di un testamento e sulla base della legge. Tutta la proprietà ereditata è la proprietà comune condivisa degli eredi coinvolti nell'eredità. Se le quote degli eredi non sono specificate nel testamento, si presume che siano uguali. Questa disposizione del codice civile della Federazione Russa è nuova e non era prevista dal codice civile della RSFSR, sebbene questa disposizione sia sempre stata presa in considerazione.

Alla proprietà comune condivisa degli eredi coinvolti nell'eredità si applicano le disposizioni generali sulla proprietà condivisa comune, tenendo conto delle regole speciali previste dalla sezione "Legge sulle successioni" (parte 3 del codice civile della Federazione Russa). Ad esempio, il diritto di priorità a una cosa indivisibile nella divisione della proprietà, il diritto di priorità a mobili e oggetti domestici ordinari nella divisione della proprietà, nonché il diritto al risarcimento per la sproporzione della proprietà ereditaria ricevuta con l'eredità la quota può essere esercitata entro tre anni dalla data di apertura dell'eredità.

Le disposizioni generali del codice civile della Federazione Russa stabiliscono che la proprietà di due o più persone appartiene a loro. sotto proprietà comune. L'immobile può essere in proprietà comune con la determinazione della quota di ciascuno dei proprietari nel diritto di proprietà, cioè proprietà condivisa. Se le azioni non sono determinate dagli eredi, dal testatore, dalla legge, si presume che siano uguali. Un accordo tra tutti gli eredi di comproprietà può stabilire la procedura per la determinazione e la modifica delle loro quote, in funzione del contributo di ciascuno di essi alla formazione e all'incremento della proprietà comune.

Erede di comproprietà che abbia effettuato a proprie spese, nel rispetto della procedura stabilita, l'uso di beni comuni miglioramenti inseparabili a questa proprietà, ha diritto ad un corrispondente aumento della sua quota nel diritto alla proprietà comune. Miglioramenti separabili i beni comuni, salvo diversa disposizione tra gli eredi della comproprietà, diventano di proprietà dell'erede che li ha prodotti.

Si effettua la dismissione dell'immobile in comproprietà previo accordo di tutti i suoi membri. Un erede in caso di comproprietà ha il diritto, a sua discrezione, di vendere, donare, lasciare in eredità, impegnare la sua quota o altrimenti disporne nel rispetto delle regole previste dal codice civile della Federazione Russa in caso di pagamento alienazione. I frutti, i prodotti ed i proventi dell'uso di beni in comproprietà sono inclusi nel patrimonio comune e distribuiti tra gli eredi che partecipano alla comproprietà in proporzione alle loro quote, salvo diverso accordo tra gli stessi.

44. Divisione dell'eredità: disposizioni generali e tipi

Dopo l'accettazione dell'eredità, se il testatore non ha concordato le quote di ciascun erede, tutti i beni passano agli eredi sulla base del diritto di proprietà comune condivisa. Ogni erede si sforza di raggiungere la certezza nelle relazioni ereditarie per sapere esattamente cosa gli è dovuto e in quale importo. A tal fine prevede il diritto successorio divisione dei beni lasciata dal testatore dopo la sua morte. La divisione dei beni può essere effettuata mediante accordo scritto degli eredi o, in mancanza di accordo tra gli eredi e sussistono diverse controversie su questo rapporto giuridico, in un procedimento giudiziario. L'erede che ha il diritto di destinare la sua quota ereditaria dalla massa totale dei beni ereditati, con il diritto di chiedere l'assegnazione della sua quota in natura o il pagamento da parte di altri eredi di una somma di denaro proporzionata alla sua quota di eredità, può rivolgersi al tribunale.

Se gli eredi hanno concordato da soli la divisione dei beni, devono concludere accordo di divisione della proprietà. La conclusione del presente accordo di eredi è finalizzata all'insorgere, alla modifica o alla cessazione dei diritti e degli obblighi della cerchia degli eredi per legge o per volontà. Sulla base di questa caratteristica, le regole del codice civile della Federazione Russa sulle transazioni, compresi i contratti, si applicano a un accordo sulla divisione della proprietà. L'accordo potrebbe essere bilaterale, e multilaterale transazione, a seconda del numero degli eredi chiamati ad ereditare sia per legge che per testamento.

Un posto speciale è occupato dall'accordo sulla divisione della proprietà associata alla divisione degli immobili. Questo accordo sulla divisione della proprietà è soggetto alla registrazione statale sulla base della legge federale del 21 luglio 1997 n. 122-FZ "Sulla registrazione statale dei diritti immobiliari e delle transazioni con essa". Sulla base di questo accordo, dovrebbero essere apportate modifiche al registro statale unificato. Sulla base del suddetto atto normativo, il rifiuto della registrazione statale può essere impugnato in conformità con le norme del codice di procedura civile della Federazione Russa del 14 novembre 2002 n. 138-FZ (CPC RF). Poiché l'accordo sulla divisione della proprietà è soggetto a registrazione obbligatoria, deve essere redatto per iscritto.

Se non si raggiunge un accordo sulla divisione dei beni tra gli eredi, la divisione dei beni può essere effettuata rivolgendosi al tribunale secondo le modalità del procedimento.

I diritti non patrimoniali che passano per eredità non possono essere proprietà condivisa degli eredi e non possono essere soggetti a divisione.

Se nel testamento il testatore determina le quote di eredità di ciascun erede, queste non possono essere cancellate o modificate in tribunale, poiché in questo caso si presuppone una violazione dei principi del diritto successorio - il principio di tutela degli interessi del testatore e il principio di tener conto della volontà del testatore, sia effettiva che intesa.

45. Tutela degli interessi delle persone nella divisione dell'eredità

Quando si divide la proprietà ereditata, al fine di prevenire abusi da parte degli eredi, lo stato nel codice civile della Federazione Russa prevede norme che tutelino gli interessi delle persone che, a causa della loro condizione, sono indifese e incapaci di difendere i propri diritti in caso di violazione. La legge prevede la tutela degli interessi del nascituro, nonché dei minori, dei cittadini incapaci e parzialmente capaci.

La legge stabilisce che se al momento della divisione dei beni c'è bambino concepito ma non ancora nato, quindi la divisione dell'eredità deve essere posticipata fino alla sua nascita, sia che nasca vivo o morto. Questa norma del codice civile della Federazione Russa prevede le seguenti situazioni: quando un bambino nasce vivo o morto. Se il bambino è nato vivo, la divisione della proprietà ereditata viene effettuata tenendo conto dei suoi interessi.

Quando si divide la proprietà, se uno degli eredi lo è neonato, devono essere notificati i genitori, i genitori adottivi, i tutori del bambino, nonché l'organismo di tutela e tutela. A volte la divisione della proprietà viene effettuata senza tener conto degli interessi del bambino. In questo caso, è riconosciuto nullo un accordo sulla divisione dei beni o una decisione giudiziaria entrata in vigore in materia di divisione dei beni tra gli eredi. Non importa quando viene redatto l'accordo sulla divisione della proprietà: prima o dopo la nascita del bambino. Se è stato redatto senza tener conto dei suoi interessi, è legalmente nullo.

Se sorge una controversia sulla nullità dell'accordo sulla divisione della proprietà per inosservanza dell'interesse del bambino, allora questo fatto deve essere confermato da un valido decisione giudiziaria. Questo problema è oggetto di controversia nel modo di procedimenti di reclamo. Il diritto di agire in difesa degli interessi giuridicamente tutelati del minore ha: le autorità di tutela e tutela, i genitori del minore, i genitori adottivi del minore, il tutore. Nel caso in cui un figlio nasca morto, la divisione dei beni viene effettuata secondo le regole generali.

La legge prevede anche norme volte a tutelare sia i minori già nati, sia i cittadini incapaci o parzialmente capaci. In questo caso i minori sono considerati minori di 18 anni, indipendentemente dal fatto che fossero coniugati o emancipati. Per quanto riguarda le persone incapaci e parzialmente capaci, deve essere presa una decisione del tribunale che le riconosca come tali. Se durante la divisione dei beni ereditati ci sono persone di questa categoria, la legge prevede la partecipazione obbligatoria dei genitori (genitori adottivi), dei tutori, nonché dell'autorità di tutela e tutela. Anche se un cittadino minorenne è sposato o emancipato, la presenza di un'autorità di tutela e tutela è obbligatoria.

46. ​​Diritto prioritario nella divisione dell'eredità

Oltre a tutelare gli interessi di fasce di popolazione socialmente non tutelate, la legge prevede anche diritto di prelazione alcune categorie di persone:

1) il diritto di priorità ad una cosa indivisibile nella divisione dei beni;

2) il diritto di prelazione sugli articoli per la casa ordinari e sugli articoli per la casa nella divisione dei beni.

Indivisibile si riconosce una cosa, la cui divisione è impossibile senza cambiarne lo scopo. Quando si concede un diritto di priorità a una cosa indivisibile, quando si divide la proprietà, la legge distingue tre gruppi di eredi:

1) persone che, unitamente al testatore, avevano diritto di proprietà comune su cosa indivisibile, partecipazione del diritto alla quale fa parte dell'eredità. Questa categoria di eredi ha diritto di priorità ad una cosa indivisibile in ragione della loro quota ereditaria della cosa che era in comune proprietà, indipendentemente dal fatto che la usasse o meno;

2) eredi che hanno utilizzato costantemente una cosa indivisibile che fa parte dell'eredità. Questa categoria di eredi, nel dividere l'eredità, ha diritto prioritario a ricevere tale cosa in ragione della loro quota di eredità rispetto agli eredi che non hanno usufruito di tale cosa e non erano precedentemente partecipanti alla proprietà comune di essa;

3) gli eredi che rivendicano il diritto di prelazione all'abitazione.

La particolarità dell'ultimo gruppo è la cosa indivisibile stessa: un'abitazione (un edificio residenziale, un appartamento, ecc.), La cui divisione è impossibile. In tal caso, gli eredi che abitavano in tale abitazione entro il giorno dell'apertura dell'eredità e non hanno altra abitazione, hanno, sugli altri eredi che non sono proprietari dell'abitazione facente parte dell'eredità, priorità diritto di ricevere questa abitazione in ragione delle loro quote di eredità. Hanno questo diritto di prelazione sugli altri eredi che non sono comproprietari di questa abitazione. Questa categoria di eredi non ha diritto di prelazione nei confronti dei comproprietari dell'abitazione.

Per quanto riguarda il diritto di priorità agli oggetti di arredamento ordinario e agli oggetti per la casa nella divisione della proprietà, va tenuto presente che la questione di quale elemento debba essere incluso negli elementi di arredo della casa è decisa da giudice tenendo conto delle circostanze particolari del caso. È anche praticato applicare le usanze locali per determinare se un determinato articolo è un articolo per la casa. Si precisa che gli oggetti d'antiquariato, così come gli oggetti di valore artistico, storico o altro, non possono in alcun modo essere considerati oggetti per la casa, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso. Per determinare il valore di un bene, il tribunale nomina una perizia.

47. Eredità dei diritti dei partecipanti a società, società e cooperative economiche e contadine

Questo tipo di eredità è oggetto di eredità. Va notato che la possibilità di trasferimento gratuito dei diritti del testatore per eredità dipende dalla forma organizzativa e giuridica della persona giuridica. Le partnership commerciali possono assumere la forma piena collaborazione e collaborazione nella fede.

Le azioni di una società in nome collettivo e di una società in accomandita sono incluse nella proprietà immobiliare. La possibilità di trasferire la quota è determinata dalla decisione dei soci accomandatari. Quando una quota di una società di persone passa per eredità, passa anche il diritto a partecipare agli affari della società. Per prendere parte agli affari della società secondo la loro quota, l'erede deve essere accettato dai soci accomandatari. In caso contrario, i soci accomandatari hanno il diritto di pagare la quota dell'erede e non concedere il diritto di partecipare all'attuazione degli affari della società. Possono diventare eredi di una quota in una società di persone solo i cittadini che hanno la qualifica di imprenditore individuale o le persone giuridiche che non sono organizzazioni senza scopo di lucro. Questa disposizione deriva dalle norme generali del codice civile della Federazione Russa, che affermano che i singoli imprenditori e le organizzazioni commerciali possono partecipare a partnership. Lo status di persona giuridica o di singolo imprenditore deve essere ottenuto da una persona prima dell'apertura dell'eredità, altrimenti non sarà attratto come erede. Non è consentito attirare eredi che abbiano ricevuto lo status dopo l'apertura dell'eredità prima della sua accettazione.

Queste restrizioni riguardanti lo status specifico dell'erede non sono del tutto categoriche. Se tra gli eredi non ci sono singoli imprenditori, organizzazioni commerciali, questa proprietà viene ereditata da tutti gli eredi sulla base della proprietà comune. Tuttavia, la legge non prevede una situazione in cui gli eredi sono la cerchia degli eredi. Ma è consuetudine determinare le quote di ciascun erede secondo la volontà o in base alla legge.

Le società commerciali agiscono nelle seguenti forme:

1) società per azioni;

2) una società a responsabilità limitata;

3) società con responsabilità aggiuntiva.

Le azioni di questa società passano agli eredi. Al momento del passaggio, le azioni sono divise tra tutti gli eredi. La legge può stabilire restrizioni all'accumulo di azioni in una mano. In tale evenienza, la società obbliga l'erede ad alienare le azioni eccedenti. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le azioni del testatore sono liberamente trasferite agli eredi.

Quando si eredita una quota in una cooperativa di produzione, non sorgono particolari domande. Gli eredi possono essere ammessi incondizionatamente in una cooperativa di produzione o percepire un compenso per la loro quota, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo della cooperativa.

48. Eredità dei diritti connessi alla partecipazione a una cooperativa di consumatori

Secondo le disposizioni generali del codice civile della Federazione Russa, una cooperativa di produzione è organizzazione commerciale. La differenza tra una cooperativa di produzione e altre organizzazioni commerciali è lo scopo di creare questa organizzazione. Tutte le organizzazioni commerciali sono create allo scopo di realizzare un profitto, soddisfare i bisogni materiali e di altro tipo dei partecipanti in una cooperativa di produzione.

Cooperativa di produzione - si tratta di un'associazione di volontariato di cittadini e persone giuridiche sulla base dell'adesione al fine di soddisfare le esigenze materiali e di altro tipo dei partecipanti, realizzata unendo i suoi membri con quote di proprietà. In base a quanto sopra, l'eredità può comprendere un contributo di quota di proprietà del testatore, il cui importo è determinato dall'atto costitutivo della cooperativa di produzione. Assegna diverse tipologie di cooperative di produzione: cooperative edilizie, società di consumo, cooperative orticole, cooperative orticole e altri tipi di cooperative. In conformità con le norme del codice civile della Federazione Russa, i membri di una cooperativa di produzione non possono rifiutarsi di accettare un erede come membro di una cooperativa di produzione.

Per determinare i diritti e gli obblighi dei partecipanti alle cooperative di produzione, è anche necessario analizzare le norme della legge della Federazione Russa del 19 giugno 1992 n. 3085-I "Sulla cooperazione dei consumatori (società di consumo, i loro sindacati) nel Federazione Russa." A norma di legge, in caso di decesso di un socio della cooperativa, i suoi eredi possono essere ammessi alla società dei consumi, salvo diversa disposizione statutaria. Questa disposizione della legge è contraria alle disposizioni del codice civile della Federazione Russa. Il codice civile è stato adottato dopo la legge. La norma della legge introduttiva del codice civile della Federazione Russa prevede la possibilità di conflitto tra una legge e l'altra e afferma che altre leggi vengono applicate nella parte che non contraddice il codice civile della Federazione Russa. E, quindi, non è consentito rifiutarsi di accettare eredi come partecipanti ad una cooperativa di produzione di un socio defunto della cooperativa.

Se una quota è ereditata da più eredi contemporaneamente, la decisione su quale degli eredi può essere accettato come membro di una cooperativa di consumatori è determinata in conformità alla legislazione sulle cooperative di consumatori, nonché ai documenti costitutivi delle rispettive cooperative . Se l'erede non vuole entrare a far parte della cooperativa, ha il diritto di chiedere un compenso monetario per la quota di eredità a lui spettante. Le modalità ei termini dell'indennizzo monetario sono determinati anche dalla normativa sulle cooperative di produzione e dagli atti costitutivi della rispettiva cooperativa.

Se esistono rapporti giuridici discutibili tra i soci della cooperativa di produzione e l'erede (eredi), possono essere risolti in tribunale.

La divisione della quota ereditaria viene effettuata in una certa proporzione tra gli eredi, e in caso di beni sproporzionati ricevuti per eredità della quota ereditaria, agli altri eredi deve essere corrisposto un congruo compenso.

49. Eredità dell'impresa

In questo tipo di eredità, una posizione speciale è occupata da oggetto di eredità - un'impresa come complesso immobiliare. Secondo le norme del codice civile della Federazione Russa società - un complesso immobiliare adibito ad attività commerciali.

La struttura dell'impresa come complesso immobiliare comprende tutti i tipi di proprietà, destinati alle sue attività, inclusi appezzamenti di terreno, edifici, strutture, attrezzature, inventario, materie prime, prodotti, diritti di reclamo, debiti, nonché diritti su designazioni che individualmenteranno l'impresa, i suoi prodotti, lavori, servizi e altri diritti esclusivi, salvo diversa disposizione di legge o contrattuale.

Quando si eredita un'impresa come complesso immobiliare, viene stabilito un diritto di priorità per ricevere una quota ereditaria sotto forma di impresa a un erede avente lo status imprenditore individuale, o organizzazione commerciale. Le organizzazioni senza scopo di lucro non possono ereditare un'impresa.

obiettivo principale quando si eredita un'impresa, è svilupparla come un complesso e realizzare un profitto, il che è contrario agli obiettivi di un'organizzazione senza scopo di lucro. Pertanto, l'organizzazione senza scopo di lucro è esclusa dall'elenco degli eredi per legge. Quando tra gli eredi non vi sono singoli imprenditori e nel testamento non è indicata alcuna persona giuridica, l'impresa passa agli eredi in comproprietà comune.

Gli eredi determinano autonomamente le azioni spettanti conclusione di un accordo, se le azioni non sono state specificate nel testamento.

Se gli eredi non raggiungono un accordo, la quota di ciascun erede può essere determinata secondo la legge in un procedimento giudiziario. La legge non disciplina la questione dell'eredità di un'impresa quando è ripartita tra più eredi che hanno diritto di prelazione. In questo caso, l'impresa passa a questa categoria di eredi sulla base del diritto di comproprietà comune e si divide tra loro di conseguenza. Ciascuno degli eredi ha il diritto di destinare la propria quota per l'attuazione dell'indagine e di altre azioni con essa, o per il risarcimento dei costi della quota a lui spettante.

A volte vengono ereditate più imprese contemporaneamente, che sono anche soggette al diritto di prelazione degli eredi con lo status di imprenditore individuale o di persone giuridiche. In questo caso, è possibile suddividere il patrimonio ereditario in modo tale che ogni erede con diritto di prelazione ottenga l'impresa. Se l'attuazione di tale divisione della proprietà è impossibile, tutte le imprese passano agli eredi primari sulla base del diritto di proprietà condivisa comune.

50. Eredità di cose trasferibili limitate

Eredità di cose trasferibili limitate è una novità nel codice civile della Federazione Russa. L'eredità di cose trasferibili limitate è possibile sia sulla base di un testamento che sulla base di una legge. Così, le cose limitate in circolazione possono far parte della massa ereditaria. Per articoli a tiratura limitata includere cose che possono appartenere al testatore sul diritto di proprietà se c'è il permesso per la loro conservazione, uso. Il codice civile della Federazione Russa prevede una serie di oggetti soggetti a restrizioni alla circolazione che possono essere inclusi nella massa ereditaria: armi, sostanze potenti e velenose, sostanze stupefacenti e psicotrope.

Quindi gli eredi, per ricevere una cosa limitata in circolazione civile, devono avere anche un permesso, cioè una licenza. Ad esempio, la legge federale del 13 dicembre 1996 n. 150-FZ "Sulle armi" stabilisce che il diritto alle armi deve essere confermato dalla presenza licenze.

Solo alcuni tipi di armi possono essere posseduti da un cittadino. Le armi di servizio non possono far parte dell'eredità. Inoltre, le armi personalizzate donate come ricompensa non possono far parte dell'eredità. Quest'arma viene restituita dopo la morte della persona a cui è stata assegnata.

Le armi devono essere registrate negli organi degli affari interni del luogo di residenza e per il suo deposito e trasporto deve essere rilasciata una licenza. Un'arma può essere ereditata da un erede che abbia raggiunto la maggiore età, cioè 18 anni, salvo casi di emancipazione e matrimonio. Le sostanze stupefacenti e le sostanze psicotrope comprendono le sostanze di origine sintetica o naturale, i preparati e le piante. Elenco degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope e dei loro precursori in conformità con la legislazione della Federazione Russa, i trattati internazionali. Un atto normativo di natura internazionale è la Convenzione Unica sugli stupefacenti del 30 marzo 1961, riconosciuta dall'URSS nel 1964. La circolazione degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope è soggetta a stretto controllo da parte dello Stato.

Non è richiesto alcun permesso per includere cose trasferibili limitate nella composizione della proprietà ereditaria, è richiesto solo il permesso per l'erede quando accetta questa cosa particolare come eredità.

Al notaio è affidato l'obbligo di adottare misure per la protezione dei beni ereditari. Nel processo di inventario dei beni ereditari si possono trovare cose trasferibili limitate, che vengono trasferite secondo un inventario separato a un rappresentante degli organi degli affari interni. Se è impossibile fare un inventario (rifiuto degli eredi, ci sono ostacoli), il notaio, se ci sono informazioni su queste cose, deve informare anche gli organi degli affari interni.

Se è impossibile accettare queste cose in eredità, la proprietà deve essere alienata entro un anno e i fondi della vendita della proprietà, detratte le spese della sua vendita, sono trasferiti all'erede.

51. Eredità fondiaria

Eredità fondiaria è realizzato in conformità con le norme del Codice Civile della Federazione Russa e del Codice fondiario della Federazione Russa, che a sua volta stabilisce le norme e le regole di eredità in relazione a ciascun tipo di appezzamento di terreno ereditario. Nonostante il codice civile della Federazione Russa stabilisca una procedura generale per l'eredità dei lotti di terreno, i lotti di terreno possono essere trasferiti per diritto di eredità solo nella misura in cui ciò sia sancito dalla legge. Norme speciali per l'eredità di appezzamenti di terreno sono sancite dal Codice fondiario della Federazione Russa. Pertanto, l'applicazione delle norme del Codice del lavoro della Federazione Russa è necessaria per l'eredità, inclusa la divisione di un appezzamento di terreno.

Per accettare un appezzamento di terreno sulla base dell'eredità, non sono necessari permessi aggiuntivi, ad eccezione della concessione del diritto di ereditare. Il codice fondiario della Federazione Russa afferma che ci sono appezzamenti di terreno limitato nella circolazione civile e ritirato dalla circolazione civile. Gli appezzamenti di terreno non possono essere ceduti alla proprietà se hanno lo stato di essere limitati nella circolazione civile o ritirati dalla stessa. In relazione a queste tipologie di appezzamenti di terreno non possono essere effettuate operazioni di vario genere. L'elenco dei terreni ritirati dalla circolazione e limitati nella circolazione civile è indicato nel Codice fondiario della Federazione Russa.

L'eredità può includere la terra, posseduto o sotto il diritto di possesso ereditario a vita. Quando si eredita un appezzamento di terreno o il possesso ereditario a vita di un appezzamento di terreno, anche lo strato di superficie (suolo), i corpi idrici confinati, le foreste e le piante situate all'interno dei confini di questo appezzamento di terreno passano per eredità.

Nonostante il fatto che le norme del codice civile della Federazione Russa stabiliscano una procedura generale per l'eredità di appezzamenti di terreno, il Codice del lavoro della Federazione Russa stabilisce restrizioni in materia di eredità. Cittadini stranieri, apolidi, persone giuridiche straniere non possono possedere appezzamenti di terreno sul diritto di proprietà di alcuni tipi di appezzamenti di terreno, compresi i terreni agricoli.

Se diversi eredi sono chiamati ad ereditare, il terreno passa loro sulla base di proprietà condivisa comune. La divisione del terreno viene effettuata tenendo conto delle dimensioni minime del terreno.

La dimensione minima di un appezzamento di terreno è stabilita dalle leggi delle entità costitutive della Federazione Russa. Per quanto riguarda i lotti di terreno previsti per lotti sussidiari personali e la costruzione di alloggi individuali, le norme sono stabilite da atti normativi delle amministrazioni locali. Se è impossibile dividere un appezzamento di terreno senza perdere lo scopo designato, viene stabilito un diritto di prelazione dell'erede, al quale il terreno passerà in ordine di eredità a spese della quota ereditaria a lui spettante. Se nessuno degli eredi ha il diritto di priorità a ricevere un appezzamento di terreno, il possesso, l'uso e lo smaltimento del terreno è effettuato da tutti gli eredi secondo i termini della proprietà comune condivisa.

52. Eredità di proprietà di un membro di un'economia contadina (fattoria).

Il codice civile prevede che un cittadino ha il diritto di esercitare attività imprenditoriale senza costituire una persona giuridica, ma deve necessariamente registrarsi come imprenditore individuale. Affinché il capo di un'economia contadina (fattoria) possa svolgere le sue attività, non ha bisogno di registrarsi come persona giuridica, riceve lo status di imprenditore individuale dal momento della registrazione statale dell'economia contadina (fattoria) . Tutti i beni dell'azienda agricola appartengono ai soci con diritto di comproprietà, salvo diversa disposizione di legge o contrattuale. Se la quota di un membro dell'economia viene determinata e assegnata, viene alienata in quanto proprietà condivisa comune.

La proprietà ereditaria include solo

la proprietà che apparteneva a un membro dell'economia. Un appezzamento di terreno e mezzi di produzione appartenenti a una fattoria contadina (individuale) non sono soggetti a divisione al ritiro di uno dei suoi membri dalla fattoria. Se l'erede del defunto membro dell'azienda non è un membro dell'azienda, ha diritto a ricevere una quota proporzionale del suo compenso monetario.

Termine per il pagamento del risarcimento determinato d'accordo dell'erede con i membri dell'economia. Se non viene raggiunto un accordo tra l'erede e i membri della famiglia, il periodo è determinato dal tribunale e non deve superare 1 anno. Se la legge o l'accordo non prevedono l'importo della quota dovuta, la quota dell'erede è riconosciuta uguale alle quote degli altri membri dell'economia contadina. Anche l'erede può entrare a far parte della famiglia. Per fare ciò, deve presentare una domanda scritta all'esame di altri membri dell'economia. Solo dopo il loro consenso l'erede ha il diritto di entrare nel nucleo familiare. In questo caso non viene effettuato il risarcimento monetario della quota a lui spettante.

Se più eredi sono chiamati ad ereditare, la quota di eredità del testatore passa a loro nella proprietà comune condivisa.

Se, con la morte del testatore, l'economia contadina cessa di esistere per il fatto che il testatore era l'unico membro, allora l'economia passa in patrimonio comune condiviso degli eredi, il quale, a sua volta, stipulando un patto, può determinare le quote dei beni loro spettanti. Se non è stato raggiunto un accordo, è possibile effettuare la divisione della proprietà giudizialmente. In questo caso, anche la terra è soggetta a divisione. La divisione del lotto di terreno viene effettuata tenendo conto della dimensione minima del lotto stabilita per i lotti dello scopo corrispondente. Se non è possibile dividere l'appezzamento di terreno secondo le norme della legislazione, si stabilisce il diritto di prelazione dell'erede, il quale otterrà l'appezzamento di terreno in ragione della sua quota ereditaria.

53. Eredità degli importi non pagati e dei beni forniti al testatore a condizioni preferenziali

La composizione dell'eredità può comprendere anche somme di denaro che il testatore non ha potuto ricevere durante la sua vita. Nell'ordine di successione gli eredi hanno anche il diritto di esigere il pagamento delle somme non percepite dal testatore. Questa è una delle caratteristiche successione universale. Il diritto all'incasso si riferisce ad un diritto soggettivo trasferibile per successione. Tuttavia, l'eredità di tali diritti viene effettuata secondo regole speciali che prevedono le condizioni di eredità. Il diritto a ricevere gli importi non pagati spetta solo a eredi che vivevano con il defunto, vale a dire, i membri della sua famiglia, così come i suoi persone a carico disabili indipendentemente dal fatto che convivessero o meno con il defunto. Il motivo per cui le somme di denaro non possono essere percepite non è specificamente stabilito dalla legge.

In ordine di successione possono essere ricevuti i seguenti tipi di pagamenti:

1) stipendio e pagamenti equivalenti;

2) pensioni, borse di studio;

3) prestazioni di assicurazione sociale;

4) denaro a titolo di risarcimento del danno arrecato alla vita o alla salute;

5) alimenti.

La legge stabilisce un periodo durante il quale possono essere presentate richieste per il pagamento di queste somme di denaro. Questo periodo differisce dal periodo di accettazione dell'eredità ed è di 4 mesi. Il termine inizia a decorrere dal giorno dell'apertura dell'eredità.

La ricezione di importi non pagati forniti a un cittadino come mezzo di sussistenza da una determinata categoria di persone (familiari di un cittadino deceduto) non costituisce una base per rifiutarsi di pagarli in assenza di tali persone. Indicando tali persone, le norme del codice civile della Federazione Russa stabiliscono un diritto di prelazione a ricevere importi non pagati destinati a un cittadino deceduto. Se nessuno dei soggetti elencati si avvale del diritto di prelazione per ricevere importi non pagati o se viene avanzata tempestivamente una pretesa per il pagamento degli importi non pagati, l'importo corrispondente è incluso nell'eredità ed ereditato da tutti gli eredi su base generale previsto dal codice civile della Federazione Russa.

A volte più eredi hanno il diritto preferenziale di ereditare importi non pagati. Ogni erede che ha convissuto con il cittadino deceduto, nonché un disabile a carico non convivente, ha diritto di priorità a presentare tali pretese. L'importo non corrisposto è versato ai richiedenti che hanno presentato domanda entro i termini previsti dalla legge. L'importo versato va nella comunione dei beni comuni degli eredi ed è ripartito secondo le disposizioni generali per la divisione della proprietà comune in comune.

Termine ultimo per la presentazione dei reclami sul pagamento delle somme dovute al cittadino deceduto, è procedurale e soggetto a ripristino.

54. Disposizioni generali del processo successorio

Se è impossibile risolvere pacificamente le questioni relative ai rapporti giuridici ereditari, gli eredi e i loro rappresentanti ricorrono all'aiuto del tribunale. Attraverso procedimenti giudiziari, possono essere risolti vari tipi di problemi. La risoluzione delle questioni relative ai rapporti giuridici di successione viene effettuata in contenzioso civile.

Il codice di procedura civile della Federazione Russa stabilisce le regole e la procedura per la risoluzione di varie controversie, comprese le controversie relative ai rapporti legali di eredità. Una controversia sui rapporti giuridici di successione può sorgere non solo tra eredi, creditori ed eredi, ma anche derivare da rapporti giuridici pubblici, cioè hanno carattere pubblico. Pertanto, possono sorgere contenziosi sui rapporti giuridici di eredità sorti nell'ordine di azione, procedimenti speciali, nonché procedimenti in casi derivanti da rapporti giuridici pubblici.

Una delle parti nel procedimento giudiziario può essere una persona straniera.

Il giudizio reso dal giudice sarà vincolante per la sua esecuzione. Nel decidere sull'applicazione del tipo di procedimento civile nella risoluzione di una controversia di successione tra le parti, il tribunale procederà da ciò che è una caratteristica di considerare un particolare rapporto giuridico controverso nel campo del diritto successorio. In conformità con le norme del codice civile della Federazione Russa, la prescrizione si applica ai rapporti giuridici ereditari, che, di norma, sono di 3 anni. La legge prevede che altri termini di prescrizione possano essere stabiliti da atti normativi.

La base per avviare un procedimento in un caso derivante da rapporti giuridici di successione è dichiarazione di reclamo (in caso di avvio di una causa), заявление (in caso di avvio di procedimenti speciali o procedimenti derivanti da pubbliche relazioni). La dichiarazione di reclamo e la dichiarazione sono soggette agli stessi requisiti per quanto riguarda la composizione e il contenuto.

Procedimenti di reclamo è possibile se c'è una controversia sul diritto tra gli eredi, così come quando i creditori fanno valere nei confronti degli eredi in relazione ai beni ereditati, è impossibile raggiungere un accordo sulla divisione dei beni, ecc.

produzione speciale possibile, se è necessario stabilire un fatto di rilevanza giuridica. Ad esempio, è necessario stabilire il fatto della paternità per poter ottenere un certificato per il diritto di ereditare e accettare l'eredità.

Procedimenti nelle cause derivanti da pubbliche relazioni legali, è possibile nel caso di adozione di un atto normativo nel campo dei rapporti giuridici di successione da parte di una persona a ciò autorizzata, che violi i diritti di una cerchia indefinita di persone.

55. Soggetti e prove nelle cause derivanti da rapporti di successione

Soggetto nelle cause derivanti da rapporti di successione, determinato in base al tipo di procedimento civile necessario per risolvere la questione nel campo del diritto successorio. In caso di controversia sul diritto, il processo sarà considerato nell'ordine del procedimento.

Secondo le disposizioni del codice di procedura civile della Federazione Russa, le parti nel procedimento sono l'attore e il convenuto. ricorrente- la persona il cui diritto è stato violato, e imputato - una persona responsabile dell'essenza della domanda presentata dall'attore. L'onere della prova in questo caso è a carico dell'attore. L'attore deve provare che il suo diritto soggettivo è stato violato dall'imputato. Tuttavia, se vi sono buone ragioni per ritenere che l'imputato sia in colpa, l'imputato non dovrebbe attendere la prova di altri fatti, poiché il silenzio da parte dell'imputato sarà considerato come accordo con le prove presentate.

Dall'attore possono agire nel procedimento gli eredi, i creditori, il cui diritto sia stato violato.

Dal convenuto possono agire anche gli eredi, nonché le persone a cui è diretta una dichiarazione di pretesa.

In un procedimento speciale, le parti sono richiedente e persona interessata. In questo procedimento, l'onere della prova spetta al ricorrente. Ha bisogno di dimostrare l'esistenza di un fatto che ha un significato giuridico per l'attuazione delle azioni successive, cioè per stabilire il fatto della paternità, è necessaria la testimonianza di testimoni sul fatto che i genitori convivono, è possibile condurre un esame, che è nominato a spese del richiedente.

dal richiedente, di regola, agiscono gli eredi che devono accertare questo o quel fatto.

Parte interessata possono essere uffici dello stato civile (ZAGS), notai, ecc.

I procedimenti nei casi derivanti da rapporti giuridici pubblici hanno il loro caratteristiche distintive:

1) nonostante le parti siano anche il ricorrente e l'interessato, il ricorrente è un cittadino il cui diritto è stato violato o contestato;

2) agisce da interessato il funzionario che ha adottato un atto normativo, mediante il quale è stato violato il diritto soggettivo di cittadino;

3) l'onere della prova grava sull'interessato, anche se il richiedente ha rinunciato alle pretese.

Il funzionario è obbligato a dimostrare che l'atto normativo emesso non viola i diritti dei cittadini, altrimenti sarà dichiarato non valido dal tribunale. Se l'atto normativo non viola i diritti soggettivi dei cittadini, al richiedente viene negato il soddisfacimento dei requisiti indicati. Poiché esiste un principio di pregiudizio nei procedimenti civili, un altro ricorrente non ha il diritto di riapplicare in tribunale con gli stessi requisiti.

56. Diritto successorio negli USA e in Europa

Nella Federazione Russa, nei paesi europei e negli Stati Uniti, la base per il verificarsi della successione ereditaria è l'una o l'altra volere, o legge. Il diritto di successione dell'Europa continentale differisce dal diritto dell'Inghilterra e degli Stati Uniti; in diversi stati degli Stati Uniti, anche il diritto di successione è diverso: in alcuni stati si avvicina alla legge dell'Inghilterra, in altri si avvicina alla legge della Francia, ecc. .

Il concetto stesso di volontà nella Federazione Russa e in altri paesi è lo stesso, ma da allora volere è una transazione unilaterale, la procedura per concludere questa transazione è diversa nei diversi paesi.

Nella Federazione Russa, una volontà può solo essere da una persona. Altri paesi possono testamenti congiunti: in Germania è possibile un testamento congiunto dei coniugi, in Inghilterra e negli USA sono possibili anche testamenti congiunti, e non solo i coniugi, ma anche altre persone, e sono anche possibili volontà reciproche, quando più persone assumono obblighi reciproci.

Allo stesso tempo, in Francia, come nella Federazione Russa, la legge vieta espressamente le volontà congiunte e reciproche.

In alcuni paesi c'è anche accordo di successione, quando il testatore e gli eredi stipulano un accordo sulla proprietà ereditata. Il presente accordo entra in vigore dal momento della firma e non può essere risolto unilateralmente.

Età, Anche l'età da cui un cittadino ha il diritto di fare testamento varia a seconda del paese: di solito ha 18 anni, ma può anche avere 16 anni. In Inghilterra resta la regola che i marinai possono fare testamento a partire dai 14 anni.

Le leggi dei diversi paesi impongono diverse requisiti per il contenuto di un testamento - nella Federazione Russa, attualmente, in un testamento, sono possibili solo ordini riguardanti la proprietà del testatore, in altri paesi è anche possibile effettuare ordini non di proprietà, ad esempio, su nomina di un tutore, su riconoscimento di un figlio illegittimo, ecc.

Moduli di cancellazione in diversi paesi coincidono con le forme previste nella Federazione Russa. In Inghilterra e negli Stati Uniti, un testamento viene automaticamente annullato a causa di un cambiamento dello stato civile, ovvero matrimonio e divorzio.

Prevede anche la normativa europea quota obbligatoria per i membri della famiglia, e questo problema viene risolto in un modo molto diverso. In Francia c'è un concetto condivisione gratuita - questa è la quota a disposizione del proprietario per disposizioni testamentarie e donazioni in vita, il resto del patrimonio è soggetto a distribuzione tra i parenti stretti del testatore (figli e genitori). L'entità della quota gratuita dipende dal numero di figli del testatore: maggiore è il numero dei figli, minore è la dimensione di questa quota, maggiore è la proprietà rimasta ai figli. In Svizzera esiste un approccio simile per la quota obbligatoria, tuttavia anche lì hanno diritto alla quota obbligatoria il coniuge superstite nonché i fratelli e le sorelle del testatore.

In Inghilterra non esiste il concetto di quota obbligatoria: il coniuge superstite, così come l'ex coniuge che non si è risposato, ei figli del testatore, anche illegittimi, hanno diritto a ricevere "ragionevole mantenimento" dall'eredità.

Autore: Gushchina K.O.

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Flash 11: i giochi per browser non cederanno ai giochi per console 24.11.2011

Adobe sta completando i lavori sulla prossima versione della piattaforma Flash. La società afferma di disporre di nuovi strumenti che consentono agli sviluppatori di creare browser game di "qualità console" con grafica 2D e 3D con accelerazione hardware.

Il nuovo motore sarà in grado di animare milioni di oggetti con una frequenza di aggiornamento di 50 fps. Allo stesso tempo, la qualità delle texture non sarà peggiore rispetto ai sample rilasciati su PS3 e Xbox 360.

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Helen Badchen
Grande!!! Grande aiuto per gli studenti di università e college! Un enorme GRAZIE! [su]


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